Содержание
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………….3
ГЛАВА 1. ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА КАК
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ …………………………………………………………………………7
1.1. Понятие и сущность открытия наследства ……………………………………………7
1.2. Физическая смерть и установление ее факта как основание открытия наследства ……………………………………………………………………………………………….12
1.3. Объявление гражданина умершим как основание
открытия наследства ………………………………………………………………………………..17
1.4. Время и место открытия наследства …………………………………………………..31
ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА …..36
2.1. Возникновение наследственного правопреемства как основное правовое последствие открытия наследства …………………………………………………………….36
2.2. Возникновение права на распоряжение наследством как правовое последствие открытия наследства …………………………………………………………….49
2.3. Юридическое значение определения времени и места открытия наследства ……………………………………………………………………………………………….62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………………….76
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….79
Выдержка из текста работы
Целью настоящего исследования является анализ положений цивилистической доктрины и норм белорусского, российского гражданского права, касающихся открытия наследства и порядок его принятия.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с открытием и принятием наследства.
Предметом исследования являются нормы отечественного законодательства, регулирующие порядок принятия и открытия наследства, учебные пособия и статьи из периодической печати по теме работы.
Методологической и теоретической основой исследования является диалектический метод познания. В процессе работы также использовались историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, социологический и другие частно-научные методы анализа исследуемой проблематики.
Полученные результаты могут быть использованы в подготовке лекций, читаемых в учебных заведениях, для подготовки к сдаче экзаменов по гражданскому праву и в практической деятельности юристов.
Автор подтверждает, что приведенный в работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта а все использованные из литературных источников положения сопровождаются ссылками на их авторов.
_______________________
(подпись студента)
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ. ПОНЯТИЕ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА……………………………………..5
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА (ВРЕМЯ И
МЕСТО)………………………………………………………………13
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА………………………….18
3.1 Понятие и способы принятия наследства………………………….18
3.2 Срок для принятия наследства, его продление……………………24
3.3 Раздел наследственного имущества. Переход права на принятие наследства…………………………………………………………..28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………36
ВВЕДЕНИЕ
Институт наследования является одним из старейших институтов гражданского права. Его значение трудно переоценить, так как в той или иной степени он затрагивает интересы почти каждого гражданина.
Вопрос о наследовании, о его справедливых «пределах» является по-прежнему важнейшим вопросом и современного гражданского права.
В силу эволюционных изменений в белорусском государстве наследственные отношения приобрели новые качества и правовые формы, учитывая требования справедливости в регулировании наследственного правопреемства, связанного с охраной интересов семьи и укреплением семейных отношений.
Окончание реформы наследственного права принятием Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) и срок, который прошел с момента введения в действие его норм, позволяет подвести некоторые итоги.
Наряду с сохранением общих принципов регулирования наследственных правоотношений, законодатель при установлении отдельных норм предпринял радикальные изменения в области наследственного правопорядка. С одной стороны, существенно увеличен круг наследников до родственников шестой степени родства, тем самым, сведены к минимуму случаи перехода имущества государству в качестве выморочного. С другой стороны, увеличен и круг недостойных наследников – лиц, которые не имеют права наследования или могут быть отстранены от наследования, вследствие неисполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (ст. 1038 ГК).
Целью настоящего исследования является анализ положений цивилистической доктрины и норм белорусского, российского гражданского права, касающихся открытия наследства и порядок его принятия.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– раскрыть общие положения о наследовании и понятие наследственного права;
– раскрыть особенности открытия наследства (время и место);
– охарактеризовать порядок принятия наследства.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с открытием и принятием наследства.
Предметом исследования являются нормы отечественного законодательства, регулирующие порядок принятия и открытия наследства, учебные пособия и статьи из периодической печати по теме работы.
Методологической и теоретической основой исследования является диалектический метод познания. В процессе работы также использовались историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, социологический и другие частно-научные методы анализа исследуемой проблематики.
При подготовке работы автор опирался на основные положения Конституции Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, иных нормативных правовых актов.
Теоретической основой исследования послужили известных ученых: Прониной М.П., Чигира В.Ф., Пунько Г.Н., Щирай Р.Г., Мороз Л.М., Шаройко Л.М. и других.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Наследственное право является одним из старейших институтов права, представляющих совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лица.
Наследственное право исходит из сочетания двух основополагающих и тесно взаимосвязанных принципов свободы завещания и охраны интересов семьи [9, с. 65].
Наследственное право относится к числу наиболее консервативных институтов. Вместе с тем изменения, затронувшие экономику страны, отразились на наследственном праве. Земля, квартиры и другие виды имущества стали объектом личной собственности граждан и наследуются.
«Наследственное право – это подотрасль гражданского права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства» [2, c. 26].
Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.
Наследственное право в объективном смысле – это совокупность норм, регулирующих отношения по переходу имущественных прав и обязанностей, а также личных неимущественных прав умершего к другим лицам.
В этом смысле наследственное право является институтом гражданского права с присущими только ему принципами.
По мнению российского правоведа Ю.К. Толстого, «что бы ни понималось под наследственным правом – подотрасль или один из институтов гражданского права, наследственному праву присущи только ему свойственные принципы» [5, с. 50].
Наследственное право (право наследования) в субъективном смысле – это право призванного к наследованию наследника на принятие наследства. В своей дипломной работе, мы будем рассматривать наследственное право, именно в субъективном смысле.
Наследование обеспечивает стабильность обязательственных правоотношений, участником которых на момент смерти был наследодатель, так как его права и обязанности включаются в наследственную массу и в ее составе переходят к его наследникам. Наследование обеспечивает переход имущества наследодателя, как правило, к его родственникам либо к близким ему людям, способствуя тем самым укреплению семьи, отношений, основанных на родстве.
Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер.
Во-первых, оно состоит в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество.
Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения.
В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества [21, с. 68].
Современное наследственное право Республики Беларусь сформировано и развивается на основе следующих принципов:
1. Принцип универсальности наследственного правопреемства.
2. Принцип свободы завещания.
3. Принцип обеспечения прав и законных интересов обязательных наследников.
4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя.
5. Принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию.
6. Принцип охраны правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию.
7. Принцип охраны наследства.
1. Принцип универсальности наследственного правопреемства. Данный принцип закреплен в ст. 1031 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [3]. Согласно п.1 ст. 1031 ГК при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено законом. Согласно указанном правилу наследник не может принять только часть наследства и отказаться от другой его части, принять наследство при условии, что будут выделены определенные предметы, поскольку раздел наследства происходит только после его принятия, либо принять только права и отказаться от обязанностей.
2. Принцип свободы завещания. Данный принцип закреплен в ст. 1041 ГК и заключается в том, что завещатель по своему усмотрению вправе завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного или нескольких наследников по закону, не указывая причин такого лишения.
3. Принцип обеспечения прав и законных интересов обязательных наследников. Принцип регулируется ст. 1064 ГК и выражается в том, что государство гарантирует обязательным наследникам право на обязательную долю в наследстве.
4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Выражается, прежде всего, в порядке определения круга наследников по закону. Если наследодатель не оставил завещание, оно признается недействительным в части или полностью, то к наследованию призываются наследники по закону. Согласно законодательству круг наследников по закону, указанных в главе 71 ГК, определен исходя из предложения, что наследодатель оставил бы наследство именно этим лицам.
Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место в случаях применения правила о подназначении наследника. Так, в соответствии со ст. 1042 ГК наследодатель может указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, либо одновременно с ним, либо после открытия наследства, не успев его принять.
5. Принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию. Данный принцип означает, что наследники могут как принять наследство, так и отказаться от него.
6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию выражается в отстранении от наследования как по закону, так и по завещанию граждан, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, пытались способствовать призванию их самих к наследованию либо к увеличению их наследственного имущества, если эти обстоятельства признаны судом [24, с. 41].
7. Принцип охраны наследства. Принцип закреплен в ст. 1066 ГК и в соответствии с ним для защиты прав наследников по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства, к которым относятся: опись наследственного имущества; оценка наследственного имущества; внесение в депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства, и другие меры.
«С помощью института наследования достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя – человека» [57, с. 546].
Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности – если нет наследства, то и наследовать нечего.
Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения.
«Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник [26, с. 15].
Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.
В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения.
В-четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.
В-пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам» [12, c. 132].
Наследственные правоотношения – правоотношения специфические, под ними зачастую понимаются различные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. По мнению одних ученых, «наследственное правоотношение носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами» [20, с. 60]. Другие считают, что «в случае наследования можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства» [1, с. 16]. Против данной позиции высказывается Е.М. Денисевич. Он указывает на то, что «если правомочие на принятие наследства представляет собой промежуточную стадию в процессе формирования субъективного права, го и юридические обязанности носят такой же незавершенный характер, поэтому лица, противостоящие наследнику, не призваны к пассивному воздержанию, а лишь связаны односторонней сделкой наследника» [120, c. 39].
Подобное понимание наследственного правоотношения по нашему мнению, представляется слишком узким, ибо наследование – это целый комплекс отношений, возникающих, как уже говорилось, в связи со смертью физического лица (объявление гражданина умершим). По мнению А.А. Акатова «для преемства в правах и обязанностях наследодателя мало наступления одного юридического факта (открытие наследства), необходима система фактов, состав юридических фактов, где наряду с центральным событием (смерть) важное место занимают действия, то есть волевое поведение людей (действия по принятию наследства)» [1, с. 17].
Мы согласны с определением М.Н. Прониной, которая под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимает «переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном действующим гражданским законодательством»[21, c. 14].
Структуру наследственных правоотношений составляют три элемента:
1) субъект;
2) объект;
3) содержание» [14, c. 93].
Субъектами наследственных правоотношений являются лица, участвующие в правоотношениях в области наследования.
Объект наследственных правоотношений – совокупность вещей, иного имущества наследодателя (в том числе имущественных прав и обязанностей), которые как единое целое переходят к наследникам от наследодателя на основании норм наследственного права.
Под содержанием наследственного правоотношения понимается совокупность прав и обязанностей его участников, которые закреплены в ГК.
Наследственные правоотношения проходят три этапа, на которых содержание прав и обязанностей их участников различное.
До открытия наследства права возникают только у будущего наследодателя. Наследодатель вправе составить завещание на принадлежащее ему имущество либо воздержаться от его составления, избрать определенную форму завещания, исключить из числа наследников недостойных лиц, назначить исполнителя завещания, составить завещательные распоряжения, отменить или изменить завещание.
Наследники приобретают право принять наследство или отказаться от него, подать нотариусу заявление о принятии наследства или об отказе от него, вступить в фактическое владение наследством и другие права после открытия наследства. Данным правам наследников корреспондируют соответствующие обязанности должностных лиц и органов оказывать содействие в реализации указанных прав наследников [10, с. 488].
Таким образом, наследование представляет собой переход имущества умершего к другим лицам и совершается в порядке правопреемства, которое означает, что наследники становятся на место наследодателя в отношении всего его имущества, т.е. как прав, так и обязанностей. Наследственные отношения возникают в момент смерти наследодателя и носят безвозмездный характер. Состав наследственной массы не ограничивается принадлежащими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав.
Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе правоотношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более – к вещным правоотношениям. Наследственные правоотношения возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими их лицами, т.е. носят абсолютный характер.
ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА (ВРЕМЯ И МЕСТО)
Основанием для приобретения прав и выполнения обязанностей, принятых и возложенных по закону, является открытие наследства.
В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений – определение круга субъектов (наследодателя и наследников), объекта правоотношений (наследственного имущества), совокупности прав и обязанностей участников правоотношений.
Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К таким юридическим фактам относятся: смерть наследодателя или объявление судом пропавшего без вести гражданина умершим.
При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим временем открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указав соответствующую дату в судебном решении [25, с. 876].
Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.
В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).
В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положения ГК, определяющей последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя [1, с. 27].
Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).
Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа – его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены – ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).
Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели. Решения суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти липа в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, в последствии представляемого наследниками нотариусу. В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя [1, с. 28].
Установление времени открытия наследства имеет важное правовое значение в том смысле, что по нему (времени открытия наследства) устанавливается круг призываемых наследников как по закону, так и по завещанию, состав наследственного имущества, начало течения срока на принятие наследства или отказ от него, на предъявление претензий кредиторов, а также определяется продолжительность охраны наследственного имущества и момент выдачи свидетельства о праве на наследство.
При установлении круга наследников следует иметь в виду, что таковыми по общему правилу могут быть лишь те лица, которые находились в живых на момент смерти наследодателя.
В случае одновременной смерти супругов или близких родственников, а также усыновителей и усыновленных, являющихся наследниками по отношению друг к другу (например, в результате автомобильной катастрофы, пожара и т.п.), наследование сразу открывается после каждого из них в отдельности и к наследованию призываются наследники каждого из них.
Открытие наследства происходит не только в определенное время, но и в определенном месте [10, с. 258].
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, которым признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Если же оно неизвестно, то местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии его – место нахождения основной части движимого имущества.
Место открытия наследства может подтверждаться выпиской из домовой книги о месте жительства наследодателя, справкой адресного бюро, копией записи акта о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о последнем месте жительства умершего, заполненная работниками органа ЗАГСа, и другими документами. В случае отсутствия у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, оно в соответствии со ст. 364 Гражданско-процессуального кодекса [4] может быть установлено судом. Решение суда об этом представляется в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства [5, с. 939].
Именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение и для решения ряда процедурных вопросов. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство. По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также предъявляются претензии кредиторами.
Местом открытия наследства после граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жительства до выезда за границу. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части на территории нашей страны. Местом открытия наследства для граждан, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали.
Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно-эксплуатационной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если ни ту ни другую справку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства [10, с. 478].
При решении, вопроса о месте открытия наследства нотариус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное место жительства умершего, даже если наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу пли до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста. Свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя, работавшего в районах Крайнего Севера по срочному трудовому договору, выдается нотариальной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, указанному в трудовом договоре. Вместе с тем нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить характер и размер наследственной массы. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе наследственное дело [1, с. 30].
Таким образом, определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:
1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;
2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;
3) наследникам (иным заинтересованным лицам) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;
4) наследникам обращаться за выдачей свидетельств о праве на наследство.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
3.1 Понятие и способы принятия наследства
Следующим этапом после открытия и соответственно охраны наследства является приобретение наследства.
Чтобы наследник по завещанию или по закону стал носителем принадлежащих наследодателю имущественных прав и обязанностей и личных неимущественных прав, он должен принять наследство. Не требуется принятия наследства лишь для приобретения выморочного наследства [25, с. 971].
Принятие наследства наследниками является необходимой предпосылкой приобретения ими соответствующих прав и обязанностей.
Принятие наследства – волевой акт, выражающий согласие наследника на приобретение наследства и являющийся по своей природе односторонней сделкой. Иными словами, без согласия наследника, вопреки его воле он не может считаться принявшим наследство. Для этого лицо должно выразить намерение о принятии наследства [13, с. 53].
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками [25, с. 688].
В том случае, если призываемый наследник является недееспособным, то от его имени волю на принятие наследства изъявляет его законный представитель – опекун.
Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) могут принять наследство с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей.
Не требуется лишь выражения воли на принятие наследства, когда наследство переходит к государству. Согласие государства в этом случае предполагается.
Принятие наследства не требуется для приобретения выморочного наследства. Такое наследство переходит в собственность административно-территориальной единицы на основании решения суда, которым наследство признается выморочным. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Законодательством установлено, что принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследнику наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.
Сегодня Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает несколько правил, соблюдение которых необходимо при принятии наследства:
- во-первых, принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Следовательно, если наследник совершил действие, означающее принятие наследства, оно считается принятым независимо от выдвинутых им условий и оговорок, так как последние на принятии наследства не сказываются;
- во-вторых, если наследник принял какую-либо часть наследства, то считается, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось;
- в-третьих, если к наследованию призваны несколько наследников, то принятие наследства одним из них либо несколькими не означает, что наследство принято и остальными наследниками. Принявшим наследство считается тот наследник, который совершил одно из предусмотренных ст. 1070 ГК действий;
- в-четвертых, принятое наследником наследство признается принадлежащим ему со времени открытия наследства, т.е. собственником входящего в состав наследства имущества он становится не с момента государственной регистрации права на это имущество, если оно подлежит регистрации, а со времени открытия наследства;
- в-пятых, если иное не установлено законом, то по правовым последствиям непринятие наследником наследства приравнивается к его отказу от наследства без указания лица, в пользу которого он отказался от наследства [25, с. 972].
Принятие наследства может осуществляться двумя способами:
1) Первый способ принятия наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Заявление о принятии наследства может быть подано и через представителя. Но его полномочие на ведение наследственного дела должно быть специально предусмотрено в договоренности.
Если заявление на принятие наследства подается нотариусу не самим наследником, то подпись наследника, предоставившего это право другому лицу, должна быть удостоверена нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Подача нотариусу заявления о принятии наследства не обязательно должна сопровождаться представлением документов, подтверждающих право на наследование. Поэтому нотариус не вправе отказать наследникам в приеме заявления по мотивам отсутствия всех необходимых документов. Последние должны быть представлены нотариусу к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство. Такой же смысл придается предъявлению иска о выделе наследственной доли или продления срока на принятие наследства.
Если вынесено судебное решение о продлении наследнику срока на принятие наследства, то он считается принявшим таковое. Ему уже не нужно подавать заявление нотариусу о принятии наследства.
Специального розыска наследников по открывшемуся наследству нотариус не осуществляет, но если у нотариуса есть сведения о месте жительства наследников или месте их работы, то он обязан известить их.
2) Второй способ состоит в фактическом вступлении во владение или управление наследственным имуществом. Фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так, если наследник взял некоторые вещи из наследственного имущества, погасил за счет оставшихся средств долги наследодателя (оплатил квартплату, телефон и т.д.), т.е. распорядился частью его имущества, то это значит, что он принял все наследство. Подтверждением своевременного вступления во владение и управление наследством могут быть справки, подтверждающие оплату долга наследодателя, коммунальных услуг, налогов и т.д. Если же нет возможности представления соответствующих документов, то факт вступления во владение или управление наследственным имуществом подтверждается судом [26, с. 16].
Таким образом, фактическое вступление во владение и управление наследственным имуществом признается, если, в частности, наследник:
- принял меры к сохранению имущества и защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся ему суммы.
К лицам, осужденным к лишению свободы, полностью относится правило о принятии наследства в течение шести месяцев. Они могут принять наследство, если не являются недостойными наследниками, путем присылки заявления нотариусу или через представителя.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», способами принятия наследства являются: подача нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом (ст.1070 ГК). При этом следует иметь в виду, что перечень действий наследника (п.2 ст.1070 ГК), свидетельствующих о фактическом принятии наследства, не является исчерпывающим. Поэтому если наследник, который проживал совместно с наследодателем, не отказался от наследства и продолжает пользоваться имуществом после открытия наследства, он может быть признан фактически принявшим наследство.
Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Отсутствие такого свидетельства у наследника не является основанием для отказа в возбуждении дела по спору о наследстве и не влечет за собой утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст.1071 ГК, или наследник признан судом принявшим наследство (п.1 ст.1072 ГК).
Наследники, принявшие наследство, вправе обратиться в государственную нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство без ограничения срока.
Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство регулируются нормами ГК и инструкцией «О порядке удостоверения завещаний, принятия мер по охране наследства и оформления наследственных прав государственными нотариальными конторами» [17].
В соответствии со ст.1080 ГК при недостижении наследниками, принявшими наследство, соглашения о его разделе, выделе из него доли, раздел производится в судебном порядке.
Наследство в отношении имущества, приходящегося на долю участника общей совместной собственности, открывается в случае возможности раздела общего имущества либо выдела из него доли умершего. При невозможности раздела имущества в натуре наследство открывается в отношении стоимости такой доли (п.1 ст.1034 ГК).
Таким образом, чтобы приобрести наследственное имущество, лицам, призываемым к наследованию, необходимо его принять. Принятия наследства не требуется в случае приобретения выморочного имущества. Принятие наследства является юридическим значимым действием, означающим, что наследник изъявляет свое желание вступить в права владения, пользования и распоряжения наследственным имуществом.
3.2 Срок для принятия наследства, его продление
Действия, направленные на принятие наследства, должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае отказа наследника от наследства, могут принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока. Если же она менее трех месяцев, то в течение трех месяцев. Течение трехмесячного срока начинается на следующий день за днем поступления к нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника об отказе от наследства. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство до истечения трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока для принятия наследства.
Если суд найдет причины пропуска срока уважительными, то по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать его принявшим наследство, но при условии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. В литературе сроки для принятия наследства без достаточных к тому оснований относят к срокам исковой давности, в связи с чем считают, что они могут быть восстановлены судом [25, с. 973].
Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может в порядке, установленном п.2 ст.1072 ГК, принять наследство без обращения в суд при наличии согласия других наследников, принявших наследство. При отсутствии такого согласия он вправе обратиться с иском о признании его принявшим наследство; такой иск подлежит удовлетворению при установлении обстоятельств, предусмотренных п.1 ст.1072 ГК.
Если других наследников, кроме истца, не имеется либо все они не приняли наследство или отстранены от наследования как недостойные наследники, иск о признании принявшим наследство предъявляется к хранителям или доверительным управляющим, которым наследственное имущество передано нотариусом на хранение или в доверительное управление (ст.ст.1067 и 1068 ГК), или к административно-территориальной единице, если имущество признано выморочным и передано ей в собственность (ст.1039 ГК).
Удовлетворяя такие иски, суд обязан решить вопросы о правах истца и других наследников на наследство, о признании недействительными выданных ранее свидетельств о праве на наследство, а также о передаче истцу имущества с соблюдением правил, установленных п.3 ст.1072 ГК [16].
Признав наследника, пропустившего срок для принятия наследства, принявшим наследство, суд решает вытекающие из этого вопросы прав других наследников на наследственное имущество. Он также признает недействительными выданные ранее свидетельства о праве на наследство. Наследник, которого суд признал принявшим наследство по истечении срока, установленного для принятия наследства, вправе получить причитающееся ему наследство по правилам о возврате неосновательного обогащения (ст. 973, 974, 976 и 977 ГК).
При согласии в письменной форме принявших наследство наследников наследство может быть принято наследником, пропустившим срок для его принятия, и без обращения в суд. Их подписи под документами, содержащими согласие, подлежат засвидетельствованию нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Такое соглашение наследников обязывает нотариуса аннулировать ранее выданные свидетельства о праве на наследство и выдать новые. И в этом случае право наследника, принявшего наследство по истечении срока, установленного для его принятия, на получение причитающегося ему наследства реализуется в соответствии с правилами, регулирующими возврат неосновательного обогащения. В соответствии с п. 3 ст. 1072 ГК в таких случаях правила о возврате неосновательного обогащения применяются постольку, поскольку соглашением наследников не предусмотрено предоставление наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, также и другого имущества.
Следует отметить, что после признания судом права на получение причитающейся наследнику доли ему должно быть возвращено имущество в натуре, а если это невозможно, то его действительная стоимость на момент приобретения, а также все то, что сбережено в результате пользования, но цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. Возмещаются также неполученные доходы и затраты на сохранение и содержание имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных выгод.
Следует отметить, что при принятии наследства возникает множество судебных споров о сроке принятия наследства и его продлении. В качестве примера можно привести следующую ситуацию:
Л. обратился в суд с иском к Р., М., П. и Т. о продлении срока для принятия наследства, признании права собственности на долю в наследственном имуществе, признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен И.
Истец сослался на то, что после смерти матери открылось наследство, в состав которого входило 3/4 домовладения. Сам Л. фактически принял наследство, но свидетельство о праве на наследство не получил. Воспользовавшись этим, другие наследники – ответчики по делу получили свидетельство о праве на все наследственное имущество.
Решением суда г. Минска исковые требования Л. были удовлетворены: продлен срок для принятия наследства, свидетельство о праве на наследство, выданное ответчикам, признано частично недействительным, за Л. и каждым из наследников признано право собственности на 1/8 долю в наследуемой части домовладения.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
Постановлением Президиума Минского городского суда приведенное решение было отменено. При этом надзорная инстанция в своем постановлении обратила внимание на следующее.
а) В состав наследственного имущества входило не только 3/4 домовладения, но и 1/2 доли квартиры. Обратившиеся к нотариусу пять наследников заключили соглашение о разделе наследственного имущества, в соответствии с которым одному из наследников — И. перешла 1/2 доля квартиры, а 3/4 домовладения разделили между собой остальные четыре наследника (по 3/16 каждому). В соответствии с соглашением о разделе наследниками были получены свидетельства о праве на наследство.
При разрешении спора суд исходил из того, что истец претендует не на все имущество, а только на долю в домовладении, и потому привлек И. (которому в соответствии с соглашением о разделе была выделена квартира) к участию в деле в качестве третьего лица и не признал свидетельство о праве на наследство на имя И. частично недействительным. Вместе с тем таким решением нарушена ч. 1 ст. 1079 ГК. Раздел наследства должен производиться в соответствии с причитающимися наследникам долями и изменение долей в связи с этим должно касаться всех наследников. Удовлетворяя требования Л. за счет только домовладения, т.е. части наследственной массы, суд тем самым изменил достигнутое соглашение сторон, что недопустимо, так как заключенный между наследниками договор никем не оспорен и не признан недействительным. Несмотря на то, что истец претендовал только на часть наследства, И., как и другие наследники, должен был быть привлечен к участию в деле в качестве ответчика, а не третьего лица.
б) Суд, признавая за всеми наследниками по закону равные доли в наследственном имуществе, произвел раздел домовладения между всеми шестью наследниками (по 1/8 каждому от 3/4 домовладения), не учитывая, что И. от своей доли в домовладении отказался.
в) В суд было представлено завещание наследодателя, которым истец исключен из числа наследников. Однако, оценивая это завещание, суд указал, что, поскольку наследство принималось по закону, а не по завещанию, ссылка на невозможность призвания Л. к наследству необоснованна. Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 1032 ГК, наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [19, с. 40].
3.3 Раздел наследственного имущества. Переход права на принятие наследства
При наследовании как по закону, так и по завещанию может сложиться такая ситуация, что имущество может быть оставлено или завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них. В этом случае имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников и может быть разделено между ними.
Достигнутое соглашение о разделе наследства или выдела из него доли одного из наследников, если оно заключено до выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, является основанием для выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием в свидетельстве конкретных вещей.
Если соглашение о разделе имущества заключено в течение шести месяцев после выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, то оно является основанием для регистрации имеющегося недвижимого имущества в соответствии с этим соглашением.
В целях защиты интересов ребенка закон устанавливает весьма важное правило. Из него следует, что если ребенок зачат, но еще не родился, то раздел наследства может быть произведен только лишь после рождения такого ребенка. В том случае, если раздел наследства затрагивает интересы несовершеннолетнего, то к участию в составлении соглашения о разделе наследства и к рассмотрению дела в суде должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства [10, с. 507].
Говоря о разделе имущества, следует отметить, что ст. 1082 ГК закрепляет за наследником преимущественное право на определенные объекты при его проведении. При этом необходимо также учитывать, что преимущественное право получает такой наследник по сравнению с другими наследниками не свыше его наследственной доли, а в счет этой доли.
В соответствии со ст. 1082 ГК, наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь или постоянно пользовался с наследодателем или самостоятельно неделимой вещью, входящей в состав наследства, то он имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи.
При определении преимущественного права на объекты наследования особо выделены жилой дом, квартира, что является, как представляется, весьма существенной нормой. В частности, в обозначенной статье сказано, что наследники, для которых принадлежавшие наследодателю жилой дом, квартира или иное жилое помещение в течение года до открытия наследства являлись единственным местом постоянного проживания, имеют при разделе наследства преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения, а также находящихся в этом помещении домашней утвари и предметов домашнего обихода.
Следует полагать, что непременными условиями такого преимущественного права являются годичный срок постоянного проживания и отсутствие других таких мест.
В том случае, если вещь, о преимущественном праве на получение которой заявляет наследник, несоразмерна по стоимости с его наследственной долей, то это устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо иной компенсацией, в том числе и выплатой соответствующей денежной суммы. Если соглашением между наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Поскольку данная норма носит диспозитивный характер, то преимущественное право наследника на те или иные объекты может и не возникнуть. Речь идет о том, что если объекты наследства обладают большой стоимостью, а компенсации другим наследникам произвести не представляется возможным, то и преимущественное право на них осуществить нельзя.
Если наследник, призванный к наследованию, умрет, его право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам. Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией [25, с. 974].
Наследственная трансмиссия — переход права на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитающейся ему доли переходит к его наследникам. Они наследуют ее на общих основаниях. Но не переходит к его наследникам право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли. Эти наследники часто не совпадают с наследниками наследодателя.
Право на наследственную долю наследника, умершего после открытия наследства и не успевшего ее принять, входит в состав наследственного имущества, оставшегося после него. Однако для его наследников действуют разные сроки. Личное имущество умершего наследника они могут принять в течение шести месяцев после его смерти, а долю, которую он не успел принять, — только в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Когда эта часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Переход права на принятие наследства осуществляется наследниками умершего наследника на общих основаниях в соответствии со ст. 1069-1072 ГК. Однако, право умершего наследника на обязательную долю в наследстве в порядке наследственной трансмиссии не переходит.
В связи с тем, что по наследству переходят не только права, но и обязанности наследодателя, т.е. долги наследодателя, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам оставившего наследство.
Ответственность наследников по долгам наследодателя установлена в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, т.е. наследник юридически не обязан погашать долги, превышающие стоимость полученного наследства, за счет своих средств.
Указанное правило относится как к наследникам по закону, так и по завещанию, в том числе и к иными наследникам, которым было завещано имущество.
В то же время законодательством установлено, что получивший наследственное имущество не отвечает по долгам того наследника, от которого к нему перешло в порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства, а по долгам наследодателя он отвечает в пределах стоимости наследственного имущества, полученного по обоим основаниям.
На таких же основаниях отвечает и государство, к которому в соответствии с законом перешло имущество.
Для того чтобы получить от наследников оплату долгов наследодателя, кредиторам его надлежит предъявить свои требования в течение сроков исковой давности.
До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или заявлены к наследственному имуществу. В последнем случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия наследства наследниками или перехода его как выморочного к административно-территориальной единице.
Непредъявление в течение срока исковой давности требований об уплате долга влечет утрату соответствующих прав кредиторами.
Для подтверждения права на принятое наследство нотариус или должностное лицо, которому предоставлено право совершения такого нотариального действия, по месту открытия наследства выдает по заявлению наследников документ, называемый свидетельством о праве на наследство [10, с. 510].
Свидетельство о праве на наследство могут иметь наследники по закону и по завещанию. Оно выдается как на все наследственное имущество, так и на часть его, т.е. может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности. Получение его, однако, составляет их право, а не обязанность (примерную форму свидетельства о наследстве см. в прил. 2)..
Свидетельство может быть выдано только на наследственное имущество, лично принадлежавшее завещателю. Поэтому нельзя, например, выдать свидетельство на все имущество, совместно нажитое супругами, если один из них жив. В данном случае свидетельство может быть выдано только на личное имущество умершего и его долю в общем имуществе, нажитом во время брака. Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружится, что на какое-то имущество свидетельство не было выдано, то выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.
По общему правилу, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства. Но нотариус вправе выдать его и ранее истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, если есть данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет.
Свидетельство о праве на наследство наследники, принявшие наследство, вправе получить в любое время, когда возникает необходимость. Предельного срока для этого не существует. Так, например, дети, унаследовавшие от родителей дом, в котором они вместе с ними проживали, вправе и много лет спустя просить нотариуса выдать им указанное свидетельство. В некоторых случаях без получения свидетельства о праве на наследство нельзя осуществить свои наследственные права, например, продать, подарить дом, дачу и т.д. При возникновении спора о праве собственности на наследственное имущество выдача свидетельства о праве собственности на наследственное имущество может быть приостановлена.
Поскольку необходимые расходы, связанные с предсмертной болезнью наследодателя, его похоронами, а также расходы, связанные с охраной или управлением наследственным имуществом возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости, то такое требование о возмещении указанных расходов может быть предъявлено наследником, получившим свидетельство о праве на наследство. Причем такое требование следует до погашения требований по долгам наследодателя. До получения наследниками свидетельства о праве на наследство требования о возмещении указанных расходов могут быть предъявлены к наследнику, принявшему наследство, или к исполнителю завещания.
Таким образом, следует отметить, что законодательством Республики Беларусь установлен срок для принятия наследства. Согласно ст. 1071 ГК, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Наследство может быть принято и по истечении срока, установленного для принятия наследства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Наследование представляет собой переход имущества умершего к другим лицам и совершается в порядке правопреемства, которое означает, что наследники становятся на место наследодателя в отношении всего его имущества, т.е. как прав, так и обязанностей. Наследственные отношения возникают в момент смерти наследодателя и носят безвозмездный характер. Состав наследственной массы не ограничивается принадлежащими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав.
Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе правоотношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более – к вещным правоотношениям. Наследственные правоотношения возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими их лицами, т.е. носят абсолютный характер.
2. Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:
1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;
2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;
3) наследникам (иным заинтересованным лицам) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;
4) наследникам обращаться за выдачей свидетельств о праве на наследство.
3. Следует отметить, что законодательством Республики Беларусь установлен срок для принятия наследства. Согласно ст. 1071 ГК, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Наследство может быть принято и по истечении срока, установленного для принятия наследства.
4. В целом, можно констатировать, что в Республике Беларусь установлен четкий порядок приобретения наследства, который позволяет наследникам реализовать свои законные права по принятию наследства, а в случае нежелания его принимать – отказаться от него. Однако, существуют отдельные моменты, которые, по нашему, мнению требуют дальнейшего совершенствования в первую очередь речь идет о дополнении ст. 1070 и Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» положением о введении нового вида нотариального действия: «установление фактического принятия наследства способами, указанными в законодательстве Республики Беларусь».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ