Содержание
Введение3
Нотариус в Российской Федерации4
Лицензия на право нотариальной деятельности7
Права, обязанности и ответственность нотариуса8
Права нотариуса8
Обязанности нотариуса8
Ответственность нотариуса9
Заключение10
Литература12
Выдержка из текста работы
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1 Общая характеристика наследственного правоотношения
- 1.1 Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности
- 1.2 Источники правового регулирования наследственного правоотношения: история развития законодательства
- 1.3 Основания возникновения наследственного правоотношения
- 1.4 Субъекты наследственного правоотношения
- ГЛАВА 2 Наследование по закону как основание наследования
- 2.1 Понятие и признаки наследования по закону в системе оснований наследования
- 2.2 Виды наследников по закону
- 2.3 Наследственная масса как объект наследования по закону: особенности правового режима имущества
- ГЛАВА 3 Принятие наследства и отказ от наследства
- 3.1 Понятие и правовое значение принятия наследства
- 3.2 Способы принятия наследства
- 3.3 Оформление наследственных прав
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ВВЕДЕНИЕ
Наследственное право, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью — становится наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и единожды — наследодателем (при этом ещё при жизни имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать свое имущество).
Возникновение института собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых: что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежало? Общество было поставлено перед выбором между полной свободой распоряжения своей собственностью и необходимой заботой общества о близких наследодателя, нуждающихся в такой помощи и заботе.
Наследование необходимо любому обществу, вне зависимости от социально-экономических условий, в которых это общество существует. Позволяя человеку определить судьбу его имущества после смерти и в то же время охраняя интересы близких умершему людей, наследование способствует развитию общества в целом [56, с.4].
Традиционно между наследниками возникает большое количество споров, избежать которых можно, зная основные положения наследственного права. В современных условиях имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В частной собственности граждан оказалось весьма ценное имущество — это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные во вклад в банк, другое имущество [29, с.9]. Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. Среди гражданско-правовых институтов, связанных с правом собственности, следует выделить наследование, которое гарантируется ч. 4 ст. 35 Конституции РФ.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере наследования по закону как одно из оснований наследования, в связи с тем, что реалии современного мира стимулируют появление исследований, посвященных такому гражданско-правовому явлению как наследование. Можно назвать несколько работ, в которых сделана обстоятельная попытка изучения правового режима наследования по закону и по завещанию [61, с.11] Это естественно, так как принятие и введение в действие части третьей ГК РФ порождают широкий спектр проблем, требующих серьезного отклика правовой теории на нужды практики.
Предметом исследования являются нормы гражданского законодательства, регулирующие вопросы наследования по закону; теоретические воззрения на разрабатываемые проблемы; судебная и правоприменительная практика.
Целью настоящей работы является изучение и анализ проблем связанных с наследственным правом, раскрытие сущности наследования, исследование нового законодательства, сравнительный анализ его с ранее действовавшим и зарубежным законодательством, выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями.
В рамках выпускной квалификационной работы на основе действующего законодательства, научной и учебной литературы, а также практики правоприменения были проведены исследования понятия наследования как основания возникновения права собственности, правового режима наследования по закону, правового значения принятия наследства как способа возникновения права собственности, наследственная масса как объект наследования по закону, а также история развития законодательства.
При написании выпускной квалификационной работы теоретическую основу исследования составили ставшие классическими работы В.И. Серебровского, О.С. Иоффе, М.В. Гордона, П.С., К.Б. Ярошенко, Ю.К. Толстого, Анненкова К. и Смолиной Л.В., которые содержат целостную теоретическую разработку подавляющего большинства проблем наследственного права, в том числе связанных с наследованием по закону. Нормативным основанием является Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации и Семейный кодекс Российской Федерации. Обобщена практика рассмотрения дел о наследовании Октябрьским районным судом г. Новосибирска за 2007- 1 квартал 2010 года.
Методологическую основу работы составляет практически весь комплекс научных методов. Принципы закона диалектики, который предполагает изучение правовых явлений с точки зрения их непрерывного развития, занимают ведущие позиции в исследовании наследственного преемства. Диалектические принципы позволяют проникнуть в сущность наследования, выяснить его природу, установить взаимосвязь его элементов. Системный подход является одним из результативных средств изучения сложных, развивающихся систем, к числу которых относится и наследование. Системный подход обеспечивает целостное, непротиворечивое видение этого процесса. Важным познавательным средством в настоящей работе рассматривается сравнительно-правовой метод, используемый в ходе сравнения ранее действовавшего законодательства с современным, российского законодательства с законодательством зарубежных стран. В выпускной квалификационной работе используются и анализируются данные статистики, которые позволяют определить эффективность реализации норм наследственного права.
ГЛАВА 1 Общая характеристика наследственного правоотношения
1.1 Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности
Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего к наследникам. Наследственное право — это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого революционного цивилиста, профессора В.И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек в праве как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников». [68, с.546].
Основная сущность наследования заключается в том, что совокупность прав и обязанностей, которыми обладал человек до смерти, со смертью не прекращается, а переходит к иному лицу. Но следует также учитывать тот факт, что отношения, которые были неразрывно связаны с личностью умершего, с исчезновением такой личности должны прекратиться сами собой. Данная мысль была закреплена законодательно как в российском дореволюционном, советском, так и современном российском наследственном праве.
Как отмечал И.А. Покровский, в сфере наследственного права существуют «самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, которые дают эволюции наследственного права то в одно, то в другое направление»[60, с.296]. Особенно сильным изменениям наследственное право подверглось в прошлом веке.
В.И. Синайский еще в начале ХХ века в качестве исключительной черты наследования называл «неразработанность его в законодательстве», хотя сейчас, с учетом принятой части третьей Гражданского кодекса РФ, так сказать нельзя, большая часть вопросов регулируется не только ГК РФ, но и иными федеральными законами [7], подзаконными актами [13] и международными договорами [16].
Понятие «наследование» является ключевым в теории наследственного права: от него происходят понятия «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».
Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включая имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также некоторые обязанности, к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 16 января 1996 г. № 1-П, раскрывая конституционно-правовой смысл права наследования, предусмотренного ч. 4 ст. 35 Конституции и урегулированного гражданским законодательством (раздел 5 ГК РФ), отметил, что оно обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования.
Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; во-вторых, определенным единством, образуемым переходящими правами и обязанностями — наследством; в-третьих, универсальностью приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя.
Рассмотрим более детально каждый из указанных трех основных признаков наследования. Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК).
С точки зрения исторической, наследование по закону предшествует наследованию по завещанию. Так, с момента появления родового союза человек находит себе в нем покровительство и защиту, и поэтому, как утверждал профессор И.А. Покровский: «Более близкие люди должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество» [60, с.297].
В своих трудах Г.В. Шершеневич утверждает, что «с точки зрения догматической, в настоящее время наследование по закону является восполнением наследования по завещанию, вступая в силу только тогда и настолько, когда и насколько не успела выразиться воля наследодателя о судьбе оставленного имущества» [79, с.618]. По такому же пути пошел современный российский законодатель. Принятие части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел 5 «Наследственное право», стало очередным этапом коренного изменения гражданского законодательства, обусловленного проводимыми в России экономическими реформами. В результате приватизации государственных предприятий, государственного и муниципального жилищного фонда, осуществления предпринимательской деятельности существенно расширился круг объектов, которые могут принадлежать гражданам на праве собственности, причем без ограничений их количества и стоимости. Важность передачи имущества по наследству является одной из важнейших гарантий стабильности отношений частной собственности. В связи с этим обновление законодательства о наследовании приобретает исключительное значение для нормального функционирования рыночной экономики в России.
Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. Соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определил судьбу своего имущества на случай своей смерти, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК РФ.
Наследование по закону имеет место если:
а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано судом полностью недействительным);
б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;
в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наследником по завещанию является юридическое лицо, которое ликвидировано;
г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.
Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и наследники согласились принять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.
1.2 Источники правового регулирования наследственного правоотношения: история развития законодательства
Правовое регулирование представляет собой процесс, растянутый во времени, начало которого связано с осознанием необходимости и возможности регламентации взаимодействий субъектов права. В связи с этим процесс правового регулирования подразделяется на стадии.
Первая стадия — издание нормы права и её общее воздействие [57, с.94]. Это стадия правовой регламентации общественных правоотношений.
Нормативно-правовые акты, регулирующие наследственные правоотношения, являются источниками наследственного права. Для наследственного права характерна традиционная система источников.
1. Конституция РФ является основным источником российского законодательства, обладает высшей юридической силой и прямым действием на всей территории РФ. Конституция РФ закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права и свободы человека и гражданина, гарантии их осуществления.
Гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ. Наследование имеет две основные формы: наследование по завещанию и наследование по закону. Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, органы местного самоуправления. Свобода завещания, наподобие свободы собственности и договоров, ограничивается, исходя из социальных соображений, вытекающих, в частности, из ч. 1 ст. 7 Конституции; это делается, например, с целью защиты интересов малолетних и нетрудоспособных наследников путем установления обязательной доли наследственной массы, ниже которой доля данного наследника снижаться не должна. Это условие должно соблюдаться независимо от содержания завещания [54, с.54].
С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что в ч. 4 ст. 35 Конституции гарантируется:
— право наследодателя завещать любое принадлежащее ему на праве собственности имущество;
— право наследодателя свободно определять круг наследников;
— право наследников наследовать любое причитающееся им (по закону или по завещанию) наследственное имущество;
— право малолетних и нетрудоспособных наследников на обязательную долю наследственного имущества.
2. Законодательство о наследовании как неотъемлемая часть гражданского законодательства состоит из норм Гражданского кодекса РФ и норм, включенных в иные федеральные законы и содержащих правила, которые регулируют наследственные правоотношения.
Гражданский Кодекс РФ. Наследственное право не является подотраслью гражданского права и не имеет своего отдельного кодифицированного нормативно-правового акта, его положения регулируются разделом 5 частью 3 ГК РФ. Кодекс закрепляет общие положения о наследовании, основные институты при наследовании имущества [69, с.11].
До недавнего времени правовое регулирование наследственных правоотношений осуществлялось, прежде всего, на основе ГК РСФСР 1964г., многие положения которого давно устарели и не отражали современных тенденций развития имущественного оборота [49, с.15].
1 марта 2002 года вступила в силу третья часть ГК РФ. Она внесла в вопросы наследования значительное число новелл, приблизивших нас к римским традициям. Законодатель изменил структуру изложения законодательства о наследовании, поменяв местами главы об основаниях призвания к наследованию: вначале определив правила о наследовании по завещанию (гл. 62), а затем — о наследовании по закону (гл. 63). По мнению Ю.К. Толстого, «сделано это для того, чтобы изначально воплотить в наследственном праве основные принципы гражданско-правового регулирования, в первую очередь, такие как принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования и принцип диспозитивности»[37, с.9].
Нормы действующего Гражданского кодекса РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота.
К федеральным законам, содержащим нормы, регулирующие наследственные правоотношения относятся: закон № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса» от 26 ноября 2001 года. Законом была введена часть третья ГК РФ, которая в настоящее время является важнейшим источником наследственного права в России; Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в котором содержаться нормы, регулирующие порядок выдачи свидетельств о праве на наследство, охрану наследственного имущества, определяющие компетенцию нотариуса по совершению нотариальных действий, связанных с наследованием.
Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, содержат следующие законы: № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации», № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения». Эти и другие законы содержат положения о наследовании отдельных видов имущества [3].
Также регламентируют права наследования нормы Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ.
3. Кроме законов, наследственные отношения регулируются подзаконными нормативными актами (Указы Президента РФ; Постановления Правительства РФ; Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти).
Подзаконные нормативные акты не должны противоречить Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ и иным законам. В случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу РФ или иному федеральному закону применяются нормы Гражданского кодекса РФ или соответствующего закона.
4. Судебная практика не является источником права, так как не создает новых норм. Но разъяснения Пленума Верховного Суда обязательны для обеспечения единообразного понимания и применения гражданского законодательства на всей территории РФ (Например, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»; определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «Переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, каковым признается день смерти наследодателя»).
5. В соответствии со ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью правовой системы России. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора. (Например, Вашингтонская Конвенция о международной форме завещаний 1973г.; Страсбургская Конвенция о создании системы регистрации завещаний, разработанная и принятая Советом Европы 1973 г. и др.) [8].
Вторая стадия — юридические факты, под которыми следует понимать основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений.
Основанием правопреемства является сложный юридический состав, в который входят разнообразные юридические факты. Юридические факты в современной теории гражданского права не включаются в состав гражданского правоотношения и обычно рассматриваются при характеристике элементов гражданского правоотношения [43, с.14]. В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон. Такое представление свойственно и российскому законодательству, и теории гражданского права. Между тем, очевидно, что определяющим основанием для вступления в наследование и по завещанию, и по закону является смерть наследодателя и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию» правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование. Основания возникновения наследственного правоотношения могут быть в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента разделены на две группы — на события (например, смерть наследодателя) и на действия (например, принятием наследником наследства). Кроме того, следует выделять факты — состояния: состояние нетрудоспособности и состояние иждивенчества, состояние родства и т.п.
Юридические факты, являющиеся основаниями права на наследство, должны быть дифференцированы в зависимости от способа вступления в наследование. Наследование по закону может быть лишь в том случае, если оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК).
При наследовании по закону необходимо наличие следующих юридических фактов:
1. Смерть наследодателя.
Факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о смерти, которое выдается органом записи актов гражданского состояния. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу судебного решения.
Документами, подтверждающими факт смерти наследодателя и принятыми нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, могут являться: свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами ЗАГСа. Если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании его органами ЗАГСа также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если указан только год смерти — днем смерти и временем открытия наследства является 31 декабря указанного года/
2. Наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество наследодателя с наследником и т. д.
3. Относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства.
Также существуют основания невозникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений [33, с.54], к которым относятся следующие юридические факты:
1) противоправные действия (противозаконные действия наследников против наследодателя, например, действия, совершенные против воли завещателя: составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, принуждение наследодателя к составлению завещания в свою пользу; в эту же группу юридических фактов можно отнести злостное уклонение от исполнения обязанности по содержанию наследства, если такая обязанность была предусмотрена соответствующим договором между наследником и наследодателем, и т.п.);
2) лишение наследника наследодателем наследственных прав;
3) лишение родительских прав наследников в тех случаях, если наследодателем являются их дети при наследовании по закону и др.
Противоправность действий наследника и совершение им действий, устраняющих его от призвания к наследованию, должна быть доказана в суде и оформлена решением или приговором. При установлении судом оснований, устраняющих наследников от наследования, не требуется дополнительного решения суда о лишении наследника прав на наследство. Такой наследник исключается из состава наследников нотариусом.
Третья стадия — реализация субъективных прав и субъективных юридических обязанностей, воплощение их в конкретном, фактическом поведении участников общественного отношения.
Сформулированные в законах и других нормативно-правовых актах нормы только тогда становятся «живыми», когда они воплощаются в действительности, реализуются в сознательно-волевых поступках (действиях) людей. Реализация права рассматривается как воплощение в поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права, как конкретное проявление процесса правового регулирования. Осуществление прав выражается в активной реализации возможностей, предоставляемых субъектам наследственных правоотношений нормами права. Реализация обязывающих норм представляет собой выполнение субъектом права возложенных на него обязательств.
Юридическое содержание наследства составляет право наследника принять или отказаться от наследства и обязанность всех и каждого воздерживаться от совершения каких-либо действий, которые препятствуют наследнику в осуществлении этого права.
Отказ от наследства — односторонняя сделка, состоящая в совершении юридических действий, которые свидетельствуют о нежелании наследника получить имущества наследодателя (несовершение фактических действий является не отказом, а непринятием наследства). Таким образом, отказ от наследства — соответствующее заявление наследника, подаваемое нотариусу либо суду. Согласно ст. 1157 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Принимая наследство, наследник обязан принять не только имущество и имущественные права наследодателя, но и его долги, не прекращающиеся с его смертью (п. 1 ст. 1175 ГК).
Четвертая, последняя, стадия — применение права. В самом общем виде применение права есть властная организационная деятельность компетентных, то есть специально на это уполномоченных, органов и должностных лиц по рассмотрению и разрешению юридических дел путем издания индивидуальных правовых предписаний на основе и во исполнение действующего законодательства. Результатом правоприменительной деятельности является издание властных индивидуальных предписаний, содержащихся в актах применения права.
Согласно ст. 37 Основ, в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса удостоверяют завещания и принимают меры по охране наследственного имущества должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия. Принимать меры по охране наследственного имущества и выдавать свидетельства о праве на наследство вправе также должностные лица консульских учреждений РФ (ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате).
По истечении шести месяцев со дня открытия наследства по заявлению наследника по месту открытия наследства выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его обладателя наследственных прав.
В соответствии с ч.1 ст.1171 ГК РФ нотариус по месту открытия наследства принимает меры по охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Как только нотариус получит заявление о принятии мер к охране наследственного имущества, он устанавливает наличие наследственного имущества, его состав и местонахождение, производит опись наследственного имущества, а также извещает всех наследников об открытии наследства.
1.3 Основания возникновения наследственного правоотношения
Понятие наследственного правоотношения в литературе отсутствует. Поскольку наследственное право, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства, является подотраслью гражданского права, то наследственные правоотношения являются одной из разновидностей гражданских правоотношений. Потому рассмотрение специфики наследственных правоотношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве [58, с.48]. Вопрос о понятии правоотношения относится к числу наиболее спорных и остро дискуссионных. Отправным положением при исследовании правоотношения обычно является признание его общественным отношением, урегулированным нормами права. Из этого определения следует, что одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права [56, с.4]. Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней — для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников.
Определяется правоотношение по-разному с учетом тех или иных обозначенных выше признаков. Так, В.Б. Исаков определяет его как «возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности». О.С. Иоффе рассматривает правовое отношение в качестве «регулируемого правом отношения между конкретными лицами, взаимное поведение субъектов которого закреплено юридически и осуществление которого обеспечивается силой государственного принуждения» [75, с.14].
Особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений. Правоотношения есть, прежде всего, жизненные отношения, а жизненные отношения чрезвычайно сложны и многообразны. Поэтому для того, чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников). Приступая к исследованию наследственного правового отношения, целесообразно определить тот правовой результат, на достижение которого оно направлено, «цель» наследственного правоотношения, и дать его общее определение [51, с.24]. Движение любого правоотношения начинается его возникновением и заканчивается прекращением. За время действия правоотношение может претерпевать изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продолжая существовать в измененном виде [78, с.310]. При жизни гражданин может быть субъектом большого количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После его смерти правоотношения, в которых он участвовал, «утрачивают» свой субъект. Вместе с тем «бессубъектным» правоотношение не становится: его субъект (лицо управомоченное либо обязанное) остается какое-то время не определившимся, но с момента определения считается, что он вступил в правоотношение в момент «выбытия» из него умершего. Переход субъективного права (в широком смысле — также правовой обязанности) от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику) в порядке производного правоприобретения (в соответствующих случаях — производного приобретения правовой обязанности) именуется в науке правопреемством. Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством.
Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего правопредшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту.
Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель «выбывает» из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их «трансформация» завершена — произошла замена субъектного состава правоотношений. Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.
В наследственном правоотношении выделяется его структура: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения, а также основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, под которыми традиционно понимаются юридические факты.
Процесс наследования развивается стадийно. Первая стадия возникает с открытием наследства и продолжается для лиц, призванных к наследованию, до момента реализации ими права на принятие наследства. По своей природе наследственные отношения на этой стадии существуют в виде абсолютных правоотношений, в которых управомоченному лицу (носителю права) противостоит неопределенное множество пассивно обязанных субъектов права. Наследственные правоотношения складываются между лицами, призываемыми к наследованию, и всеми другими лицами, обязанностью которых является, с одной стороны, не препятствовать первым в реализации их права на принятие наследства, а с другой — оказывать содействие в реализации названного права. Последнее относится к специально уполномоченным лицам и органам (нотариусы, органы загса, суды, жилищные и медицинские организации и др.).
Вторая стадия наследственных правоотношений начинается соответственно с момента принятия наследства либо с момента перехода наследства к государству. Наследственные отношения на этой стадии могут носить как абсолютный, так и относительный характер, что зависит от состава наследства и от наличия иных наследников. С началом данного этапа ведут речь о возникновении права на наследство (и как следствие — о возникновении прав на отдельные объекты, входящие в состав наследства). В зависимости от того, что входит в состав наследства, права наследников приобретают форму одного из видов гражданских прав (права вещные, обязательственные, исключительные и др.). При этом содействие наследникам в реализации их прав (введение управления наследственным имуществом, охрана наследственного имущества и т.п.) происходит по мере необходимости в рамках особых наследственных правоотношений.
Возможный отказ от наследства после его принятия (п.2 ст.1157 ГК РФ) не влияет на природу «восстанавливаемых» отношений, они остаются наследственными. В подобных случаях отказ наследника от принятых им ранее прав не прекращает их существование, они лишь восстанавливаются в прежнем качестве «ожидания правопреемства» и будут приобретены другими лицами в порядке наследования, а не в порядке правопреемства от отказавшегося лица. При отказе от наследства или при его неприятии всеми наследниками, а также в их отсутствие либо при отстранении их от наследования (ст. 1117 ГК РФ) в наследственное правоотношение вступает государство, становясь наследником умершего лица по закону. При этом принятие наследства не требуется (абз. 2 п.1 ст. 1152 ГК РФ).
После того как судьба всего наследственного имущества будет определена (например, путем его раздела), наследственные правоотношения прекращаются.
В теории наследственного права понятия «основания возникновения наследственного правоотношения» и «основания наследования» отождествляются. Определяющим для вступления в наследование является смерть наследодателя, и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию», понимаемые как основания наследования, правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование /
Рассмотренная динамика наследственных правоотношений характеризует их в качестве относительно самостоятельных гражданско-правовых отношений с присущими им структурными особенностями. Подобное развитие наследственных правоотношений призвано обеспечить реализацию наследственного правопреемства, в рамках которого наследство переходит от наследодателя к наследникам.
Рассмотрев разнообразные подходы к определению понятия наследственного правоотношения, можно сделать вывод, что под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц.
1.4 Субъекты наследственного правоотношения
К субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследника.
Однако имеются противники такого толкования субъектного состава наследственного правоотношения. Ю.К. Толстой, признавая наследодателя одной из центральных фигур в наследственном праве, считает, что это обстоятельство не является основанием признавать его субъектом наследственного правоотношения, поскольку «покойники субъектами правоотношений быть не могут» [33, с.264].
Такое толкование является спорным, поскольку наследование является правопреемством, в котором участвуют два субъекта: праводатель и правопреемник. При отсутствии праводателя не может быть правопреемства и, следовательно, наследования и наследственного правоотношения.
Понятие наследодателя в ГК РФ не определено. Наследодателем следует называть лицо, от которого переходят права и обязанности в случае его смерти к наследникам. В роли наследодателя могут выступать только физические лица: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ. Для признания гражданина наследодателем достаточно факта его смерти и наличия у него имущества, включая имущественные права.
При этом в некоторых случаях наличие полной дееспособности у них необязательно. Это касается наследодателей, от которых переходят имущество, права и обязанности по закону. Что касается наследования по завещанию, то в этом случае недееспособный и ограниченно дееспособный гражданин не имеет права на составление завещания и, следовательно, не может быть наследодателем. Не могут быть наследодателями два других субъекта гражданского права: юридические лица и государство.
Гражданский кодекс не дает определения понятия наследника. Наследником следует называть лицо, в пользу которого переходят имущественные права и обязанности наследодателя.
Наследники, как субъекты наследственного правоотношения, имеют следующие особенности. В качестве наследников могут выступать все субъекты гражданского права, но при определенных условиях.
Граждане могут быть наследниками в том случае, если они в день открытия наследства живы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК). Если же ребенок родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. Наличие дееспособности у граждан — наследников необязательно. В случае отсутствия дееспособности у наследников их права в момент вступления в наследование должны осуществлять их законные представители. Лица, ограниченные в дееспособности, могут вступать в наследование самостоятельно (ст. 1116 ГК).
Граждане-наследники различаются по видам: наследники по закону и по завещанию; достойные наследники, недостойные наследники (ст. 1117 ГК) и необходимые наследники (ст. 1149 ГК); основные и подназначенные наследники (при наследовании по завещанию).
Ст. 531 ГК РСФСР запрещала наследовать лицам, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию (недостойные наследники). Однако в статье не раскрывался характер противозаконных действий наследника, которые могут быть как неосторожными, так и умышленными. В связи с этим правоприменителям приходилось руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, который в своем постановлении указал, что не имеющими права наследовать могут быть признаны лишь лица, противозаконные действия которых носили умышленный характер [20]. Теперь такое уточнение закреплено в ГК РФ в п. 1 ст. 1117.
В практике нередко возникала и другая ситуация: наследник, зная о воле завещателя, покушается на его жизнь, однако смерть завещателя по каким-то причинам не наступает. Спустя некоторое время наследодатель, простив наследника, составляет в его пользу завещание. Будет ли такой наследник признан недостойным? Действующий Кодекс в отличие от прежнего дает ответ на вопрос, закрепляя положение о том, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество[63, с.35].
Признаются недостойными наследниками и лишаются права наследования по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, а также по требованию заинтересованного лица от наследования по закону судом могут быть отстранены граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию и в случае, если существуют на день открытия наследства (ч.2 п.1 ст. 1116 ГК.
Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства могут призываться к наследованию только по завещанию. Исключением из этого перечня является Российская Федерация: она может быть призвана к наследованию и по закону, если:
— отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
— никто из наследников не имеет права наследования;
— все наследники отстранены от наследования;
— никто из наследников не принял наследства;
— все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК)
Имущество наследодателя в описанных выше случаях считается «вымороченным» [38, с.18]. Наследником выморочного имущества может быть только Российская Федерация (п. 2 ст. 1151 ГК).
От наследника, являющегося универсальным правопреемником, следует отличать так называемых сингулярных правопреемников. Последними являются лица, которые в соответствии с завещанием получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате «легата» — «завещательного отказа» наследодателя (ст. 1137 ГК). Обязанность предоставления такой вещи возлагается либо на одного, либо на нескольких наследников по завещанию. Такие лица (легатарии) имеют право требовать исполнения «завещательного отказа», но не несут бремя наследования — не отвечают по долгам наследодателя. Именно поэтому они не могут считаться наследниками, поскольку получают только права и не несут обязанностей.
В ГК РФ говорится не только о субъектах наследственного правоотношения, но и о ряде других лиц, имеющих отношение к возникновению наследственных прав, их оформлению и осуществлению.
Указанные субъекты могут быть разделены на следующие группы:
а) лица, способствующие возникновению и осуществлению наследственных прав: нотариус; должностное лицо органа, указанного в законе; свидетель составления завещания; рукоприкладчик; представитель наследника;
б) лица, охраняющие наследство с момента открытия его до момента передачи наследникам: нотариус (организует охрану наследственного имущества); хранитель; исполнитель завещания (душеприказчик); опекун наследства; доверительный управляющий наследственным имуществом;
в) отказополучатель;
г) лицо, понесшее расходы в связи с болезнью и похоронами наследодателя;
д) кредиторы наследодателя;
е) банк (кредитное учреждение), в котором хранятся денежные средства на счетах наследодателя.
Указанные лица в силу закона наделены определенными правомочиями и обязанностями и своими действиями способствуют реализации прав и обязанностей участников наследственного правоотношения — наследодателя и наследников.
Таким образом, можно отметить:
1) под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц;
2) при наследовании по закону необходимо наличие следующих юридических фактов:
а) смерть наследодателя;
б) наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество наследодателя с наследником и т. д.;
в) относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства.
ГЛАВА 2 Наследование по закону как основание наследования
2.1 Понятие и признаки наследования по закону в системе оснований наследования
Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения»[28, с.69].
Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования: по закону и по завещанию. Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.
Наряду с этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределах самостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, переходящими по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии с законом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, а также условия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме, называется завещанием.
В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составить завещание.
Итак, для наследования нужны основания — либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству. Наследование по закону имеет место тогда, когда: не составлено завещания; завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей; завещание признано недействительным; наследник по завещанию отказался принять наследство; наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.
2.2 Виды наследников по закону
Все наследники по закону делятся на:
— наследников первой очереди — дети, супруг, родители;
— наследников второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы — наследуют по праву представления);
— наследников третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, третьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Таким образом, могут призываться к наследованию:
— в качестве наследников четвертой очереди родственников третей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
— в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные дедушки и бабушки);
— в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, а есть пасынки и падчерицы, которые поддерживали тесные отношения со своими мачехами и отчимами, однако по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону не были.
В качестве наследников восьмой очереди рассматриваются нетрудоспособные иждивенцы, которые призываются к наследованию в случае отсутствия наследников других очередей.
Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством развитых стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недостатком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со стороны третьих лиц суды признают наличие родственных связей.
Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний.
Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке.
Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.
В Гражданском кодексе РФ сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК). Такие доли являются равными для всех наследников по праву представления.
При наследовании по праву представления потомки наследодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из восходящих по прямой лини родственников, который был бы наследником. В данном случае потомки представляют своего предка, который мог бы наследовать, если был бы в живых. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случаях, когда потомков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, они делят между собой поровну ту часть наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства.
Согласно пункту 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144, и делится между ними поровну.
Не наследуют по праву представления:
— потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства;
— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 ст. 1117 ГК РФ.
Наследование по праву представления означает, что определенные лица являются представителями при наследовании чьих-то прав. Причем каждый из представителей может представлять только свою категорию, свою очередность по наследованию
Право представления — это право нисходящего родственника вступать (заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего. Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника. Именно поэтому, в силу самого характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию по восходящей линии.
Существует три очереди наследования по праву представления:
— первая — внуки наследодателя и потомки наследодателя;
— вторая — дети братьев и сестер наследодателя и племянники и племянницы наследодателя;
— третья — двоюродные братья и сестры наследодателя.
Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по закону, они выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоятельно приняли оставшееся после родителей наследство.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.
Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с которой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).
Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим, в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК, усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение является новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству возможность наследования в отношениях между кровными родственниками при усыновлении не существовала.
К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.
Здесь необходимо остановиться на понятиях “нетрудоспособность” и “иждивенство”. Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины — 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся — 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп. При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться “нетрудоспособным” не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.
Нетрудоспособность, связанная с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения); нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья, — по пенсионной книжке или справке ВТЭК.
Теперь предстоит разобраться с понятием “иждивение”. Закон РФ “О государственных пенсиях в РФ” в статье 53 определяет иждивенцев как членов семьи умершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.
Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод — иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем — нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и т.д.
Всех нетрудоспособных иждивенцев ГК делит на тех, кто входит в круг наследников по закону, указанных в статьях 1143 — 1145 ГК (но не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию), и тех, кто не входит в круг наследников по закону вообще.
В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).
Ко второй группе относятся граждане, которые вообще не входят в круг наследников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Определенные изменения произошли и в отношении так называемого выморочного имущества. В ГК дано легальное определение выморочного имущества. В соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК наследственное имущество становится выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.
Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
2.3 Наследственная масса как объект наследования по закону: особенности правового режима имущества
наследование закон
Обязательным элементом структуры любого правоотношения является его объект. Объектом наследования по закону выступает наследство (наследственная масса) — совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей.
Понятие наследства охватывает не только уже существующие права и обязанности, но и права и обязанности, занимающие промежуточное положение между правоспособностью как предпосылкой к существованию права и существующим субъективным правом (обязанностью).
Поскольку между временем открытия наследства и временем его приобретения, как правило, проходит определенный период (6 месяцев и более), правовой режим наследственного имущества имеет свои особенности. В этот период оно еще не имеет определенного собственника и представляет собой так называемое «лежачее наследство», т.е. ожидающее своего собственника. Именно об этом идет речь, например, в ст. 1174 ГК, предусматривающей возможность предъявления требований о возмещении расходов из наследственного имущества.
Наследник, принявший наследство, приобретает право как на само наследственное имущество, так и на все доходы от него (проценты по вкладам, приплод животных, дивиденды по ценным бумагам и т.д.); в то же время он несет все расходы по содержанию наследственного имущества (уплата налогов, оплата коммунальных услуг и т.д.) со дня открытия наследства. Он несет также и риск случайной гибели имущества (ст. 211 ГК).
В ст. 1151 ГК РФ выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.
Определенным своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, открыто, добросовестно и непрерывно владеющее каким-либо имуществом как своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого имущества 5 лет, для недвижимого — 15 лет), приобретает право собственности на это имущество. При этом право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации (ст. 234 ГК РФ). Возможны ситуации, когда срок приобретательной давности не истек, а владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает и это имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно владеют им как своим. Возникает вопрос, распространяется ли на наследника тот срок, в течение которого наследодатель владел этим имуществом. В соответствии с п. 3 ст. 234 ГК РФ лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.
По наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства. Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, составляют денежные и иные долги. Наследник, принявший наследство, несет ограниченную стоимостью наследственного имущества ответственность по долгам наследодателя.
Универсальность и исключительность наследственного правопреемства (ст. 1110 ГК РФ) означает, что наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. К наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс, в силу одного акта — принятия наследства. Иными словам, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться либо принять только права, отказавшись от обязанностей. Исключительный характер выражается в единственной и исключительной возможности такого перехода, — перехода имущества умершего гражданина к другим лицам [56, с.14] Для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от наследодателя к наследникам без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ч. 3 ст. 1112 ГК РФ), за исключением права на обнародование произведения и права на его отзыв, которые относятся к личным неимущественным правам автора.
По наследству также переходят такие личные неимущественные права, которые необходимы для реализации связанных с ними имущественных прав. В состав имущественных прав включаются принадлежащие умершему права собственности, права наследуемого владения, права на сбережения в кредитных и иных учреждениях, права на получение авторского гонорара, право на получение доли в хозяйственных товариществах и другие права.
В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 Постановления от 23.04.1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» [19] отметил, что суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возводимые строения или помещения. В наследственную массу можно лишь включить строительные материалы, оставшиеся после сноса самовольной постройки, или компенсацию от владельца земельного участка в случае признания его собственником самовольной постройки. Не может переходить по наследству имущество, добытое преступным путем, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.
Однако в наследственную массу могут быть включены не только существующие на момент смерти права и обязанности наследодателя, но, в исключительных случаях, права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, хотя и предпринял необходимые для этого меры. Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 6 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения данного жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.
В соответствии со ст. 213 ГК РФ в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам и юридическим лицам. В собственности граждан может находиться имущество производственного назначения: предприятия, имущественные комплексы в сфере производства товаров, торговли, бытового обслуживания, иной предпринимательской деятельности; здания; сооружения; оборудование; транспорт и другое. Может принадлежать имущество, предоставленное наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях, государственные награды, почетные и памятные знаки и другое имущество. Эти объекты тоже могут переходить по наследству с некоторыми особенностями, установленными главой 65 ГК РФ.
Некоторое имущество, принадлежавшее наследодателю, может относиться к вещам, ограниченно оборотоспособным, например, оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства. Такие вещи также входят в состав наследства, на принятие такого наследства специального разрешения не требуется. Но для выдачи наследнику ограниченно оборотоспособных вещей ему необходимо получить специальное разрешение на такое имущество. Если наследнику в выдаче такого разрешения отказано, то право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ, а наследнику выплачивается сумма, вырученная от реализации.
Не включаются в состав наследства те имущественные права и обязанности, которые неразрывно связанны с личностью гражданина и прекращаются в связи с его смертью, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, права и обязанности, вытекающие из трудового договора, из членства в общественных организациях, политических партиях, и другие, переход которых не допускается ГК или другими законами (ч. 2 ст. 1112 ГК РФ).
Однако если денежные суммы были начислены, но по какой-либо причине не были получены наследодателем, то включаются в состав наследства суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных в качестве средств к существованию. Такие требования в соответствии со ст. 1183 ГК РФ в течение 4 месяцев могут предъявить совместно проживавшие с наследодателем члены семьи или нетрудоспособные иждивенцы независимо от проживания. Если эти лица данные требования не предъявят, то денежные суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) в соответствии с принципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. В числе общих положений, относящихся к наследованию по закону, следует отметить два: во-первых, круг наследников по закону определен в законе исчерпывающим образом и, во-вторых, установлена, как правило, очередность призвания наследников по закону к наследованию;
2) в основе определения круга наследников и очередности их призвания к наследованию — наличие супружеских либо родственных отношений и степень родства. В первую очередь к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди — супруг, дети и родители наследодателя.
Право наследования по закону основывается главным образом на таком юридическом факте, как родство. Под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. Так, родственниками по прямой линии являются родители и дети, дедушки (бабушки) и внуки. Прямая линия родства может быть восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, т.е. идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки).
Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка. Например, для родных братьев и сестер общие предки — это отец и мать либо один из них.
3) наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку на момент открытия наследства (ст. 1113, 1114 ГК РФ):
а) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, наследники второй очереди призываются к наследству, если нет наследников первой очереди. Главное при этом, чтобы в предыдущей очереди не осталось ни одного наследника. Нотариус должен это достоверно установить, выдавая свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ);
б) никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ);
в) все наследники предыдущей очереди были отстранены судом по требованию заинтересованного лица вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ);
г) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);
д) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство (ст. 1152 — 1155 ГК РФ);
е) все наследники предыдущих очередей отказались от наследства (ст. 1157 — 1159 ГК РФ).
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). Доли последних определяются долей того наследника, вместо которого они наследуют, поэтому если наследник по праву представления является единственным, то его доля будет совпадать по размеру с долями других наследников данной очереди, если же наследников по праву представления несколько, то они получат определенную часть доли наследника, вместо которого они призываются к наследству. Принцип равенства долей сохраняется и при приращении долей в случае отказа наследника от принятия наследства, за исключением случаев, когда наследник отказывается в пользу определенного наследника или наследников (ст. 1157 — 1159 ГК РФ).
ГЛАВА 3 Принятие наследства и отказ от наследства
3.1 Понятие и правовое значение принятия наследства
В момент открытия наследства у лица, призванного к наследованию, возникают определенные права. Для их реализации необходим юридический факт принятия наследства. Поскольку для возникновения у лица этого права необходимо не только открытие наследства, но и призвание лица к наследованию, а призвание зависит от многих обстоятельств (обнаружения завещания, непринятия наследства другими наследниками и т.д.), право на принятие наследства может возникать у разных наследников в разное время.
Принятию наследства предшествует призвание к наследованию, под которым следует понимать подтверждение нотариусом субъектам гражданского права возникшей у них реальной возможности получить и реализовать права наследования, гарантированные Конституцией РФ в отношении конкретного наследодателя.
Это понятие охватывает следующие действия: выявление круга лиц, которые могут быть наследниками умершего гражданина, розыск этих лиц, сообщение лицам, разысканным нотариусом либо являвшимся в нотариальную контору по своей инициативе, об их возможности стать наследниками конкретного умершего гражданина, консультирование возможных наследников по поводу представления ими необходимых документов, подтверждающих их право на наследство конкретного умершего гражданина.
Чтобы приобрести наследство наследник должен его принять (исключение составляет наследование выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ): для приобретения Российской Федерацией права на выморочное наследство его принятие не требуется; наследственное имущество переходит к государству в силу открытия наследства при условии отсутствия или отпадения наследников. Отказ от выморочного имущества не допускается (ст. 1157 ГК РФ).
Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.
Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, порождающим правовые последствия.
Принятие наследства — это волевой акт, в котором находит свое выражение желание наследника. Он является и может быть только односторонним актом, поскольку представляет собою выражение воли только одного лица — наследника, поэтому не требует участия или согласия других лиц и не обращен к кому-либо конкретно. Однако этот акт влечет за собой ряд правовых последствий в отношении как самого наследника, так и иных лиц (других наследников, кредиторов наследодателя и др.).
Принятие наследства — это добровольный акт, поэтому никто не может, не изъявив своего согласия, считаться принявшим наследство. Содержание акта принятия наследства сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него [68, с.41].
По своей правовой природе принятие наследства является односторонней сделкой, которая не имеет обратной силы. Это значит, что данная сделка необратима и наследник, принявший наследство, приобретает право на все причитающееся ему имущество, которое оказалось в наличии в момент открытия наследства, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства (п. 2 ст. 1152 ГК).
При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.
Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно, соответственно, не допускается его принятие под условием или с оговорками. Не может, например, наследник принять в наследство дом лишь при условии, что кто-либо из проживающих в нем освободит его.
Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.
Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя, он вправе высказывать только свою волю, и, соответственно, нотариус или другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении него самого. Наследник может не знать всего круга наследников, призываемых к наследству. Закон особо подчеркивает, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает, что и все остальные, призываемые к наследованию наследники, также приняли наследство (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).
Принятие наследства является основанием для возникновения у наследника права собственности на данное наследство. Независимо от фактического времени принятия, наследство считается принадлежащим наследнику с момента открытия. Это правило действует и в тех случаях, когда право наследника на имущество подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» регистрация — это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения) перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Она является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.
Таким образом, государственная регистрация по общему правилу только подтверждает уже существующее право собственности (собственнику выдается соответствующий документ установленной формы).
Следует отметить, что в п. 4 ст. 1152 ГК РФ не употребляется термин «возникновение права собственности», а используется выражение «признается принадлежащим». При широком толковании этого выражения можно прийти к выводу, что формально право собственности на наследуемое недвижимое имущество возникает с момента открытия наследства, а не с момента государственной регистрации, которую можно осуществить, только получив свидетельство о праве на наследство. В свою очередь, свидетельство о праве на наследство можно получить только по истечении срока на принятие наследства.
Соответственно осуществить правомочия собственника по распоряжению наследственным имуществом наследник в течение определенного срока все равно не может. Другими словами, юридическое признание права собственности в полном объеме откладывается до получения документального подтверждения наличия наследственных прав. Осуществлять другие правомочия собственника (пользования и владения) наследник может с момента открытия наследства. С этого момента наследник несет и бремя собственности на недвижимое имущество (коммунальные услуги, техническое обслуживание и т.д.).
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что юридическая процедура принятия наследства имеет особенности в зависимости от способа выражения наследником своей воли на принятие наследства.
Содержанием права на принятие наследства является возможность наследника выбрать один из двух вариантов поведения: принять наследство или не принять его. Как выразился В.И. Серебровский, содержание этого права исчерпывается предоставленным законом наследнику «альтернативным правомочием» [66, с.101].
Оба правомочия осуществляются либо совершением односторонней сделки (подачей заявления о принятии наследства или об отказе от него), либо совершением конклюдентных действий. Ранее примеры конклюдентных действий, свидетельствующих о принятии наследства наследником, вырабатывались путем обобщения судебной практики. В настоящее время к этому способу принятия наследства прибегают те наследники, которые по каким-либо причинам не воспользовались первым способом и своевременно не обратились к нотариусу. Если наследник воспользуется правомочием принять наследство, он приобретает право на наследство.
Праву наследования противостоит юридическая обязанность широкого круга лиц — не препятствовать осуществлению данного субъективного права. Но при осуществлении этого права наследнику противостоят все и каждый, обязанные не чинить ему препятствий. Поэтому рассматриваемое право следует отнести к группе абсолютных прав. Но в отличие от иных абсолютных прав, например права собственности, оно обеспечивает лицу не обладание имуществом, а возможность приобрести право на имущество.
Наследство принимается (и соответственно не принимается) только целиком, на что указывают п. 2 ст. 1152 ГК РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ.
Право на принятие наследства необычно. С одной стороны, оно возникает у лица на основании самого факта открытия наследства и, казалось бы, в противоречии с принципом, закрепленным в п. 2 ст. 1 ГК РФ (лица приобретают субъективные гражданские права своей волей). С другой стороны, оно появляется именно ради соблюдения указанного принципа. Исключение права наследования из структуры наследственного правоотношения привело бы к тому, что субъективное право на наследственное имущество возникало бы у наследника помимо его воли, в силу открытия наследства. Чтобы не допустить этого, законодатель и помещает между открытием и приобретением наследства «промежуточное звено» — право на принятие наследства.
Вопрос о природе возникшего у наследника права на принятие наследства (отказ от него) является спорным в правовой литературе. Цивилисты не могут придти к единому мнению: относится право на принятие наследства к субъективным правам либо является секундарным правом. Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от того, что понимается под субъективным гражданским правом. Субъективное гражданское право — это элемент гражданского правоотношения, которому всегда должна соответствовать обязанность другой стороны. Субъективное право на принятие наследства возникает на основании события — открытия наследства, т.е. смерти физического лица, и не зависит от волеизъявления субъекта, а вызвано объективными обстоятельствами. В то же время секундарное право представляет собой предоставляемую лицу юридическую возможность своим односторонним волеизъявлением привести к возникновению, изменению или прекращению гражданского правоотношения. Секундарное право нельзя смешивать с правоспособностью и субъективным правом. Первое явление означает абстрактную возможность приобретать права и обязанности. Она предоставлена каждому и является основной предпосылкой субъективного права. Субъективное право дает управомоченному возможность определенного поведения, в связи с чем он может требовать от обязанного лица (лиц) выполнения определенных обязанностей. Секундарное право, так же как и субъективное право, дает его субъекту возможность определенного поведения, но этому праву не противостоит обязанность другого лица (лиц) совершать или воздерживаться от совершения определенных действий. Можно сказать, что секундарное право стоит между правоспособностью и субъективным правом. То, что секундарное право способно переходить по наследству, не может служить основой для вывода о допустимости передачи секундарного права по сделке. Секундарное право не может быть передано по сделке, и этим оно отличается от субъективного права, которое, если говорить об имущественных правах, часто передаваемо. Это касается как секундарного права, существующего само по себе, так и секундарного права, входящего в состав правоотношения. В частности, право на расторжение договора не может по воле стороны в договоре отрываться от требования (обязательственного права), то есть нельзя уступить отдельно право на расторжение договора, оставаясь при этом субъектом требования. Такой разрыв требования из договора и права на его расторжение может допускаться лишь в исключительных случаях, связанных со смертью кредитора.
Наследник, не принявший еще наследства, но уже призванный к наследованию, имеет только правомочие либо принять наследство, либо отказаться от него. Никаких других правомочий призвание к наследованию для него не создает, равно, как и не создает никаких встречных обязанностей других сторон. Следовательно, право на принятие наследства является секундарным правом.
3.2 Способы принятия наследства
В соответствии со ст. 1153 ГК РФ принять наследство можно двумя способами:
1) подачей нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство в течение 6 месяцев;
2) фактическим принятием наследства.
Первым способом принятия наследства является подача заявления нотариусу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Поскольку подача такого заявления — действие, целью которого является выражение воли на принятие наследства, его следует рассматривать как одностороннюю сделку. Поэтому к принятию наследства путем подачи заявления применяются правила Гражданского кодекса РФ о сделках.
Наследство должно быть принято без условий и оговорок. Сделка считается совершенной под условием, если наследник указал обстоятельство, в зависимости от наступления (не наступления) которого он принимает наследство (ст. 157 ГК РФ). Обычным примером принятия наследства под условием является указание на поведение других наследников: принимаю, если А. откажется, если Б. не примет и т.п. Оговорка — замечание, касающееся содержания и других элементов сделки, а не ее действия: принимаю определенную часть имущества, принимаю с определенной целью и т.д. Требование безусловности сделки направлено на упрощение и без того весьма сложных отношений между наследниками.
Принятие наследства — сделка, для которой установлена простая письменная форма. Нотариус, к которому обращается наследник, не удостоверяет сделку, а принимает заявление, т.е. информацию о сделке. Сделка по принятию наследства может быть совершена лично или через представителя. Доверенность на принятие наследства должна включать специальное указание на это полномочие.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована. Право засвидетельствовать подлинность подписи имеют любой нотариус, должностное лицо местной администрации в случае отсутствия нотариуса в месте проживания наследника либо должностное лицо консульского учреждения, если наследник проживает за рубежом, а также лица, уполномоченные удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК (начальники военно-лечебных учреждении, командиры воинских частей, соединений, учреждений пли заведений, начальники мест лишения свободы и др.).
Что касается второго способа принятия наследства, то часто наследник, не сделав явных заявлений, ведет себя по отношению к наследственному имуществу, как если бы он был его собственником (пользуется имуществом, заботится о его сохранении и т.п.). Со времен римского права такие действия рассматриваются как действия, свидетельствующие о намерении наследовать. Подобный способ принятия наследства — фактическое принятие — предусмотрен и российским законодательством. В законе речь идет не только о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, как это было предусмотрено в ст. 546 ГК РСФСР, но и о любых действиях, свидетельствующих о намерении принять наследство. В п. 2 ст. 1153 ГК конкретизируются действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Это:
— вступление во владение или в управление наследственным имуществом;
— принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
— производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
— оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц, причитавшихся наследодателю денежных средств.
К числу указанных мер относятся, например, такие, как поддержание имущества в надлежащем состоянии, затраты на покрытие расходов по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на похороны, на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя, на удостоверение претензий по заработной плате и приравненных к ним. Принятие наследства может быть подтверждено любыми действиями наследника, связанными с осуществлением одного из трех правомочий собственника в отношении наследственного имущества (владение, пользование, распоряжение). Другими словами, речь идет об отношении к вещи как к своей.
Особенностью фактического принятия наследства является то, что действия наследника не направлены непосредственно на принятие наследства, они имеют самостоятельные цели, но их характер позволяет прийти к выводу о выражении в них воли наследника на приобретение наследственного имущества. Действия такого рода в цивилистике называются конклюдентными. Поскольку воля наследника в конклюдентных действиях лишь предполагается, пусть и с высокой степенью вероятности, законодатель устанавливает презумпцию фактического принятия наследства. Важно подчеркнуть, что в данном случае предполагается воля на принятие наследства. Воля наследника на совершение действия в отношении наследственного имущества (вступление во владение, управление и т.д.) должна быть не предполагаемой, а очевидной.
Совершение названных действий не является, как это было ранее, безусловным и неопровержимым подтверждением принятия наследства. Каждое из таких действий создает лишь оспоримую презумпцию принятия наследства. Наследник в этих случаях признается принявшим наследство, «пока не доказано иное», т.е. то, что, совершая указанные действия, наследник не имел намерения принять наследство (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).
Можно сделать вывод, что включение в законодательство нормы, устанавливающей возможность доказывания факта непринятия наследства, преследовало цель предоставить такую возможность не только самому наследнику, но и другим лицам. В силу ст. 3 ГПК РФ в виде общего правила любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Применительно к некоторым требованиям закон устанавливает перечень заинтересованных лиц, т.е. тех, кто может обратиться с соответствующими требованиями в суд. В п. 2 ст. 1163 ГК РФ такого перечня нет. Больше того, сама формулировка нормы («пока не доказано иное») позволяет утверждать, что доказывать факт непринятия наследства могут любые заинтересованные лица. Как правило, такой интерес может выражаться в приобретении права на принятие наследства либо в увеличении доли в наследственном имуществе, т.е. в качестве заинтересованных лиц непременно будут выступать либо те наследники, у которых появится право на призвание их к наследованию, либо те, у кого появится право на приращение наследственной доли [82, с.65].
В подтверждение факта принятия наследства могут приводиться любые доказательства, поскольку правил об их допустимости закон не устанавливает. Обычно фактическое принятие наследства подтверждается справками государственных органов и уполномоченных организаций (налоговых органов, жилищно-эксплуатационных организаций и т.д.). Однако возможности нотариуса по сбору и оценке доказательств ограничены. В частности, он не может принимать в качестве доказательств свидетельские показания.
Даже если наследник, принявший наследство путем совершения конклюдентных действий, не является к нотариусу лично, но в наследственном деле есть документы, подтверждающие принятие им наследства, нотариус обязан при оформлении наследства другими наследниками учесть его долю (как принято говорить, «оставить ее открытой»). Если наследник не сможет представить нотариусу документы, подтверждающие принятие наследства, этот факт может быть установлен судом в порядке особого производства. Спор о праве гражданском, возникший при принятии наследства, разрешается в исковом порядке.
Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества.
Очень важно помнить, что если заявление поступило по почте, или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем не засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия, заявление все равно принимается государственным нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору.
Поскольку принятие наследства (равно как и отказ от него) рассматривается как односторонняя гражданско-правовая сделка, заявление о принятии наследства может быть сделано и через представителя, имеющего нотариальную доверенность на ведение наследственного дела. Если же наследник не является полностью дееспособным, сделку могут совершить его родители (опекуны) от имени недееспособных либо сами частично дееспособные, но с согласия родителей (попечителей).
Помимо указанных способов принятия наследства, в литературе были указаны и некоторые другие формальные способы, притом без различия групп наследников. Как указывает В. Толстой, если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подано в нотариальный орган до истечения сроков на принятие, никаких доказательств вступления во владение или управление наследственным имуществом не требуется: само это заявление представляет собой один из способов принятия наследства. Ту же мысль развивает и Т. Чепига, констатирующая, что «…чаще наследники подают в нотариальную контору заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство. Если такое заявление подано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, оно рассматривается как заявление о принятии наследства.» [44, с.45].
По мнению О. С. Иоффе, хотя в законе прямо не говорится, следует, однако, прийти к выводу, что наследник считается принявшим наследство, если, например, не подавая заявления в органы нотариата, он обратился к каким-либо лицам с наследственным иском в суде.
Законом установлены сроки для реализации права на принятие наследства, а именно срок принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ) и срок отказа от него (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Введение названных сроков необходимо для устранения неопределенности в отношении наследственного имущества. С этой точки зрения срок для реализации права наследования должен быть как можно короче. В то же время наследникам необходимо предоставить достаточно времени для принятия решения и совершения необходимых действий, в том числе с учетом традиции траура. Опыт подсказал «компромиссный» срок — 6 месяцев с момента открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Для тех, кто призывается к наследству только в результате непринятия его другими наследниками, срок удлиняется на три месяца. Если право наследования возникает у лица в результате отказа другого наследника или отстранения наследника (ст. 1117 ГК РФ), то такое лицо получает для принятия (отказа от) наследства 6 месяцев, отсчитываемых от момента возникновения у него права наследования.
Из этого правила установлено одно исключение: когда суд в решении об объявлении гражданина умершим признает днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели (например, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (в авиакатастрофе, при землетрясении, половодье и т.п. — ст. 45 ГК РФ), шестимесячный срок исчисляется со дня вступления в силу решения суда, а не с даты, указанной в решении как день смерти наследодателя.
Призванные к наследованию наследники могут по разным причинам не приять наследство (умереть, не успев принять наследство, не заявить о своем желании принять наследство, отказаться от принятия наследства и др.). В этих случаях право на принятие наследства переходит к другим наследникам.
В Гражданском кодексе Российской Федерации решен вопрос о сроках, в пределах которых эти наследники могут принять наследство.
Ранее все без исключения наследники, призываемые к наследству в связи с непринятием наследства другими наследниками, имели возможность принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, но если эта часть срока была менее трех месяцев, она удлинялась до трех месяцев.
По новому законодательству срок в подобных случаях устанавливается и исчисляется в зависимости от причины, по которой основной наследник, призванный к наследованию, не принимает наследство:
1) если право наследования возникает у других лиц вследствие отказа от наследства всех призванных наследников (имеются в виду активные действия, направленные на отказ: подача заявления об отказе, установление в судебном порядке факта непринятия наследства и т. п.) либо вследствие отстранения их от наследования по причине недостойности, призываемые к наследству другие лица вправе принять наследство также в течение шести месяцев, однако этот шестимесячный срок исчисляется со дня возникновения у них права на принятие наследства, а не со дня открытия наследства;
2) во всех иных случаях отпадения призванных к наследованию наследников другие лица могут принять наследство в течение трех месяцев, причем этот срок всегда исчисляется со дня окончания шестимесячного срока, установленного для принятия наследства призванными к наследству наследниками.
Например, если требование об отстранении от наследства сына наследодателя (единственного наследника первой очереди) по причине его злостного уклонения от содержания наследодателя было удовлетворено судом спустя год после открытия наследства, сестра наследодателя (наследница второй очереди) сможет принять наследство в течение шести месяцев, а исчисление срока начнется с момента, когда у нее возникло право на принятие, то есть с момента вступления в законную силу решения суда об отстранении сына наследодателя от наследования. Если наследники по завещанию спустя, например, четыре месяца после открытия наследства подадут заявление об отказе от наследства, наследникам по закону предоставляется для принятия наследства шестимесячный срок, исчисляемый со дня отказа от наследства наследников по завещанию. Если те же наследники по завещанию не примут наследство, то наследникам по закону отводится трехмесячный срок, исчисление которого начнется со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.
Срок принятия наследства не является пресекательным, то есть пропуск этого срока не погашает само право на принятие наследства. Наследство может быть принято и после истечения срока.
В законодательстве установлены два случая, при которых наследство может быть принято в случае, если срок пропущен. При этом речь идет о пропуске как общего шестимесячного срока, так и срока, установленного для принятия наследства другими лицами в случае отпадения призванных наследников.
1. Срок может быть восстановлен судом (ст. 1155 ГК РФ).
во-первых, говорится о праве суда на «восстановление», а не на «продление» срока принятия наследства;
во-вторых, прямо указано, что суд, восстановив срок, одновременно признает наследника принявшим наследство и определяет доли наследников в наследственном имуществе, а при необходимости решает вопрос о взыскании в пользу такого наследника причитающегося ему имущества;
в-третьих, решение о восстановлении срока суд может принять лишь при условии, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства (о смерти наследодателя) либо, хотя и знал, но по уважительным причинам не мог принять наследство в установленный срок.
Непременным условием для восстановления является и то, что наследник, пропустивший срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали (то есть после того как он узнал о смерти наследодателя либо после того как он вышел из больницы, возвратился из длительной командировки и т п.).
2. Наследство может быть принято пропустившими срок наследниками и без обращения в суд. Это может произойти лишь при условии, что все наследники, принявшие наследство, дадут на это письменное согласие.
Не имеет значения, по прошествии какого срока дается такое согласие, а также оформлены или нет наследственные права принявших наследство наследников (получено ли наследниками свидетельство о праве на наследство, произведена ли государственная регистрация, если идет речь о наследовании недвижимости).
Специально предусмотрено:
во-первых, что подпись наследника на заявлении о согласии на восстановление срока, если оно дается не в присутствии нотариуса, должна быть определенным образом засвидетельствована (нотариусом либо должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности),
во-вторых, что, если до дачи согласия на восстановление срока наследники уже получили свидетельство о праве на наследство, нотариус своим постановлением аннулирует такое свидетельство и выдает новое. Если на основании ранее выданного свидетельства о праве наследования недвижимого имущества уже была произведена государственная регистрация, постановление нотариуса об аннулировании такого свидетельства и новое свидетельство служат основанием для внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
При принятии наследства после истечения срока (вне зависимости от того, каким способом срок был восстановлен) может сложиться ситуация, когда наследники, принявшие наследство в срок, полностью или частично распорядились наследственным имуществом. Именно для такой ситуации предусмотрены определенные последствия. Права наследника, которому восстановлен срок на принятие наследства, на получение причитающегося ему наследства регулируются нормами ГК РФ, посвященными обязательствам вследствие неосновательного обогащения (ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК). Это означает, что наследнику должно быть передано все причитающееся ему имущество, которое сохранилось в натуре. В случае невозможности передать имущество в натуре ему должна быть возмещена действительная стоимость этого имущества на момент его приобретения наследником, принявшим наследство, то есть на момент открытия наследства.
Однако наследник, пропустивший срок на принятие наследства, и наследники, давшие согласие на восстановление этого срока, могут заключить соглашение, в котором указать иные последствия (например, о выделении наследнику доли только в имуществе, сохранившемся в натуре, и т. п.).
3.3 Оформление наследственных прав
При наследовании имущество гражданина после его смерти переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (статья 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Переход прав на наследственное имущество, имущественные права и обязанности удостоверяется нотариусом посредством выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство. С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело.
На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно наследственное дело. Наследственное дело заводится по месту открытия наследства, определяемому в соответствии с ГК РФ (статья 1115) по общему правилу по последнему месту жительства наследодателя. При этом местом жительства признается последнее место, где гражданин проживал постоянно или преимущественно (статья 20 ГК РФ).
Ведение наследственного дела состоит из ряда производимых нотариусом действий, объединенных оформлением наследственных прав на конкретное наследство.
Действия, связанные с ведением конкретного наследственного дела, могут осуществляться только тем нотариусом, в производстве которого оно находится, если иное не вытекает из законодательства. Основанием для начала производства по наследственному делу является получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства.
Производство по наследственному делу включает в себя:
1) учет поступающих к нотариусу в связи с открывшимся наследством документов (заявлений, согласий и т.д.):
— о принятии наследства либо об отказе от него;
— о выдаче свидетельства о праве на наследство;
— о выдаче свидетельства о праве на наследство, открывшееся за границей (об удостоверении круга наследников);
— о выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом в период брака с наследодателем;
— о принятии мер к охране наследственного имущества либо к управлению наследственным имуществом;
— о согласии быть исполнителем завещания (душеприказчиком);
— о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия душеприказчика;
— о вынесении постановления об оплате за счет денежных средств наследодателя расходов по организации его похорон;
— о согласии на принятие наследства наследником, пропустившим срок, установленный для принятия наследства;
— иных документов, поступающих в связи с открытием наследства;
2) уведомление наследников и заинтересованных лиц о факте открытия наследства;
3) уведомление наследников, принявших наследство, о получении пережившим супругом свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом в период брака с наследодателем;
4) истребование документов и сведений, необходимых для удостоверения наследственных прав:
— о смерти наследодателя;
— о времени и месте открытия наследства;
— о наличии оснований наследования;
— о принадлежности наследодателю наследственного имущества, составе, месте нахождения, стоимости наследственного имущества;
— иных необходимых документов и сведений;
5) выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом в период брака с наследодателем;
7) выдачу свидетельства о подтверждении полномочий душеприказчика;
8) принятие мер к охране и управлению наследственным имуществом;
9) вынесение постановлений об оплате за счет денежных средств наследодателя расходов по организации его похорон;
10) выдачу свидетельства о праве на наследство;
11) вынесение постановления об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство;
12) вынесение постановления об отказе выдачи свидетельства о праве на наследство;
иные действия, необходимые для оформления наследственных прав.
Свидетельство о праве на наследство по закону выдается наследникам, призываемым к наследованию по закону (ст. 1141 ГК РФ).
Свидетельство о праве на наследство по закону наследникам одной очереди выдается в равных долях, за исключением случаев наследования по праву представления, когда доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (приращение долей — см. ст. 1161 ГК РФ). Доли наследников в свидетельстве о праве на наследство указываются в виде правильной простой дроби цифрами и прописью.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, проверяя представленные нотариусу документы, подтверждающие степень родства, факты нетрудоспособности и (или) нахождения на иждивении наследодателя, нотариус заверяет копии этих документов и приобщает их в наследственное дело.
При наследовании по закону детьми наследодателя, усыновленными другими лицами, нотариус проверяет, когда имело место усыновление, имея в виду, что дети наследодателя, усыновленные в установленном законом порядке при жизни родителя-наследодателя право наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку личные и имущественные права в отношении них усыновленные утратили при усыновлении, за исключением случая, указанного в пункте 3 статьи 1147 ГК РФ. Если же усыновление происходило после смерти родителя-наследодателя, усыновленные не утрачивают права наследования его имущества как по закону, так и по завещанию, а также на обязательную долю в случаях, когда имущество завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения усыновленного с родителем-наследодателем прекращены не были.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону призванным к наследованию наследникам, например, пасынку или падчерице наследодателя, нотариус выясняет наличие зарегистрированного брака между их родителем и наследодателем на момент открытия наследства. Если родитель умер ранее наследодателя, или если родитель отстранен от наследования как недостойный наследник (ст. 1117 ГК РФ), или отказался от наследства, это на право наследования пасынка и падчерицы не влияет.
Отчиму или мачехе выдается свидетельство о праве на наследство пасынка или падчерицы, если он (она) состоит в зарегистрированном браке с родителем наследодателя-пасынка (падчерицы) на день открытия наследства. Аналогично, если родитель наследодателя — пасынка (падчерицы) умер ранее наследодателя, отстранен от наследования как недостойный наследник, отказался от наследства, то на право наследования отчимом (мачехой) имущества умершего пасынка (падчерицы) это не влияет.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями статей 1148 и 1149 ГК РФ.
Закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве с совместным проживанием наследника, имеющего право на обязательную долю, с наследодателем, кроме случаев призвания к наследованию по закону не входящих в круг наследников по закону нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, указанных в статьях 1142 — 1145 ГК РФ (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону. Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.
При наличии разногласий у наследников по кругу наследников по закону нотариус в зависимости от конкретной ситуации откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство.
При определении размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и не в завещанной части), включая предметы домашней обстановки и обихода независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем, поскольку обязательная доля в наследстве определяется в зависимости от доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону на общих основаниях.
Право на обязательную долю удовлетворяется в порядке, предусмотренном в статье 1149 ГК РФ. До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику составляется расчет размера обязательной доли и долей наследников по завещанию.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на обязательную долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).
Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае статья 1149 ГК РФ (либо ст. 535 ГК РСФСР — 1964 г., если завещание составлено до 1 марта 2002 г.) не применяется.
Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.
При оформлении наследственного права как по закону, так и по завещанию нотариус во всех случаях должен выяснить, имеется ли у наследодателя переживший супруг, имеющий право на 1/2 доли в общем совместно нажитом в период брака имуществе (см. ст. 1150 ГК РФ). В состав наследства в таком случае включается только доля умершего супруга в совместной собственности, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ. Исходя из статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации доли супругов в совместном имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними.
Таким образом, можно отметить.
1. В соответствии со статьей 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого он должен:
ѕ ясно и однозначно изъявить волю на то, что приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);
ѕ принять наследство одним из способов, предусмотренных статьей 1153;
ѕ принять наследство в сроки, установленные законом (ст. ст. 1154 и 1155).
2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Так, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
3. В соответствии с пунктом 2 ст. 1152 ГК РФ наследство может быть принято:
ѕ одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные наследники приняли наследство);
ѕ несколькими наследниками и даже их большинством.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал использовать квартиру до открытия наследства, это не означает, что квартира принадлежит ему и перейдет к нему только после открытия наследства.
4. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, проверяя представленные нотариусу документы, подтверждающие степень родства, факты нетрудоспособности и (или) нахождения на иждивении наследодателя, нотариус заверяет копии этих документов и приобщает их в наследственное дело.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Право на наследование закреплено в основном законе нашей страны (п.4 ст. 35 Конституции РФ) и только это уже говорит о значимости и важности данного института в правовом государстве. Институт наследования является одним из наиболее изученных, в то же время достаточно спорных явлений в гражданском праве. Переход имущества от одного владельца к другому — процедура, требующая тщательного подхода с рассмотрением всех нюансов.
Гражданский кодекс в части наследования внес множество положительных изменений: наследование осуществляется в целях наиболее полного выражения воли наследодателя. В частности, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя.
Подводя итог данному исследованию можно сделать ряд выводов:
1) гражданский кодекс в части наследования принес множество положительных изменений: наследование осуществляется в целях наиболее полного выражения воли наследодателя. В частности, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники, что свидетельствует о расширении прав наследодателя;
2) наследованием является переход в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент после смерти гражданина, принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, включая имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также некоторые обязанности, к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства;
3) наследственному правоотношению, как одному из видов правоотношения присущи как общие черты и признаки, характерные для всех правоотношений, так и специфические, обусловленные его особенностями;
4) расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства;
5) наследник, не принявший еще наследства, но уже призванный к наследованию, имеет только правомочие либо принять наследство, либо отказаться от него. Никаких других правомочий призвание к наследованию для него не создает, равно, как и не создает никаких встречных обязанностей других сторон. Следовательно, право на принятие наследства является секундарным правом;
6) по действующему законодательству понятие «вступление во владение» наследством не требует расширительного толкования и должно толковаться буквально, как осуществление фактического господства над входящими в наследство вещами, сопряженное с отношением к ним как к своим;
7)устранены многие недостатки действующего ранее законодательства о наследовании, которое не обновлялось почти сорок лет.
В ходе проведенного исследования также сформулированы следующие предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства РФ:
1) как показывает практика, необходимо увеличить срок принятия наследства до одного года, поскольку шестимесячного срока гражданам недостаточно для обращения к нотариусу. В связи с чем в судах появляется большое количество заявлений об установлении факта принятия наследства в связи с пропуском срока (см. приложение А). В судебных заседаниях заявители поясняют, что с учетом традиции траура им стыдно сразу после смерти их родственников обращаться за получением наследства;
2) внести корректировку в норму, регламентирующую право наследования пережившего супруга. Как известно, переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. В соответствии со ст. 10 СК РФ брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в указанных органах, таким образом, брак без государственной регистрации (гражданский брак) или государством не признается и никаких юридических последствий не порождает. В таком случае необходимо установить, что переживший супруг является наследником первой очереди. Независимо от того, был ли брак зарегистрирован, то есть в наследственных отношениях приравнять фактический брак и зарегистрированный.
Указанная редакция очень актуальна в настоящее время, поскольку супруги не всегда выбирают для себя брак, зарегистрированный органами ЗАГСа, всю жизнь живут в фактическом браке, а в итоге переживший супруг не имеет права наследования.
3) следует порекомендовать нотариусам шире использовать возможность включения в свидетельство о праве на наследство тех наследников, которые не могут подтвердить своих родственных отношений с наследодателем, если при этом есть добровольное согласие наследников (чье родство не вызывает сомнения), подтвердивших свою степень родства;
4) достаточно много сложностей возникает на практике, когда наследники принимают наследство путем фактического вступления во владение наследственным имуществом. Для принятия наследства достаточно вступить во владение лишь его частью. Однако это может быть не очевидно для других лиц и часто воспринимается как непринятие наследства, которое влечет те же последствия, что и отказ от него. Для определения круга наследников, суды делают запросы нотариусу о лицах, обратившихся за принятием наследства, поскольку определить круг лиц, фактически вступивших в наследование на практике невозможно. В связи с этим возникает много злоупотреблений со стороны недобросовестных наследников, скрывающих сведения о наследниках, вступивших в наследство путем его фактического принятия. Целесообразно ввести обязательное обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства для устранения существующих на практике недоразумений, исключив из законодательства правила о принятии наследства путем фактического вступления во владение наследственным имуществом.
В ближайшее время роль наследственного права существенно возрастет, так как у многих граждан появилась дорогостоящая собственность это, прежде всего квартиры, жилые дома, земельные участки, различные ценные бумаги.
Все это приведет к значительному увеличению числа дел, связанных с наследством как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, принятие наследства и другие) так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, об установлении факта принятия наследства и другие).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно- правовые акты
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. //Собрание законодательства. 1995. № 17 ст. 472
2. «Конституция Российской Федерации» от 12 декабря 1992 г. // Российская газета. — в ред. 2009 г.
3. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009)
4. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009)
5. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008)
6. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010)
7. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 12.03.2010)
8. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 01.09.2008)
9. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009)
10. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.04.1996)
11. Федеральный закон от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»// «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, N 30. Ст. 3594; «Собрание законодательства РФ», 2001 № 11. Ст. 997; «Собрание законодательства РФ», № 15. Ст. 1533.
12. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)
13. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты. Протокол № 02/07 от 27-28 февраля 2007 года
14. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты. Протокол N 02/07 от 27 — 28 февраля 2007 года
Материалы практики
16. Дело № 2-57/2007// Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
17. Дело № 2-245/2010// Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
18. Дело № 2-147/2010// Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
19. Дело № 2-574/2008//Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
20. Дело № 2-5877/2009// Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
21. Дело № 2-654/2010// Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
22. Дело № 2-35/2010// Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
23. Дело № 2-574/2010// Архив федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г. Новосибирска
Научная и учебная литература
24. Анненков К. Система русского гражданского права. Т. 6. Право наследования. -СПб., 1902 г., -542 с.
25. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. -М., 1996 г., -182 с.
26. Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б., Яковлева А.Л. Способы принятия наследства. Советская юстиция, 1968. № 16.-210 с.
27. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. -М., 1963 г.,-131 с.
28. Власов Ю.Н. Наследственное право. -М., 1998 г., -240 с.
29. Внуков Н.А., Алексикова О.Е. Актуальные проблемы определения состава наследства.-99 с.
30. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию, -М., 1967г., -135 с.
31. Гражданское право. Часть первая: Учебник /под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, -М. 1998 г., -569 с.
32. Гражданское право. Учебник. Ч.3/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -М., 2004 г. -235 с.
33. Гражданское право: Учебник. Т.1/ Отв. ред. Е.А. Суханов.-180 с.
34. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Эксмо, 2006 г., -163 с.
35. Гришаев С.П. Наследственное право. -М., 2003., -125 с.
36. Данилов Е.П. Наследственное право: Общий комментарий. Сравнительная таблица. -М.: Право и Закон, 2002, -78 с.
37. Зайцева Т.И. Защита наследственных прав // Нотариус, 2003 № 4 (42)-66с.
38. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, часть 3, V глава), методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика: Практическое пособие. -М.: Волтерс Клувер, 2005 г.-113 с.
39. Исаков В.Б. Проблемы теории государства и права. — М.: Издательство «Юридическая литература», 1987. — 218 с.
40. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Ч. 3, -Л., 1958, -987 с.
41. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Ч. 3, Изд-во ЛГУ, 1965. — 118 с.
42. Кириллова Н.С. Наследственное правоотношение: Автореф. дис. канд. юр. наук. — М., 2002. — 30 с.
43. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ. Учеб. Пособие., -М. Юрист, 2004. -301 с.
44. Постатейный Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ, части первой, под ред. П.В. Крашенинникова) («Статут», 2009)- 44 с.
45. Постатейный комментарий к разделу 5 части третьей ГК РФ «Наследственное право»//Библиотека Российской газеты. 2001. Вып. №23. Ст. 9
46. Кречет Н.А. Как оформить наследство. Опека. Попечительство. Ростов н/Д., 2002, -127 с.
47. Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание, -230 с.
48. Лиманский Г.С. Об универсальности наследственного правопреемства.// Юрист, 2006. -№4. — С. 18-19.
49. Макаров С.Ю. «Принятие наследства: особенности правоприменительной практики». -М. 2006г., -187 с.
50. Мананников О.В., ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса ГОУ ВПО «Архангельский государственный технический университет»//»Российская юстиция», N 7, июль 2006 г., -120 с.
51. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: учебник для вузов. -М.: «Издательство ПРИОР», 2001 г., -245 с.
52. Наследственное право: учебник/ отв. ред. К.Б. Ярошенко. -М.: Волтерс Клувер, 2005 г.,- 15-17 с.
53. Научно-практический комментарий к Конституции РФ/ Отв. ред. В.В. Лазарев. Система Гарант, 2003. Комментарий к ст.35
54. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. -Кишинев, 1973 г., -119 с.
55. Никифоров А.В. Наследство. 2-е изд. -М.: Изд-во Риор, 2006 г.,-67 с.
56. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. и доп. Отв. ред. проф.М.Н. Марченко. Том 2. -М.: ИКД «Зерцало-М», 2001г., -77 с.
57. Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание// Гражданское право. 2006. -№2.-185 с.
58. Певницкий С.Г. К вопросу о необходимости государственной регистрации прав на недвижимое имущество, переходящее в порядке наследования // Нотариус, 2004 г. -№ 4 (48), 114 с.
59. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М., 1998. — 325 с.
60. Пронина М.Г. Наследование по закону и завещанию. -М., 2002, -144 с.
61. Рассказова М.Ю. Наследование по закону. -М.: Информационный юридический отдел ПС Юр. Центра, 2003г.,-320 с.
62. Ростовцев Н.В. Нормы наследственного права в третьей части ГК РФ//Юрист. 2002 -№ 3,- 46 с.
63. Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. -М., 2002 г., -465 с.
64. Свод английского гражданского права / Под ред. Э. Дженкса. -М., 1941 г.,-171 с.
65. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. -М., 1953 г.,- 140 с.
66. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. -М.: «Статут», 2003 г.- 42 с.
67. Синайский В.И. Русское гражданское право. -М., 2002г., — 63 с.
68. Смолина Л.В. Наследственное право. -СПб.: Питер, 2005 г.,-284 с.
69. Силонов И.О. О наследовании авторских прав. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000 г., -№ 2, — 560 с.
70. Суханов Е.А. О третьей части Гражданского кодекса РФ //Вестник Арбитражного Суда РФ . 2002 г. -№ 3. -74 с.
71. Толстой В. Принятие наследства и отказ от его принятия. Советская юстиция. 1966г. -№ 13, 15 с.
72. Толстой Ю.К. Наследственное право, -М., 1999 г.- 119 с.
73. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. -Ленинград: Издательство Ленинградского Университета, 1959 г.-131 с.
74. Шершеневич Г.В. Курс гражданского права. — Тула, 2001 г. — 689 с.
75. Шилохвост О.Ю. Вопросы наследственного права в проекте части четвертой ГК РФ // ЭЖ-Юрист. 2006 г. -N 19, 510 с.
76. Чепига Т. Способы принятия наследства. Советская юстиция, 1968. -№ 16, 43 с.
77. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. -М.: Издательство «Статут», 2001 г.-230 с.
78. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию — М., 1985 г.- 385 с.
79. Ярошенко К.Б. Наследственное право. «Хозяйство и право», -М., 2002 г.- 113 с.
80. Ярошенко К.Б. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике // Российская юстиция, № 11, ноябрь 2001 г.- 16 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Обобщение практики Октябрьского районного суда г. Новосибирска за 2007-2010 гг.
Категории дел |
Количество рассмотренных дел |
Количество дел, по которым требования удовлетворены |
|
О включении наследства в наследственную массу |
49 |
41 |
|
Об установлении факта принятия наследства |
145 |
140 |
|
О признании права собственности в порядке наследования |
79 |
76 |
Итак, основная масса исковых заявлений, поступивших в Октябрьский районный суд г. Новосибирска за период с 2007 по 2010 гг. связана с установлением факта принятия наследства. Из которых судом удовлетворено 96,55 % заявлений. Также большое количество дел было рассмотрено по искам о признании права собственности в порядке наследования.
Это свидетельствует о том, что действующее гражданское законодательство не содержит достаточно четкой регламентации отношений сторон, связанных с наследованием, требуется его совершенствование путем устранения имеющихся коллизий норм и пробелов.
Рисунок А.1 — Количество дел о наследовании, рассмотренных Октябрьским районным судом г. Новосибирска за 2007- 1 квартал 2010 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обобщение практики рассмотрения дел о наследовании Октябрьским районным судом г. Новосибирска за 2007 — 1 квартал 2010г.