Содержание
Введение3
Глава 1. Порядок и способы принятия наследства6
1.1. Принятие наследства путем совершения сделки (формальное принятие наследства)6
1.2. Принятие наследства путем совершения фактических действий (фактическое принятие наследства)9
Глава 2. Сроки осуществления права на принятие наследства16
2.1. Понятие и исчисление сроков для принятия наследства16
2.2. Восстановление пропущенного срока принятия наследства19
Глава 3. Порядок и способы отказа от наследства23
3.1. Непринятие наследства путем совершения сделки (отказ от наследства)23
3.2. Фактическое непринятие наследства27
Заключение31
Список используемой литературы33
Выдержка из текста работы
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (Федеральный закон от 2 декабря 2004 г. N 156-ФЗ; Федеральный закон от 3 июня 2006 г. N 73-ФЗ; Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ; Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 281-ФЗ; Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 54-ФЗ; Федеральный закон от 30 июня 2008 г. N 105-ФЗ)
Раздел V. Наследственное право
Глава 61. Общие положения о наследовании
Статья 1110. Наследование
1. Статья 1110 определяет общий смысл наследования (п. 1) и особенности правового регулирования возникающих при этом отношений (п. 2). Из правила п. 1 ст. 1110 с привлечением других правил (в основном из раздела V ГК) можно сформулировать ряд особенностей наследования как гражданско-правового явления.
(1) Наследование — посмертный переход имущества, возникающий в случае: а) смерти гражданина-наследодателя или б) объявления его судом умершим (далее для того и другого случая — умерший). При наследовании имущество умершего переходит к наследнику (наследникам), которого (которых) сам умерший определил в совершенной при жизни сделке (завещании) или которого (которых) называет закон, в соответствии с чем существуют два основания наследования — по завещанию и по закону (см. коммент. к ст. 1111, 1116 ГК).
Хотя в п. 1 ст. 1110 говорится об имуществе умершего, правила ст. 1113 вполне определенно связывают наследование не только с биологической, но и с юридической смертью (объявлением умершим). Прямое указание на это со стороны закона исключает вывод, будто бы наследование связывается только с биологической смертью, тогда как объявление умершим влечет наследственноподобные отношения, которые за отсутствием собственных правил регулируются нормами наследственного права по аналогии. Всякая аналогия — средство устранения пробелов (преодоления случаев, когда подлежащее регулированию гражданское отношение прямо не урегулировано на законодательном уровне или иным образом, — п. 1 ст. 6 ГК). В данном же случае в силу ст. 1113 ГК, приравнявшей юридическую смерть к биологической по правовым последствиям (в виде открытия наследства), как раз никакого пробела нет, к той и другой наследственной ситуации применяются одни и те же нормы права, а для целей их дифференциации в самом законе существуют особые правила (см., например, ст. 46, п. 1 ст. 1114, п. 1 ст. 1154 ГК). С учетом этого принципиального замечания можно сделать ряд других выводов.
(а) Наследодатель — умерший гражданин (физическое лицо); иные лица не могут быть наследодателями и использовать наследование как правовую форму передачи своего имущества. Так, сходному наследованию — переходу имущества при реорганизации юридических лиц посвящены ст. 57-60 ГК, а постоянно действующие субъекты (Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования) вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах. Нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с участием гражданина (кроме связанных с подготовкой гражданина к смерти отношений по составлению, отмене и изменению завещания). Поскольку наследование покоится на факте смерти наследодателя (неизбежном событии или судебном решении), но не на его волевом действии, наследодателем может быть всякий, в том числе малолетний и недееспособный (ст. 28, 29 ГК).
Иное дело — завещатель. Поскольку завещателями могут быть только полностью дееспособные лица (в том числе ставшие таковыми в порядке абз. 1 п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК), к тому же завещание — прижизненная сделка наследодателя, которая должна совершаться только лично (пп. 2, 3 ст. 1118 ГК), то: а) в отличие от общей гражданской право- и дееспособности завещательная право- и дееспособность возникают одновременно; б) наследование после лиц, не обладающих полной дееспособностью, может быть только по закону. Так как закон требует от завещателя полной дееспособности в момент совершения завещания (п. 2 ст. 1118 ГК), ограниченно дееспособные и недееспособные лица (ст. 29, 30 ГК) могут быть завещателями, если они были ограничены в дееспособности (признаны недееспособными) впоследствии (после совершения завещания). Однако в первом случае завещание может быть оспорено самим завещателем или иными лицами (чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, например законными наследниками) по основанию п. 1 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК, а во втором — опекуном недееспособного завещателя по основанию п. 2 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК (см. п. 3 ст. 177 ГК). Лицо может быть завещателем, если на момент совершения завещания его дееспособность восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК). Наличие у наследодателя специального признака предрешает состав наследства и особенности правового регулирования посмертного перехода его имущества (см., например, гл. 65 ГК).
(б) В отличие от наследодателя (гражданина) наследниками могут быть любые лица (физические, юридические, государственные и муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации) с той лишь особенностью, что наследовать по завещанию могут любые лица, а по закону — только граждане; кроме того, по закону (ст. 1151 ГК) имущество умершего в случае его выморочности переходит в собственность Российской Федерации, городов федерального значения (государственную собственность) и в муниципальную собственность (подробнее см. коммент. к ст. 1116 ГК).
(в) Объектами наследования не могут быть гражданская право- и дееспособность гражданина (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК): правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК); последнее касается и дееспособности, которая без правоспособности не существует, к тому же право- и дееспособность, образуя правосубъектность, выступают предпосылкой обладания субъективными правами и обязанностями и их реализации, неразрывно связаны с личностью гражданина. Право- и дееспособность гражданина прекращаются в момент его биологической смерти, поэтому, если гражданин объявлен умершим судом, его право- и дееспособность или уже прекратились в момент его смерти (если объявленный умершим на самом деле умер), или продолжают существовать (если объявленный умершим на самом деле жив). С учетом сделанных замечаний наследование — переход имущества (наследства, наследственного имущества), т.е. вещей и иного имущества, включая имущественные права и обязанности, поэтому объект наследования — субъективные имущественные права и обязанности умершего.
В состав наследства не входят (а значит, не наследуются и не опосредуются нормами наследственного права): а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами; в) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 418, 1112 ГК). И хотя п. 1 ст. 150 ГК говорит о том, что в случаях и в порядке, предусмотренных законом, принадлежавшие умершему личные неимущественные права и другие нематериальные блага могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя, такие права и блага переходят по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (не случайно, что закон должен предусматривать не только случаи, но и особый порядок их перехода, а осуществлять и защищать данные права и блага могут не только наследники правообладателя, но и другие лица).
(г) Наследование — не единственный случай посмертного перехода имущества: известны и иные случаи, которые закон регулирует особо и на которые нормы наследственного права не распространяются, — в таких случаях право указанных в законе лиц на получение имущества умершего ограничивает права его наследников. Так, ст. 561 ГК 1964 г. предоставляла гражданам-вкладчикам право сделать распоряжение сберкассе (банку) о выдаче вклада на случай смерти. При наличии такого распоряжения вклад не входил в состав наследства и переходил к указанному в нем лицу и только при отсутствии такого распоряжения наследовался на общих основаниях (ср. со ст. 1128 ГК). Данное правило, кстати, не утратило актуальности по сей день (см. ст. 8.1 Вводного закона).
Согласно п. 1 ст. 1183 ГК члены семьи умершего, а также нетрудоспособные его иждивенцы (первые — при условии их проживания совместно с умершим, вторые — независимо от этого) имеют право на не полученные умершим при жизни суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных умершему в качестве средств к существованию. Данные суммы выплачиваются по их требованию, но не в составе наследства, а отдельно, как выплаты социального характера. И только при отсутствии указанных лиц или непредъявлении ими требований в четырехмесячный срок со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК) социальные выплаты согласно п. 3 ст. 1183 ГК включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК).
Что же касается государственных наград умершего, они во всяком случае в состав наследства не входят и не наследуются, а передаются после смерти награжденного его наследникам для хранения как память (п. 1 ст. 1185 ГК, п. 12 Положения о государственных наградах). Исключение указанных видов имущества из состава наследства выводит их и из-под сферы действия наследственно-правовых норм; такое имущество не учитывается при определении и выплате обязательной доли (ст. 1149 ГК), не подвержено обращению взыскания по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК).
Итак, посмертный переход имущества связывается с наследованием, в то же время наследование — лишь общий и наиболее распространенный механизм посмертного перехода (распределения) имущества, который применяется во всех случаях, кроме тех, когда такой переход осуществляется по иному (самостоятельному) основанию или когда он невозможен.
(2) Наследование — юридическая связь между умершим наследодателем и одним (несколькими) живым наследником, именуемая законом универсальным правопреемством, в рамках которого наследодатель — правопредшественник, наследник — его правопреемник. Универсальность наследственного правопреемства означает, что имущество наследодателя (см. коммент. к ст. 1112 ГК) переходит к наследникам: а) в неизменном виде; б) как единое целое; в) в один и тот же момент.
(а) В порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследнику переходят: а) имущественные права; б) обязанности (ч. 1 ст. 1112 ГК); в) ответственность (ст. 1175 ГК). С учетом правил ст. 418 ГК приобретенные в составе наследства обязанности наследодателя наследник должен исполнить перед соответствующими кредиторами (ставшими теперь его кредиторами), а приобретенные в составе наследства права наследодателя может осуществить в отношении соответствующих должников (ставших теперь его должниками). И это, кстати, не все: поскольку от наследодателя к наследнику переходит также, например, незаконное владение чужой вещью для приобретательной давности (п. 3 ст. 234 ГК), точнее было бы говорить об универсальности наследственного преемства (а не правопреемства).
(б) В силу универсальности наследственного правопреемства: а) принятие наследником части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось (в том числе и тех его составляющих, о существовании которых наследник не знает и не подозревает); б) принятие (отказ от) части наследства в рамках одного основания наследования невозможно (подробнее об основаниях наследования см. коммент. к ст. 1111 ГК); в) принятие (отказ от) наследства под условием или с оговорками не допускается; г) наследство принимается однократным актом, исключающим необходимость принятия каждой его составляющей в отдельности (п. 2 ст. 1152, ст. 1153, абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 1158 ГК).
(в) Правила об универсальности наследственного правопреемства диспозитивны. Не случайно, что: а) принятие (отказ от) части наследства возможно в условиях одновременного наследования по нескольким — общим и (или) специальным — основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК);
б) некоторые нормы позволяют изменять состав наследства (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111 в связи с абз. 2 п. 1 ст. 1176, а также п. 2 ст. 1179 ГК).
(г) Наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства (ст. 1113, 1114 ГК), а не со дня фактического его принятия и не с момента необходимой для соответствующих случаев государственной регистрации права на имущество: акту фактического принятия наследства закон придает обратную силу (п. 4 ст. 1152, ч. 1 ст. 1164 ГК). Значение этого легального приема в следующем: а) в рамках акта правопреемства он обеспечивает непрерывную (бесперебойную) юридическую связь между правом наследодателя и правом наследника; б) определяет правовой режим так называемого лежачего наследства (от момента его открытия до момента принятия) — уже со дня открытия наследства именно того наследника, который примет его немедленно или позднее, закон признает собственником наследственной вещи (а если право на нее подлежит государственной регистрации — законным ее владельцем вплоть до регистрации права), а также обладателем иных прав.
(д) Поскольку наследование — правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы воля наследодателя и согласие наследника на передачу и принятие наследства), наследование — основание производного приобретения права наследником, следовательно, наследник приобретает имущество с теми обременениями, какие оно имело на момент смерти наследодателя. Непонятно поэтому, зачем законодатель иногда говорит о некоей обязанности наследника принять на себя все обязательства наследодателя в отношении наследственного имущества (см., например, ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591).
Наследственное правопреемство — юридическая связь умершего наследодателя с живым наследником (наследниками). Однако поскольку наследственные отношения возникают со смертью наследодателя, а смерть прекращает его правоспособность (п. 2 ст. 17 ГК), нельзя считать наследодателя субъектом наследственного правоотношения. Наследодатель — управомоченное лицо только в смысле прижизненного права завещать (ст. 1120 ГК) — после смерти находится уже за рамками наследственного правоотношения. Наследник — управомоченное на принятие наследства лицо, однако это его право не может быть реализовано в отношении наследодателя: до смерти наследодателя наследник им не обладает, а после его смерти об этом праве наследника можно говорить только относительно третьих лиц (в том числе других наследников и так называемого публичного порядка). Поэтому особенность наследственного правоотношения состоит в том, что оно проходит две стадии: первая связывается с открытием наследства (ст. 1113 ГК), вторая — с его принятием (ст. 1152 ГК). Наследственное правоотношение, начавшись с открытием наследства, может на том и закончиться, если наследник не принял наследство или отказался от него (ст. 1154, 1157, 1158, в том числе по отдельным основаниям — абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). В этом случае наследственное правопреемство не возникает, а право на получение наследства переходит к другим лицам: а) подназначенному наследнику — так называемому субституту (п. 2 ст. 1121 ГК); б) наследникам по закону последующей очереди (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК); в) наследникам по завещанию или по закону любой очереди (в том числе представляющим наследникам и трансмиссарам), в пользу которых произошел отказ от наследства (ст. 1158 ГК); г) наследникам по завещанию или по закону, прирастившим наследственную долю (п. 1 ст. 1161 ГК); д) наконец, публичному субъекту, приобретающему выморочное имущество (п. 2 ст. 1151 ГК). И вновь для возникновения правопреемства уже с новым правопреемником последний должен принять наследство, и снова этого может не произойти (во всех случаях, кроме последнего, — абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК). Отсюда можно сделать следующие выводы.
(а) Наследодатель — субъект наследственного правопреемства, который не является субъектом наследственного правоотношения. Наследственное правопреемство возможно, только если наследственное правоотношение пройдет обе стадии, т.е. если наследство откроется, а наследник примет его. Два понятия — «наследственное правоотношение» и «наследственное правопреемство» — различаются по субъекту и соотносятся как «причина» и «результат». Наследственное правоотношение и правопреемство объективны, поскольку смерть неизбежна, а открывшееся с ней наследство во всяком случае перейдет к другому лицу (в крайнем случае — к публичному субъекту как выморочное). Учитывая, что смерть неизбежна, что составленное при жизни завещание может «не покрывать» всех возможных ситуаций посмертного перехода (распределения) имущества, наконец, что наследник может принять наследство или отказаться от его принятия, — в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но включено право завещать и наследовать имущество (ст. 18, 1120 ГК).
(б) Основание наследственного правоотношения с эффектом в виде правопреемства — фактический состав из разных по количеству и качеству юридических фактов, в их числе во всяком случае неизбежное событие или решение суда (смерть наследодателя или аналогичное по правовым последствиям решение суда об объявлении его умершим) и действие наследника, являющееся односторонней сделкой (по принятию наследства). Данные юридические факты являются общими, среди специальных — наличие завещания (при наследовании по завещанию) или, напротив, в условиях его отсутствия принадлежность лица к числу законных наследников ввиду его юридически значимой связи с наследодателем, а также к той очереди наследников, которая призывается к наследованию (при наследовании по закону). Известны и другие специальные юридические факты. Так, при наследовании по закону для особого (внеочередного) порядка призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к законным наследникам второй-седьмой очереди, но не входящих в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, необходимы их нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК), а для прочих нетрудоспособных иждивенцев (не принадлежащих ни к одной очереди законных наследников) — также совместное проживание с наследодателем в тот же период (пп. 2, 3 ст. 1148 ГК). Факт совместного проживания имеет юридическое значение и в других случаях наследственного и наследственноподобного правопреемства (см. соответственно ст. 1169 и п. 1 ст. 1183 ГК).
(в) Наследственные правоотношения с эффектом в виде наследственного правопреемства аннулируются из-за нарушения закона (в частности, требований ст. 1117 ГК, ничтожности завещания или в результате эффективного его оспаривания — пп. 1, 2 ст. 1131 ГК, нарушения правил очередности призвания к наследованию законных наследников — п. 1 ст. 1141 ГК), а если наследодатель был объявлен умершим — вследствие его явки (ст. 46 ГК).
(г) С учетом сказанного выше наследственные правоотношения отличаются от обязательств: последние возникают из договоров и других оснований (и новируются по субъекту в том числе в результате наследственного правопреемства), имеют две стороны — обязанную (должника) и управомоченную (кредитора), причем первая должна совершить в пользу второй определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) и исполнить обязательство надлежащим образом, к тому же функции должника и кредитора нередко выполняют обе стороны обязательства ввиду двустороннего характера многих обязательств (ст. 307-309 ГК). И как верно то, что наследственное правоотношение с эффектом в виде наследственного правопреемства не является обязательством, справедливо и другое: обязательством является инициированное наследодателем (завещателем) правоотношение между наследником и отказополучателем (п. 3 ст. 1137 ГК).
(3) Наследственное правопреемство является прямым: наследство переходит от наследодателя к наследнику без участия третьих лиц. Известные случаи непрямого (опосредованного) перехода наследственного имущества наследованием не являются, а представляют собой обязательства в составе подотрасли наследственного права (см. ст. 1137-1139, 1174 ГК). Кроме того, наследственное правопреемство — односторонний, а потому безвозмездный переход имущества от наследодателя к наследнику (наследникам). Именно поэтому если оно возникло в силу ст. 45 ГК, то в случае последующей явки гражданина (и независимо от времени явки) перешедшее к наследнику и сохранившееся у него наследство подлежит возврату за отдельными изъятиями (абз. 1 п. 2 ст. 46 ГК).
Наследование надлежит отличать от дарения имущества (также всегда безвозмездного): а) наследование — всегда посмертный переход имущества (причем распоряжение имуществом на случай смерти возможно только путем завещания — п. 1 ст. 1118 ГК), дарение — всегда прижизненный (п. 3 ст. 572 ГК); б) основание наследования — фактический состав без участия в нем договора, основание дарения — договор дарения; в) наследодатель в отличие от дарителя — только гражданин; г) наследование в отличие от дарения покоится на идее универсального (а не сингулярного, разового) правопреемства. Между наследованием и дарением есть и черты сходства (ср., например, ст. 582 со ст. 1137-1140 ГК).
2. Согласно п. 2 ст. 1110 наследование регулируют ГК, другие законы, а в случаях, предусмотренных законом, — иные правовые акты. Речь, таким образом, идет о правилах нормативных правовых актов, образующих законодательство о наследовании, следовательно, использование других форм (источников) права исключено (например, в разделе V ГК нет ни одной ссылки на возможность применения правового обычая, а так как наследственное право регулирует общегражданские отношения, исключено обращение к ст. 5 ГК, обеспечивающей рамочное санкционирование применения торговых обычаев). Отсюда, а также с учетом требования абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК важнейшим в иерархии источников наследственного права является ГК, причем помимо его специального раздела V упоминания о наследовании (наследниках) есть и в других его разделах и частях, а именно: а) в части первой (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. 266, 267); б) в части второй (см. п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050); в) в разделе VI части третьей (см. ст. 1224); г) в части четвертой (см. п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).
Помимо ГК важную роль в регулировании наследственных отношений играют другие законы, в частности: а) Основы законодательства о нотариате (см. ст. 36-38, 61-73, 75, 105); б) ЗК (см. ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80); в) Закон об обществах с ограниченной ответственностью (см. ст. 21, 23); г) Закон о производственных кооперативах (см. ст. 7, 9); д) другие законы.
Правила раздела V ГК регулируют не только собственно наследственные отношения (связанные с посмертным переходом имущества наследодателя к наследнику или наследникам), но и целый ряд других — сопутствующих — отношений. Все отношения, регулируемые правилами раздела V ГК, можно свести к следующим группам:
(1) Прижизненные отношения наследодателя, связанные с составлением, отменой и изменением завещания (ст. 1119-1122, 1124-1130 ГК).
(2) Посмертные отношения, связанные, с одной стороны, с открытием наследства и призванием к наследованию наследников по завещанию и (или) по закону (включая субститутов, представляющих наследников, нетрудоспособных иждивенцев, необходимых наследников, трансмиссаров, наконец, приобретателя выморочного имущества), а с другой стороны — с его принятием наследником или отказом от него (ст. 1113-1117, 1121, 1141-1159 ГК).
(3) Отношения между наследниками (ст. 1140, 1141, 1157-1158, 1165, 1168-1170, 1182 ГК), в том числе по поводу обязательной доли (ст. 1149 ГК) и приращения долей (ст. 1161 ГК).
(4) Отношения между наследниками и другими заинтересованными лицами — отказополучателями (п. 5 ст. 1117, 1137-1138, 1160 ГК), дестинатариями (ст. 1139 ГК), иными кредиторами (ст. 1174, 1175 ГК), юридическими лицами при наследовании права участия в них, а также их участниками (ст. 1176, 1177 ГК), сособственниками умершего (ст. 1150, пп. 1, 2 ст. 1168, ст. 1179 ГК).
(5) Прочие отношения, в том числе с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. 1134-1136 ГК), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст. 1171, 1172 ГК), свидетелей (пп. 2, 3 ст. 1124, пп. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ГК), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК), доверительных управляющих (ст. 1173 ГК).
(6) Наконец, наследственноподобные отношения (пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).
Учитывая многообразие отношений, возникающих в связи с наследованием, неудивительно, что правовое регулирование некоторых из них обеспечивают не только правила специального раздела V ГК, но и другие правила, например об обязательствах (см. пп. 3 и 5 ст. 1117, п. 3 ст. 1137, ст. 1173 ГК).
3. Особо надлежит подчеркнуть следующее. Часть третья ГК применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (т.е. после 1 марта 2002 г.), а ее раздел V — к тем правам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 2002 г. и независимо от момента возникновения самого наследственного правоотношения, даже если последнее возникло до 1 марта 2002 г. Учитывая незавершенность процесса формирования современного российского законодательства о наследовании, нормативные акты СССР, РСФСР и Российской Федерации, изданные до введения в действие части третьей ГК, продолжают применяться постольку, поскольку не противоречат части третьей ГК, и впредь до введения в действие соответствующих законов (ст. 1, 4, 5 Вводного закона). Прежде всего наряду с правилами ГК, отменившего раздел VII ГК 1964 г. «Наследственное право», отдельные нормы ГК 1964 г. тем не менее продолжают действовать и, таким образом, «переживают» основную массу других — отмененных — норм данного акта. Так, учитывая значение прижизненной воли наследодателя в определении посмертной судьбы его имущества и роль завещания в регулировании вопросов наследственного правопреемства, завещания, совершенные до 1 марта 2002 г. в соответствии с правилами ГК 1964 г. и «не активированные» к 1 марта 2002 г., сохраняют юридическую силу. Особенность правового регулирования наследования по завещанию в таких случаях состоит в том, что в части двух вопросов: а) оснований недействительности завещания и б) обязательной доли необходимых наследников — подлежат применению именно правила ГК 1964 г. (ср. ст. 534-543 ГК 1964 г. со ст. 1118-1131 ГК, ст. 535 ГК 1964 г. со ст. 1149 ГК).
Сходные замечания справедливы и насчет распоряжений о посмертной выдаче вклада, сделанных в условиях и в соответствии со ст. 561 ГК 1964 г. Такие распоряжения, «не активированные» к 1 марта 2002 г., также сохраняют юридическую силу, соответствующие вклады в случае смерти распорядителя не включаются в состав его наследства, на них не распространяются правила раздела V ГК. И только если лицо, указанное в распоряжении в качестве получателя вклада, умерло до дня смерти распорядителя или в один день (т.е. одновременно) с ним либо никто из нескольких указанных в распоряжении лиц не пережил распорядителя (т.е. все они умерли до дня, следующего за днем его смерти), вклад включается в состав наследства и наследуется согласно правилам раздела V ГК (ст. 2, 7-8.1 Вводного закона). До сих пор применяются некоторые акты Союза ССР, например постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 «Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» (с изм.) (СП СССР. 1984. N 24. Ст. 127), которое действует в части учета выморочного имущества до принятия закона, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК.
Статья 1111. Основания наследования
1. Статья 1111 провозглашает два основания наследования (ч. 1) и устанавливает их соотношение (ч. 2). В Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию и по закону, при этом: а) граждане могут наследовать по завещанию и (или) по закону (см. абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК); б) юридические лица могут наследовать только по завещанию; в) Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования могут наследовать по завещанию, а также в силу закона приобретать выморочное имущество (см. коммент. к ст. 1116 ГК). В разное время принципы и механизм распределения наследства по завещанию и по закону не были одинаковыми, в связи с чем примечательна следующая историческая справка.
(1) Согласно первоначальной редакции ст. 418 и 420 ГК 1922 г. законными наследниками были: а) прямые нисходящие родственники наследодателя (дети, внуки и правнуки); б) переживший его супруг; в) нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном его иждивении не менее одного года до его смерти (далее — нетрудоспособные иждивенцы). Все они (включая внуков и правнуков) за отсутствием в то время и очередности наследования, и наследования по праву представления делили наследство поголовно на равные доли (т.е. наследовали по закону совместно). Позднее согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» от 14 марта 1945 г. (Ведомости СССР. 1945. N 15) и редакции ст. 418 ГК 1922 г. от 12 июня 1945 г. (Ведомости РФ. 1945. N 38) в первую очередь стали наследовать дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные иждивенцы, во вторую — его трудоспособные родители, в третью — его братья и сестры. Внуки и правнуки стали наследовать по праву представления, т.е. в случае и при условии более ранней (чем смерть наследодателя) смерти их родителей (соответственно детей и внуков наследодателя).
Согласно ст. 419 ГК 1922 г. наследование по закону имело место во всех случаях, когда и поскольку не изменялось завещанием, однако свобода завещания в то время сильно ограничивалась по кругу лиц. Так, согласно первоначальной редакции ст. 418 ГК 1922 г. круг наследников по завещанию ограничивался кругом законных наследников (т.е. наследники по завещанию и по закону совпадали). Неудивительно, что согласно первоначальной редакции ст. 422 ГК 1922 г. завещания могли совершаться только в отношении законных наследников в целях изменения предусмотренного ст. 418, 420 ГК 1922 г. механизма наследования; согласно первоначальной редакции ст. 424 ГК 1922 г. из числа законных наследников должны были быть и подназначенные наследники (субституты). Позднее согласно редакции ст. 418 ГК 1922 г. от 6 апреля 1928 г. (СУ РСФСР. 1928. N 47. Ст. 355) наследниками по завещанию были признаны также: а) государство и отдельные его органы; б) госучреждения и предприятия; в) партийные и профсоюзные организации; г) зарегистрированные в установленном порядке общественные и кооперативные организации при условии вхождения последних в союзную систему кооперации. И лишь согласно редакции ст. 422 и 424 ГК 1922 г. от 12 июня 1945 г. (Ведомости РСФСР. 1945. N 38) появилась возможность завещать имущество (все или часть) также и любым другим лицам (в том числе посторонним — соседу, другу и др.) при обязательном условии отсутствия законных наследников.
(2) В силу ст. 532 ГК 1964 г. в первую очередь наряду с детьми (включая усыновленных) и супругом наследовали родители (усыновители) наследодателя вне зависимости от наличия (отсутствия) у них трудоспособности, а также его ребенок, родившийся после его смерти, во вторую — его братья и сестры, а также не наследовавшие ранее по закону его дед и бабка со стороны как отца, так и матери; нетрудоспособные иждивенцы, утратив приоритет перед наследниками второй и третьей очереди, стали наследовать наравне с наследниками той очереди, которая призывалась к наследованию (а при их отсутствии самостоятельно). Внуки и правнуки продолжили наследовать как представляющие наследники (ч. 5 ст. 532 ГК 1964 г.). Согласно ч. 3 ст. 530 и ч. 1 ст. 534 ГК 1964 г. уже без каких-либо условий и независимо от принадлежности к числу законных наследников по завещанию смогли наследовать любые лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти, кроме того — государство и отдельные государственные, кооперативные и другие общественные организации (т.е. юридические лица).
(3) Аналогичный — широкий — подход к наследникам по завещанию содержит и действующий ГК (ст. 1116, п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1121). В то же время ГК значительно расширил круг законных наследников, предусмотрев семь их очередей (против прежних двух), включая три очереди представляющих наследников (против прежней одной) (ср. ст. 1141-1146 ГК со ст. 418 ГК 1922 г. и ст. 532 ГК 1964 г.). Законными наследниками теперь являются родственники вплоть до пятой степени родства, наследующие по шестую очередь (пп. 1, 2 ст. 1145 ГК). Ранее по закону могли наследовать граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти, теперь же наследовать по закону могут всякие зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти лица, т.е. не только его дети, но и иные родственники (ср. ч. 2 ст. 530, ч. 2 ст. 532 ГК 1964 г. с абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК). И если ни по ГК 1922 г., ни по ГК 1964 г. пасынки и падчерицы, отчим и мачеха по закону не наследовали, сегодня они образуют самостоятельную — седьмую — очередь законных наследников (п. 3 ст. 1145 ГК). И если прежде нетрудоспособные иждивенцы составляли единую категорию первоочередных наследников (ГК 1922 г.) либо лиц, наследующих наравне с наследниками первой или второй очереди, а при их отсутствии — в третью очередь (ГК 1964 г.), сегодня они разделены на две группы с различными условиями призвания к наследованию каждой (ср. пп. 1 с п. 2, 3 ст. 1148 ГК). Так, нетрудоспособные иждивенцы первой группы являются законными наследниками без этого признака и независимо от него в силу принадлежности к одной из очередей законных наследников. При призвании к наследованию законных наследников более высокой очереди они наследуют вместе и наравне с ними (т.е. вне своей очереди), а при отсутствии таковых (в том числе если сами они являются наследниками первой очереди и выше уже никого нет) — в общем порядке (т.е. в свою очередь). В общем же порядке они наследуют и в условиях дефицита доказательств наличия нетрудоспособности и нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (т.е. специального признака, позволяющего им наследовать вне очереди). Напротив, нетрудоспособные иждивенцы второй группы не принадлежат ни к одной очереди законных наследников и являются таковыми исключительно на основании фактического состава из: а) нетрудоспособности; б) нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти; в) совместного проживания с ним (в этот период). Они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди (с первой по седьмую), которая призывается к наследованию, а при их отсутствии — самостоятельно (т.е. в восьмую очередь), разумеется, если только смогут доказать наличие всех элементов названного состава, в противном случае не наследуют вообще. Значительное расширение круга законных наследников и увеличение числа их очередей на современном этапе свидетельствует об укреплении частной собственности и обеспечении ее правовой преемственности, сохранности и неприкосновенности, о сокращении случаев выморочности имущества.
Изменились и иные принципы распределения наследственного имущества. Так, ранее для наследования предметов домашней обстановки и обихода решающим было совместное не менее одного года до смерти наследодателя проживание с ним законного наследника, который наследовал такое имущество независимо от того, к какой очереди законных наследников (первой или второй) принадлежал, а также какова была его наследственная доля (т.е. всегда в самую первую очередь и к тому же сверх). Теперь же предметы домашней обстановки и обихода наследуются: а) всяким призываемым к наследованию лицом, проживавшим с наследодателем совместно на день открытия наследства (т.е. не важно, как долго); б) в порядке реализации им преимущественного права на получение такого имущества; в) в счет причитающейся ему наследственной доли (ср. ст. 533 ГК 1964 г. со ст. 1169 ГК). Разумеется, сказанное не касается случаев, когда такое имущество (само по себе или в составе другого наследственного имущества) завещано определенному лицу (так как преимущественное право не ограничивает свободы завещания), однако ст. 1169 ГК может применяться и в отношении наследника по завещанию, в условиях когда такое имущество оказалось завещано двум и более лицам без указания, кому именно оно предназначается (п. 1 ст. 1122 ГК). Данное обстоятельство свидетельствует о расширении потенциала ст. 1169 ГК.
2. Согласно ч. 2 ст. 1111 наследование по закону имеет место в двух случаях: а) когда и поскольку оно не изменено завещанием; б) в иных случаях, установленных ГК (например, при признании наследника по завещанию недостойным, при недействительности завещания, при наследовании обязательной доли — абз. 1 п. 1 ст. 1117, ст. 1131, 1149 ГК). Отсюда завещание изменяет нормы о наследовании по закону (в целом диспозитивные), а значит, наследование по завещанию приоритетно перед наследованием по закону, одновременно некоторые нормы закона применяются независимо от наличия и содержания завещания, а значит, ограничивают свободу завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1119, ст. 1149 ГК). Завещание, о котором в разделе V ГК впервые говорится именно в ст. 1111, — сделка гражданина по распоряжению на случай смерти любым своим имуществом (его частью) в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону; в то же время это единственный способ, при помощи которого гражданин может распорядиться своим имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1118, ст. 1120, п. 1 ст. 1121 ГК). Завещание имеет следующие особенности.
(1) Завещание — односторонняя сделка, для ее совершения необходимо и достаточно выражения только воли завещателя (п. 2 ст. 154, п. 5 ст. 1118 ГК). Воля указанного в завещании наследника значения не имеет (он может даже не знать о совершенном в его пользу завещании — см. п. 2 ст. 1119, ст. 1126 ГК), однако воля наследника необходима для принятия (отказа от) наследства — односторонней сделки, совершаемой наследником (ст. 1152, 1153, 1157-1159 ГК).
(2) Завещание — личная сделка. Она: а) не может совершаться через представителя, в том числе законного — родителя или опекуна (ср. п. 3 ст. 1118 ГК с абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК), именно поэтому в обход общего правила п. 2 ст. 17 ГК завещательные право- и дееспособность гражданина возникают одновременно в момент возникновения дееспособности в полном объеме — см. п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 21, ст. 27 ГК (п. 2 ст. 1118 ГК); б) не может выражать волю двух и более лиц, а значит, на стороне завещателя исключена множественность лиц (п. 4 ст. 1118 ГК).
(3) Завещание — срочная сделка. Она порождает правовые последствия только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя (ст. 1113, п. 5 ст. 1118 ГК), а поскольку наступление смерти неизбежно, смерть — срок «активации» завещания, выраженный событием (ч. 2 ст. 190 ГК). И именно поэтому завещание — сделка безусловная. В то же время нет формальных препятствий для совершения завещания под условием (см. абз. 3 п. 2 ст. 1152, абз. 2 п. 2 ст. 1158 ГК). Если завещание содержит отлагательное условие, оно создает права и обязанности после: а) открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК) и б) наступления соответствующего условного обстоятельства. Если завещание содержит отменительное условие, его наступление для наследника, принявшего наследство, влечет прекращение права в отношении всего (части) унаследованного имущества. Отпадение отлагательного условия или наступление отменительного условия означает возможность возникновения права в отношении всего (части) наследства у других лиц, в частности субститутов (п. 2 ст. 1121 ГК) или наследников по закону согласно существующей очередности наследования (гл. 63 ГК). В качестве условия завещатель может оговорить любое обстоятельство, наступление (отпадение) которого представляет для него интерес, а значит, является юридически значимым, а главное — неизвестным (пп. 1, 2 ст. 157 ГК). Таковым может быть: а) событие; б) действие третьих лиц или в) самого условного наследника. Если в последнем случае действие условного наследника выражается в совершении сделки, наследник на момент ее совершения должен иметь необходимую дееспособность; в остальных случаях этого не требуется, а качество совершенного им действия (и наступившего условия) сомнению и оспариванию не подлежит (например, посадить дерево и тем самым выполнить условие завещания может и малолетний, и недееспособный условный наследник).
(4) Завещание — отзывная сделка, т.е. до открытия наследства завещание может быть отменено или изменено завещателем (абз. 1 п. 1 ст. 1119, ст. 1130 ГК).
(5) Завещание — формальная сделка (ст. 1124-1129 ГК).
(6) Завещание может иметь конкретное или абстрактное содержание в смысле как самого наследства, так и причитающегося конкретному наследнику имущества (ч. 1 ст. 1120, п. 1 ст. 1122 ГК); оно может наделять правами на наследство любых лиц, лишать прав наследников по закону, содержать иные распоряжения и даже исчерпываться завещательным отказом (абз. 1 п. 1 ст. 1119, абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК). Более подробно о завещании как сделке см. коммент. к ст. 1118 ГК.
Учитывая правила ст. 1118 ГК, предъявляющие к завещателю особые требования, а также тот факт, что завещание совершают далеко не все граждане, способные его совершить в принципе, завещание — возможный, закон — необходимый регулятор наследственного правопреемства, одновременно завещание, будучи прижизненной сделкой наследодателя, является индивидуальным (частноправовым), закон — нормативным (публично-правовым) регулятором наследственного правопреемства. Взаиморасположение гл. 62 и 63 ГК (посвященных наследованию по завещанию и по закону), а также больший объем первой в сравнении со второй (23 статьи против 11) a priori говорят о том, что из двух оснований наследование по завещанию доминирует над наследованием по закону, а значит, в регулировании наследственного правопреемства господствует частноправовой метод, при этом назначение публично-правового метода состоит в: а) ограничении частного регулирования; б) его субсидиарном восполнении (дополнении) при отсутствии (дефиците). Основное назначение гл. 62 ГК — обеспечение правового регулирования завещания: ее правила закрепляют принципы завещания, регламентируют правила его оформления, отмены, изменения, исполнения, содержания. Основное назначение гл. 63 ГК: а) реализация при отсутствии завещания (дефиците завещательного регулирования) принципа очередности призвания к наследованию и установление очередей законных наследников (включая представляющих) (ст. 1141-1146 ГК); б) специализация оснований наследования (для нетрудоспособных иждивенцев) (ст. 1148 ГК); в) определение крайнего (запасного) варианта перехода наследства при его выморочности (ст. 1151 ГК). Среди прочих вопросов — наследование с участием усыновленного и его потомства, с одной стороны, с другой — усыновителя и его родственников, а также родителей и других родственников усыновленного по происхождению (ст. 1147 ГК), гарантия обязательной доли необходимым наследникам (ст. 1149 ГК), наследование доли в совместной собственности супругов (ст. 1150 ГК).
3. Согласно ст. 1111 наследование возможно только по двум основаниям, других оснований не предусматривается (в частности, в России невозможен известный законодательству ряда государств договор о наследовании — см. п. 3 ст. 572 ГК). В то же время в абз. 2 п. 2 ст. 1152 и в п. 3 ст. 1158 ГК в качестве оснований наследования упоминаются наследование в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, а из-за слов «и тому подобное» список оснований и вовсе открыт. Дело в том, что провозглашенное в ст. 1111 наследование по завещанию и по закону — общие основания наследования (именно о таких — общих — основаниях прямо говорится в п. 1 ст. 1179, п. 1 ст. 1180, ч. 1 ст. 1181, п. 3 ст. 1183, ст. 1184, п. 2 ст. 1185 ГК), они связаны с открытием наследства и с последующим его переходом к лицам, которых сам умерший при жизни определил в качестве наследников, и (или) к лицам, которых в качестве наследников называет закон.
Существование и формальная обособленность от наследования по завещанию и по закону других упомянутых в абз. 2 п. 2 ст. 1152 и в п. 3 ст. 1158 ГК оснований наследования объясняется тем, что в соответствующих случаях посмертный переход имущества связывается с одним или несколькими специальными юридическими фактами (дополнительными к открытию наследства). Важнейший среди них — смерть самого наследника, которая в разных ситуациях способна «активировать»: а) субституцию, т.е. наследование подназначенным наследником, или субститутом (при наследовании по завещанию — п. 2 ст. 1121 ГК); б) наследование по праву представления, или представляющим наследником (при наследовании по закону — ст. 1146 ГК); в) наследственную трансмиссию, или наследование трансмиссаром (при наследовании по завещанию или по закону — ст. 1156 ГК); г) наконец, переход выморочного имущества к публичному субъекту (ст. 1151 ГК). Закон исходит из необходимости особого (отдельного) регулирования подобных ситуаций (специальных оснований наследования). Так, особенность существующего только при наследовании по закону наследования по праву представления состоит в том, что оно ограничено тремя первыми очередями законных наследников (п. 1 ст. 1146 ГК). В свою очередь, поскольку в состав наследства не входит не реализованное умершим при жизни право на принятие по завещанию или по закону другого наследства (п. 1 ст. 1156 ГК), в условиях двух наследств (и наследований) закон дифференцирует переход личного имущества умершего (наследование) и переход права умершего на не полученное им наследство другого наследодателя (наследственная трансмиссия) и противопоставляет правопреемство между наследодателем и наследником правопреемству между теми же лицами, но уже как трансмиттентом и трансмиссаром. С этим разделением закон связывает и различия в правовых последствиях, например, исходит из того, что: а) трансмиссарами могут быть законные наследники трансмиттента (если имущество трансмиттента не завещано или завещано в части) либо его наследники по завещанию (если имущество трансмиттента завещано полностью) (п. 1 ст. 1156 ГК); б) трансмиссар несет раздельную ответственность по долгам наследодателя и трансмиттента (ср. пп. 1 и 2 ст. 1175 ГК).
4. Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.
(1) Наследование осуществляется по двум общим основаниям — по завещанию и (или) по закону. Правопреемство в первом случае регулируют завещание и закон (согласно правилам абз. 2 п. 4 ст. 421 и п. 1 ст. 422 ГК в связи со ст. 156 ГК завещание может исключать или изменять диспозитивные нормы закона, но должно соответствовать императивным нормам закона), во втором — только закон. Таким образом, всякое наследственное правопреемство регулируют нормы закона (а в предусмотренных им случаях — и иных правовых актов — п. 2 ст. 1110 ГК), однако при наследовании по завещанию основной регулятор правопреемства — завещание.
(2) Помимо и одновременно в рамках двух общих оснований наследования существуют связанные с дополнительными юридическими фактами специальные основания наследования. Таким образом, об основаниях наследования закон говорит прямо не только в тех случаях, когда имущество умершего переходит к наследнику по завещанию или по закону: он также говорит об этом (или имеет это в виду) в тех случаях, когда судьбу имущества умершего определяют особые правила, существующие в рамках наследования по завещанию и (или) по закону. Универсальность наследственного правопреемства (п. 1 ст. 1110; см. также абз. 1 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК) закон «привязывает» к общим и специальным основаниям наследования, чем эту универсальность и ограничивает (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК).
(3) Наследственному праву известны институты, которые имеют самостоятельную (ненаследственную) природу и потому не являются наследованием (и, следовательно, к основаниям наследования не относятся). Типичный тому пример — завещательный отказ (легат) — обязательство между наследником (по завещанию или по закону) и третьим лицом — отказополучателем (легатарием) по исполнению первым (должником) имущественной обязанности перед вторым (кредитором) (ст. 1137 ГК). К такого рода отношениям применяются правила об обязательствах, если иное не следует из: а) правил раздела V ГК; б) существа легата (п. 3 ст. 1137 ГК).
Статья 1112. Наследство
1. Статья 1112 определяет понятие и состав наследства. Наследство — имущество умершего (наследственное имущество, наследство) (п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК), в его составе может быть всякое имущество — движимое и недвижимое (в том числе вещи, деньги, доли участия в организациях, ценные бумаги, имущественные права и обязанности). В состав наследства входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т.е. наследодатель должен обладать соответствующими имущественными правами и обязанностями при жизни (ч. 1 ст. 1112).
Если умерший при жизни права на имущество не имел, напротив, именно смерть обусловила возникновение права, последнее не входит в состав наследства и даже если и переходит к другим лицам (в том числе из числа наследников), то не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию. Так, договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица или указанного в договоре (и одобренного последним) выгодоприобретателя (п. 2 ст. 934 ГК). В случае смерти застрахованного лица и при отсутствии в договоре указания на выгодоприобретателя последним признаются наследники застрахованного лица, однако правовое основание получения ими страховой суммы — не наследование, а договор личного страхования.
Имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, — имущество, в отношении которого он при жизни имел то или иное имущественное право: а) вещное (право собственности или иное вещное право в отношении предметов материального мира); б) обязательственное (в частности, вытекающее из договора право требования к должнику о совершении последним какого-либо действия); в) корпоративное (право членства в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе, которое, кстати, законодатель считает обязательственным, — абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК); г) исключительное (т.е. право, обеспечивающее юридическую монополию на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, — ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. 1241, 1283 ГК); д) другое (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношений право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии — п. 3 ст. 1183 ГК). В этом же списке — прижизненные обязанности наследодателя перед другими лицами — кредиторами (ст. 1175 ГК). Если на день открытия наследства наследодатель имел в отношении имущества право собственности, такое имущество (вещи, в том числе деньги и ценные бумаги) входит в состав наследства и переходит к наследнику вместе с правом собственности, которое в силу права следования сопровождает данное имущество. Если на день открытия наследства наследодатель имел иное вещное право (например, пожизненного наследуемого владения участком — ст. 1181 ГК), права требования к должникам (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, другие требования), а также иные права, в состав наследства входят соответствующие права. Если же наследодатель сам был должником и имел кредиторов, в состав наследства входят соответствующие его обязанности перед кредиторами (см. п. 1 ст. 307 ГК).
2. Правило ч. 1 ст. 1112 подлежит распространительному толкованию: в состав наследства входят (и переходят к наследникам в порядке наследования) не только имущественные права, но и предоставленные законом возможности (дозволения), к осуществлению которых гражданин приступил, однако смерть воспрепятствовала получению конечного правового результата, в частности в виде вещного эффекта от фактического (незаконного) давностного владения чужой вещью (п. 3 ст. 234 ГК) или от приватизации жилья (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» (в ред. от 6 февраля 2007 г. N 6 // Бюллетень ВС. 1993. N 11). Возможно завещание такого имущества, которое завещатель может приобрести в будущем (ср. ч. 1 ст. 1120 с п. 2 ст. 455 ГК) и в отношении которого завещатель на момент совершения завещания может иметь какое-либо право или не иметь никаких прав. Так, может быть завещан пай в ЖСК, а также чужая квартира, которую завещатель намеревается купить. В первом случае наследуется пай (право участия в ЖСК — ст. 1177 ГК), трансформирующийся после полного его накопления в право собственности на квартиру (п. 4 ст. 218 ГК), во втором о наследовании можно говорить только при условии, если после совершения завещания и до дня открытия наследства завещатель приобретет соответствующее имущество, в противном случае последнее не наследуется за его отсутствием в составе наследства.
3. Правила ч. 2 и 3 ст. 1112 называют три категории прав и обязанностей, которые не входят в состав наследства, а значит, и не могут переходить от умершего к наследникам, а если даже и переходят, то должны рассматриваться в качестве самостоятельного (иного, чем наследование) явления. Подробнее об этом см. далее.
(1) Имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью должника, со смертью гражданина прекращаются и не входят в состав наследства (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК). Прямо в связи с этим в ч. 2 ст. 1112 говорится о праве на алименты (подробнее об алиментных обязательствах и их субъектах см. раздел V СК), а также на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, — особо см. § 2 гл. 59 ГК (напротив, право на возмещение вреда, причиненного имуществу гражданина, входит в состав наследства и переходит к его наследникам). Если речь идет не о самом праве на получение алиментов (возмещение вреда), а о праве на конкретную сумму, подлежавшую выплате в качестве алиментов (возмещения вреда), т.е. не о субъективном праве на получение средств определенного рода, а о не реализованном умершим субъективном праве в отношении конкретной начисленной, но не выплаченной суммы, право на получение таких неполученных сумм имеют члены семьи умершего или его нетрудоспособные иждивенцы (ч. 1, 2 ст. 1183 ГК) и только при отсутствии таковых или непредъявлении ими требований в установленный законом срок — наследники умершего (п. 3 ст. 1183 ГК). Есть и другие права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Так, поскольку деятельность по договору НИОКР (гл. 38 ГК) и авторского заказа (ст. 1288 ГК) связана с личностью творца, опыт и навыки которого могут быть исключительными, права и обязанности последнего по указанному договору не переходят к наследникам, заказчик не может требовать от них исполнения такого договора, а возникшее из него обязательство прекращается (ст. 418 ГК). А поскольку риск случайной невозможности исполнения такого договора обычно несет заказчик (п. 3 ст. 769 ГК), он не вправе требовать от наследников возврата предварительно уплаченного умершему автору гонорара.
(2) В состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускают ГК или другие законы (ч. 2 ст. 1112). Учитывая правило ч. 3 ст. 1112, имеются в виду имущественные права и обязанности умершего. Особенность формулировки и строгость соответствующих запретов могут быть различными.
(а) Иногда переход прав и обязанностей невозможен в принципе. Так, со смертью лица, выдавшего доверенность, или получателя доверенности последняя прекращается (подп. 6, 7 п. 1 ст. 188 ГК); договор поручения прекращается в случае смерти доверителя или поверенного, при этом в случае смерти поверенного обязанность его наследников сводится к извещению доверителя о прекращении договора поручения, принятию мер, необходимых для охраны имущества доверителя, и последующей его передаче доверителю (абз. 4 п. 1 ст. 977, ч. 1 ст. 979 ГК). Прекращение обязательства и невозможность правопреемства закон предусматривает и в других случаях (см. абз. 2 п. 2 ст. 596, ст. 1002, 1010, абз. 4 п. 1 ст. 1024 ГК).
(б) Иногда невозможность перехода прав и обязанностей закон устанавливает диспозитивно (см. п. 1 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, ст. 701, абз. 2 п. 1 ст. 1024 ГК). Параллельно известны случаи, когда переход прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства возможен, только: а) если он не исключен законом и договором (см. п. 2 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, абз. 1 п. 2 ст. 617 ГК) или б) под условием (в частности, наличия у наследника необходимого статуса или его приобретения в указанный срок — см. п. 2 ст. 1038 ГК).
(в) Иногда невозможен переход права, но возможен переход его заменителя (см. пп. 1, 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111 в связи с абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК, п. 2 ст. 1177, п. 2 ст. 1179; см. также абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК).
(г) Наконец, иногда переход прав и обязанностей возможен, но по самостоятельному (иному, чем наследование) основанию. Так, в состав наследства не входит не реализованное умершим при жизни имущественное право на принятие (отказ от) другого наследства (право наследственной трансмиссии). Таким образом, в условиях двух наследств (и наследований) закон противопоставляет друг другу: а) переход личного имущества умершего (наследование, правопреемство между наследодателем и наследником) и б) переход права умершего на не полученное им наследство другого наследодателя (наследственная трансмиссия, правопреемство между теми же лицами, но уже как между трансмиттентом и трансмиссаром) (п. 1 ст. 1156, пп. 1, 2 ст. 1175 ГК). Поскольку право на принятие наследства переходит от трансмиттента к трансмиссару хотя и отдельно от наследования, но в неизменном виде (в том же объеме и содержании), наследственная трансмиссия — самостоятельный случай универсального правопреемства, существующий параллельно универсальному наследственному правопреемству. Известны и другие случаи перехода имущественного права по самостоятельному (иному, чем наследование) основанию, а значит, неприменимости норм наследственного права (см. пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).
(3) В состав наследства не входят личные неимущественные права и нематериальные блага (ввиду их неимущественной сущности, неразрывной связи с личностью носителя и из-за этого неотчуждаемости и непередаваемости иным способом — п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ГК) (ч. 3 ст. 1112). Так, автору результата интеллектуальной деятельности принадлежат неотчуждаемые и не передаваемые другим лицам (в том числе в порядке наследования) право авторства, а в соответствующих случаях — право на имя и иные личные неимущественные права (п. 2 ст. 1228 ГК), в частности право на неприкосновенность и право на обнародование (произведения науки, литературы и искусства — п. 2 ст. 1255 ГК). Личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства, но в случаях и в порядке, предусмотренных законом, могут передаваться другим лицам, в том числе наследникам умершего правообладателя по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (п. 1 ст. 150 ГК). И только если личное неимущественное и имущественное — единый юридический сплав, обе его составляющие могут наследоваться. Так, право участия в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе признается законом обязательственным (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК), однако особенность его в том и состоит, что правообладатель здесь — член организации, имеющий право не только на получение благ в виде дивидендов или результата кооперативной деятельности (имущественное право), но и на управление ею (личное неимущественное право). Наследование таких прав признается (ст. 1176, 1177 ГК) и регулируется особо (гл. 65 ГК).
4. Некоторые гражданские права и вовсе оригинальны. Так, право следования, которое в рамках собирательной категории «интеллектуальные права» противопоставляется исключительному (имущественному) праву и личным неимущественным правам (праву авторства, праву на имя и др.) и формально относится к группе иных прав (ст. 1226 ГК), имеет имущественное содержание (его смысл — в получении обладателем вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи оригинала произведения), при этом признается неотчуждаемым, одновременно переходящим к наследникам умершего автора на срок действия исключительного права на произведения (пп. 1, 3 ст. 1293 ГК).
Статья 1113. Открытие наследства
1. Статья 1113 называет юридический факт, порождающий открытие наследства (и возникновение наследственного правоотношения), — смерть гражданина. Смерть устанавливается согласно данным биологии и медицины и связывается с необратимой гибелью всего головного мозга (ч. 2 ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости РФ. 1993. N 2. Ст. 62; Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утв. приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460 // Р Г. 2002. 30 янв.). Смерть — один из актов гражданского состояния (подп. 7 п. 1 ст. 47 ГК), подлежащий государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния (далее — регистрация, орган ЗАГС).
Закон называет четыре возможных основания для регистрации смерти: а) документ установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта смерти гражданина в определенное время и при определенных обстоятельствах (если орган ЗАГС отказывает в регистрации смерти — см. подп. 1 п. 1 ст. 262, подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК); в) вступившее в законную силу решение суда об объявлении гражданина умершим (подробнее об этом см. ниже); г) выданный компетентными органами документ о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости РФ. 1991. N 44. Ст. 1428). Смерть регистрирует орган ЗАГС: а) по последнему месту жительства умершего (месту наступления смерти, обнаружения тела умершего или нахождения организации, выдавшей документ о смерти); б) расположенный на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства (если смерть наступила в транспортном средстве во время следования); в) ближайший к фактическому месту смерти (если смерть наступила в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, где нет органов ЗАГС). Не позднее чем через три дня со дня наступления смерти гражданина (обнаружения тела умершего) его супруг (супруга), другие члены семьи, любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о ее наступлении, медицинская организация или учреждение социальной защиты населения (если смерть наступила в период пребывания лица в данных организации или учреждении), учреждение, исполняющее наказание (если смерть осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах лишения свободы), другие органы и должностные лица (например, командир воинской части, если смерть лица наступила в период прохождения им военной службы) обязаны устно или письменно заявить о смерти в орган ЗАГС.
Запись акта о смерти должна содержать: а) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, последнее место жительства, пол, гражданство, национальность (если сведения о ней указаны в документе, удостоверяющем личность умершего), дату и место смерти умершего; б) причину смерти (на основании документа, подтверждающего факт смерти); в) реквизиты документа, подтверждающего факт смерти; г) фамилию, имя, отчество, место жительства (наименование и юридический адрес) заявителя; д) серию и номер выданного свидетельства о смерти; е) фамилию, имя, отчество, место жительства лица, которому выдано свидетельство о смерти. Выдаваемое органом ЗАГС свидетельство о смерти должно содержать: а) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, дату и место смерти умершего; б) дату составления и номер записи акта о смерти; в) место регистрации смерти (наименование органа ЗАГС, зарегистрировавшего смерть); г) дату выдачи свидетельства о смерти (ст. 64-66, п. 1 ст. 67, ст. 68 Закона об АГС).
2. Статья 1113 связывает наследование как с биологической, так и с юридической смертью — объявлением судом гражданина умершим (далее — объявление умершим). Это само по себе исключает тезис, будто бы наследование связывается только с биологической смертью, тогда как юридическая смерть влечет наследственноподобные отношения, которые за отсутствием собственных правил регулируются нормами наследственного права по аналогии. Аналогия — средство устранения пробелов, т.е. преодоления случаев, когда подлежащее регулированию гражданское отношение прямо не урегулировано на законодательном уровне или иным образом (п. 1 ст. 6 ГК). Напротив, в силу предложения 2 ст. 1113, приравнявшего юридическую смерть к биологической по правовым последствиям (в виде открытия наследства), как раз никакого пробела (а значит, и повода говорить об аналогии) нет: к той и другой наследственной ситуации применяются одни и те же нормы права, а в целях их дифференциации в самом законе существуют особые правила (см., например, ст. 46, п. 1 ст. 1114, п. 1 ст. 1154 ГК). Особенность объявления умершим состоит в следующем.
(1) Объявление умершим осуществляется в судебном порядке и связывается с длительным безвестным отсутствием гражданина в месте его жительства и одновременно с отсутствием сведений о месте его пребывания (подробнее о месте жительства см. коммент. к ст. 20 ГК; о сроках безвестного отсутствия для объявления умершим см. коммент. к ст. 45 ГК; об исчислении этих сроков за отсутствием в ст. 45 ГК собственных правил см. коммент. к ст. 42 ГК, правило ч. 2 которой применяется по аналогии закона; об особенностях судебной процедуры объявления умершим см. гл. 30 ГПК).
(2) Объявление умершим: а) не прекращает правоспособности гражданина, так как последняя или уже прекратилась (в момент смерти), или не прекратилась вообще (если гражданин на самом деле жив); б) не исключает последующую явку гражданина — в этом случае основание для наследования отпадает, а унаследованное имущество (учитывая безвозмездность наследственного правопреемства) возвращается явившемуся гражданину за отдельными изъятиями (абз. 1 п. 2 ст. 46 и п. 3 ст. 302 ГК). Поэтому упоминание в ст. 1113 о том, что объявление умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть, имеет в виду открытие наследства (и возникновение наследственного правоотношения), чему, собственно, и посвящена ст. 1113 (согласно ее наименованию).
(3) Объявление умершим нетождественно упомянутому выше установлению судом факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах (см. ч. 3 ст. 64 Закона об АГС; ср. подп. 3 п. 1 ст. 262 с подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК): а) решение суда здесь покоится на презумпции смерти (а не на ее доказательствах); б) днем смерти здесь считается день вступления в законную силу решения суда, а в соответствующих случаях — по усмотрению суда установленный его решением день предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК, п. 2 ст. 67 Закона об АГС) (а не день доказанного ее наступления). В то же время дела об объявлении умершим и об установлении факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах подсудны районному суду в качестве суда первой инстанции (ст. 24 ГПК), рассматриваются и разрешаются в порядке особого производства (подразд. IV ГПК) по общим правилам искового производства с особенностями, установленными гл. 27, 28, 30 ГПК, с участием заявителей и других заинтересованных лиц, при этом если при подаче заявления (рассмотрении дела) суд установит наличие подведомственного суду спора о праве, он выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства (ст. 263 ГПК).
Статья 1114. Время открытия наследства
1. Если ст. 1113 называет юридический факт, порождающий открытие наследства, то сопряженная с ней (и соответствующая правилам п. 3 ст. 45 ГК) ст. 1114 посвящена времени открытия наследства. Открытие наследства связывается со смертью гражданина в определенный день. Под смертью в определенный день понимается смерть в определенные сутки: наступление смерти утром, днем или вечером, а также точное время ее наступления (например, документированные час и минута) юридически иррелевантны. Правильное установление дня открытия наследства предрешает многие вопросы, например, позволяет правильно определить: а) состав наследства (ч. 1 ст. 1112 ГК); б) круг лиц, имеющих право на наследство (п. 1 ст. 1116, абз. 2 п. 1 ст. 1117, а также п. 2 ст. 1121, п. 1 ст. 1146, п. 1 ст. 1156 ГК); в) срок принятия (отказа от) наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1154, 1157, пп. 1, 2 ст. 1163 ГК); г) решить иные вопросы, в том числе процессуальные (п. 2 ст. 1131 ГК). Согласно п. 1 ст. 1114 наследство открывается в один из следующих трех дней: а) смерти гражданина (в том числе установленный на основании доказательств и указанный в решении суда — подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК); б) вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (предложение 1 п. 3 ст. 45 ГК); в) предполагаемой гибели гражданина (предложение 2 п. 3 ст. 45 ГК). Отмеченное требует трех уточнений.
(1) Последнее правило о времени открытия наследства (согласно которому днем открытия наследства является указанный в решении суда день предполагаемой смерти гражданина) — исключение из предпоследнего правила (согласно которому днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим). Применение данного (специального) правила возможно, если: а) гражданин объявлен умершим в условиях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая; б) суд, воспользовавшись своим правом, в обход общего правила признал днем его смерти не день вступления в законную силу решения суда, а именно день его предполагаемой гибели. Если же при объявлении гражданина умершим в условиях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд не воспользуется данным правом, а также при объявлении гражданина умершим во всех остальных случаях (в том числе согласно п. 2 ст. 45 ГК), день открытия наследства (и смерти гражданина) — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (п. 1 ст. 1114 в связи с предложением 2 п. 3 ст. 45 ГК).
(2) В день открытия наследства возникает наследственное правоотношение и начинает течь срок принятия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1154 ГК). Однако если суд объявляет гражданина умершим и указывает днем смерти день его предполагаемой гибели, с этим днем надлежит связывать только время открытия наследства; срок принятия наследства здесь начинает течь с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК), иначе уже истекший к моменту вынесения судом решения срок попросту поглотит срок для принятия наследства, который придется восстанавливать как пропущенный по объективным, а значит, уважительным причинам (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК). По этой же причине правило абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК следует применять в порядке п. 1 ст. 6 ГК и к тем случаям, когда суд устанавливает факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах (подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК).
(3) Учитывая два обстоятельства: а) подсудность дел об объявлении гражданина умершим районному суду в качестве суда первой инстанции (ст. 24 ГПК) и б) возможность применения при рассмотрении и разрешении дел особого производства общих правил искового производства (п. 1 ст. 263 ГПК), — решение суда об объявлении гражданина умершим вступает в законную силу по истечении срока на кассационное обжалование (если оно не было обжаловано), а в случае подачи кассационной жалобы (если оно не отменено) — после рассмотрения дела судом кассационной инстанции (абз. 1 и 3 п. 1 ст. 209 ГПК). Кассационная жалоба (представление) может подаваться в течение 10 дней со дня принятия решения судом в окончательной форме (ст. 338 ГПК). Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме кассационного определения, вступающего в силу с момента его вынесения (п. 1 ст. 366, ст. 367 ГПК). Подробнее о рассмотрении дела в суде кассационной инстанции см. гл. 40 ГПК.
2. Правило п. 2 ст. 1114 посвящено коммориентам (commorientes), т.е. двум (нескольким) гражданам, умершим (объявленным умершими) в один и тот же день (сутки), которые в принципе могли бы наследовать друг после друга (или по крайней мере один после другого), причем не важно, о каком основании наследования идет речь — по закону (например, супруги, являющиеся друг после друга первоочередными законными наследниками) или по завещанию (например, два лица, из которых один составил завещание в пользу другого, не являющегося его законным наследником). Смерть в один день граждан, которые не могли бы выступить взаимно или в одностороннем порядке в качестве наследодателя и наследника, исключает признание их коммориентами — в этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них. Так, не могут быть коммориентами умершие в один день дед и его внук, кроме случая когда после смерти деда внук мог бы быть представляющим наследником (п. 2 ст. 1142, п. 1 ст. 1146 ГК). Причина смерти коммориентов может быть общей (например, авария) или индивидуальной (например, убийство сына, вызвавшее смерть матери от инфаркта). Коммориенты — лица, умершие одновременно или по крайней мере в один и тот же день (сутки). Точные часы и минуты их смерти, как уже указывалось в контексте п. 1 ст. 1114, значения не имеют, а значит, не важно, что один из них умер, например, в 01.00, а другой — в 23.00 того же дня. Однако двух лиц нельзя считать коммориентами, если они умерли хотя и с небольшой временной разницей, но тем не менее в разные дни (например, один — в 23.00, другой — в 01.00 следующего дня), — в таких случаях правила п. 2 ст. 1114 не применяются (а значит на такие случаи не распространяется запрет на наследование одним умершим после другого). Если два лица умерли не в один день (а значит, не являются коммориентами), дни открытия наследства будут разными, умерший позднее при наличии необходимых предпосылок может наследовать имущество умершего ранее, а поскольку первый по причине смерти не успел принять имущество второго в установленный срок, его право на принятие (отказ от) данного имущества как трансмиттента переходит к трансмиссарам, т.е. к его наследникам по закону (если его собственное имущество не завещано или завещано в части) или к его наследникам по завещанию (если его собственное имущество завещано полностью) (п. 1 ст. 1156 ГК). Каждая смерть должна обсуждаться применительно к конкретному часовому поясу, а значит, и исчислению времени суток (и самих суток). Поэтому исчисление времени в гипотетической ситуации, когда смерть двух лиц произошла в условиях разных часовых поясов (например, при проведении спасательной операции отец погиб в момент ее начала, а сын был доставлен в больницу ближайшего населенного пункта, расположенного в другом от места проведения операции часовом поясе, где и скончался), должно быть применительно к двум конкретным часовым поясам. Гражданско-правовое значение признания лиц коммориентами состоит в следующем.
(1) Несмотря на фактическую в пределах одного дня (суток) разницу во времени наступления смерти, юридически коммориенты считаются умершими одновременно, а потому и не наследуют друг после друга (предложение 1 п. 2 ст. 1114): днем открытия наследства является единый день их смерти, к наследованию их имущества призываются наследники каждого из них согласно общим основаниям наследования (ст. 1111 ГК) и с учетом специальных правил п. 2 ст. 1121 и ст. 1146 ГК (предложение 2 п. 2 ст. 1114). Итак, правила п. 2 ст. 1114: а) соответствуют правилу п. 1 ст. 1114 (исключающему необходимость выяснения конкретного часа и минуты смерти); б) ограничивают смысл правила абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК (последнее надо понимать так, что к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, с учетом п. 2 ст. 1114). Особенность правила, согласно которому умершие в один и тот же день считаются умершими одновременно, состоит в том, что оно предусмотрено законом: а) императивно, поэтому может быть исключено, только если заинтересованное в его неприменении лицо докажет, что в действительности смерть граждан наступила в разные дни (в частности, опровергнет официальный вывод о времени наступления смерти); б) только в целях наследственного правопреемства (а потому не применяется в иных целях, например, в связи с выплатой страховой суммы по договорам личного страхования — ст. 934 ГК).
(2) При одновременной смерти наследодателя-завещателя и наследника (как по завещанию, так и по закону) и при указании в завещании на этот случай другого (подназначенного) наследника (субституции) имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику (субституту) (п. 2 ст. 1121 ГК).
(3) При одновременной смерти наследодателя и законного наследника в случаях, указанных в законе (речь идет о первых трех очередях законных наследников), доля законного наследника переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК).
Статья 1115. Место открытия наследства
1. Статья 1115 посвящена месту открытия наследства, правильное установление которого предрешает многие вопросы, в том числе: a) место подачи наследником заявления о принятии наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153, ст. 1162 ГК); б) место осуществления исполнителем завещания (нотариусом) мер по охране наследства и управлению им (ст. 1171 ГК); в) процессуальные вопросы (в частности, возбуждение и рассмотрение наследственных споров). При определении места открытия наследства законодатель руководствуется одним из двух критериев: субъектным (исходит из последнего места жительства наследодателя) или объектным (учитывает место нахождения наследства).
2. Совместное толкование правила ч. 1 и правил ч. 2 ст. 1115 позволяет сделать следующие выводы. При двух совокупных условиях: а) если последнее место жительства наследодателя известно и б) находится на территории Российской Федерации, — местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ч. 1 ст. 1115). Последнее место жительства наследодателя — место, где он постоянно или преимущественно проживал на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 20 ГК), а если наследодателями являются малолетние или опекаемые лица — место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов (п. 2 ст. 20 ГК). В свою очередь, правила ч. 2 ст. 1115 рассчитаны на все прочие случаи, а именно: а) если последнее место жительства наследодателя на территории Российской Федерации неизвестно или б) если известно, что последнее место жительства наследодателя находится за пределами Российской Федерации. В таких случаях для установления места открытия наследства закон устанавливает два правила, из которых одно рассчитано на случай нахождения наследства в одном месте, другое — в разных местах. В первом случае место открытия наследства — место нахождения наследственного имущества (см. предложение 1 ч. 2 ст. 1115), во втором — оно определяется по месту нахождения входящей в состав наследства недвижимости (или наиболее ценной ее части с рыночной точки зрения), а при отсутствии недвижимости — по месту нахождения движимого имущества (или наиболее ценной его части с рыночной точки зрения) (см. предложения 2, 3 ч. 2 ст. 1115). Правила ч. 2 ст. 1115 требуют следующих уточнений.
(1) Независимо от того, что? предпослало обращение к ч. 2 ст. 1115 — неизвестность последнего постоянного места жительства наследодателя или его нахождение за пределами Российской Федерации, а также независимо от того, находится ли наследство в одном месте или в разных местах, — наследство во всяком случае должно быть на территории Российской Федерации. Так, в предложении 1 ч. 2 ст. 1115 прямо говорится о наследодателе, обладавшем имуществом на территории Российской Федерации; о таком (т.е. находящемся на территории Российской Федерации) наследственном имуществе говорится далее в предложении 2 ч. 2 ст. 1115.
(2) В соответствующих случаях при установлении в составе наследства объектов недвижимости следует руководствоваться: а) признаком прочной связи объекта недвижимости с землей, а значит, его неперемещаемости без несоразмерного ущерба его назначению (для объектов «стационарной недвижимости» — абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК); б) признаком государственной регистрации объекта недвижимости (для объектов «нестационарной недвижимости» — абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК); в) «остаточным принципом», согласно которому все то имущество, которое не является недвижимым, относится к движимому (п. 2 ст. 130 ГК). При этом следует иметь в виду, что закон может считать недвижимым и иное имущество (абз. 2 п. 1 ст. 130; см., в частности, ст. 132 ГК).
(3) Ценность наследственного имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (предложение 3 ч. 2 ст. 1115), иная стоимость (например, инвентаризационная) значения не имеет. Под рыночной стоимостью имущества понимается наиболее вероятная цена, по которой соответствующий объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: а) одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект, а другая сторона не обязана принимать исполнение; б) контрагенты хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; в) объект представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов; г) цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; д) платеж за объект выражен в денежной форме (см. ст. 3 Закона об оценочной деятельности).
(4) Если наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. При отсутствии нотариуса в данном поселении (населенном пункте, расположенном на межселенной территории) такое поручение направляется главе местной администрации поселения и специально уполномоченному должностному лицу органа местного самоуправления поселения (главе местной администрации муниципального района и специально уполномоченному должностному лицу органа местного самоуправления муниципального района) (ч. 1 ст. 65 Основ законодательства о нотариате).
Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию
1. Статья 1116 посвящена наследникам — лицам, которые могут призываться к наследованию. В отличие от наследодателя, которым может быть только гражданин, наследники — любые лица: а) физические (гл. 3 ГК); б) юридические (гл. 4 ГК); в) Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования (гл. 5 ГК); г) иные субъекты (иностранные государства и международные организации — п. 2 ст. 1116). Наследников определяет наследодатель в завещании, а при отсутствии завещания и в других предусмотренных законом случаях — закон. Основные и наиболее многочисленные наследники — граждане, они могут наследовать по завещанию и (или) по закону независимо от их дееспособности, включая несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных. Дееспособность (т.е. сделко- и деликтоспособность) гражданина не влияет на возможность быть наследником (правопреемником умершего), но имеет значение при решении вопросов, связанных с наследованием (см. абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 4 ст. 1157, п. 3 ст. 1159, ст. 1167 ГК). К наследованию могут призываться две категории граждан в зависимости от их наличия (физического существования) на момент открытия наследства: а) лица, находящиеся в живых в день открытия наследства («существующие наследники») и б) лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства («будущие наследники»). Данное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 требует следующего комментария.
(1) Прежде всего, правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 имеет в виду всяких наследников и одинаково касается наследников как по завещанию, так и по закону (ср. со ст. 530 ГК 1964 г., дифференцировавшей круг наследников по закону и по завещанию). Поэтому теперь не только по завещанию, но и по закону могут наследовать всякие зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти лица (т.е. не только его дети, как было прежде, но и иные родственники), что свидетельствует о расширении круга наследников по закону (ср. с ч. 2 ст. 530, ч. 2 ст. 532 ГК 1964 г.). Впрочем, наследовать по завещанию могут любые граждане, как входящие, так и не входящие в круг наследников по закону; наследники по завещанию имеют право на указанное в завещании имущество, в том числе право на определенные завещателем доли в завещанном имуществе, а при их неопределенности — право на равные доли (п. 1 ст. 1121, ст. 1122 ГК). Наследовать по закону могут только те граждане, которые принадлежат к той или иной очереди законных наследников, и только в порядке очередности призвания их к наследованию (ст. 1142-1145, 1148 ГК). Наследование законными наследниками каждой последующей очереди возможно только в случае и при условии отсутствия наследников предшествующих очередей (т.е. каждая предыдущая очередь полностью исключает все последующие очереди); наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением представляющих наследников, которые наследуют поровну долю представляемого — умершего наследника по закону (ст. 1141, п. 1 ст. 1146 ГК).
(2) «Существующие наследники» в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть живыми в день открытия наследства, следовательно, если гражданин умер раньше открытия наследства (т.е. раньше наследодателя), сам он не может наследовать данное имущество; если же он умер одновременно или по крайней мере в один день (сутки) с наследодателем, он также не может наследовать после него в силу специального правила п. 2 ст. 1114 ГК (подробнее об этом и о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Если ко дню открытия наследства самого наследника нет в живых, наследство переходит к другим лицам. В разных ситуациях ими могут быть: а) субституты — лица, подназначенные завещателем в качестве наследников на случай более ранней, чем смерть наследодателя, смерти наследника по завещанию или по закону (п. 2 ст. 1121 ГК); б) другие (помимо умершего законного наследника) наследники данной очереди, а при отсутствии таковых — следующей очереди (ст. 1141 ГК); в) потомки умершего законного наследника (ст. 1146 ГК); г) публичные субъекты (ст. 1151 ГК). Если наследника нет в живых, однако его смерть наступила уже после открытия наследства (позже смерти наследодателя), судьбу наследства определяют правила ст. 1156 ГК.
(3) «Будущие наследники» в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть зачаты при жизни наследодателя и родиться живыми после открытия наследства, отсюда факт зачатия наследника имеет юридическое значение только при двух совокупных условиях: а) если его зачатие состоялось при жизни наследодателя; б) в случае последующего его живорождения. Соответственно наследниками не могут быть следующие категории граждан:
(а) Лица, зачатые уже после смерти наследодателя. Время зачатия определяется согласно данным биологии и медицины. В случае спора по этому вопросу (для призвания гражданина к наследованию или исключения его из числа наследников) ответить на него должны соответствующие специалисты. Если они не могут дать точный ответ на этот вопрос, гражданин не может призываться к наследованию, в противном случае императивное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 в части слов «зачатые при жизни наследодателя» попросту теряет смысл.
(б) Лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся (из-за самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности на любой стадии), а также мертворожденные. От мертворожденных следует отличать лиц, родившихся живыми, но умерших на первой неделе жизни (критерии живо- и мертворождения и перинатального периода опять-таки определяются согласно данным медицины, среди них — отделение плода от организма матери, степень его доношенности, масса тела новорожденного, способность его к самостоятельному дыханию и др.). Разница между двумя этими случаями в гражданско-правовых последствиях и в юридических процедурах в следующем.
Мертворожденные (не говоря уже о нерожденных) за отсутствием правоспособности (п. 2 ст. 17 ГК) не являются субъектами гражданского права, а имевший место факт их зачатия юридически релевантен вплоть до установления факта мертворождения (самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности). Поэтому зачатый, но еще не родившийся наследник (так называемый nasciturus), интересы которого защищает закон (см. п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК), — носитель прав и обязанностей с момента и при условии живорождения, если же последнее не случилось (пока или вообще), ни о каких правах и обязанностях говорить не приходится за отсутствием субъекта-носителя. Напротив, родившийся живым и умерший на первой неделе жизни в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК ввиду наличия у него кратковременной правоспособности может быть наследником с последствиями, предусмотренными ст. 1156 ГК. Во всяком случае, не позднее чем через три дня со дня установления факта мертворождения (смерти на первой неделе жизни) руководитель медицинской организации, в которой происходили роды (в которой ребенок умер), а при родах вне медицинской организации — руководитель медицинской организации, врач которой установил факт мертворождения (смерть на первой неделе жизни), или частнопрактикующий врач обязаны заявить об этом факте в орган ЗАГС. Однако в случае мертворождения: а) регистрируется рождение на основании документа установленной формы о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) свидетельство о рождении не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации мертворождения; в) регистрация смерти не производится. Напротив, в случае смерти на первой неделе жизни: а) регистрируются рождение и смерть на основании документов установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) на основании составленных записей о рождении и смерти ребенка выдается только свидетельство о его смерти; в) свидетельство о рождении ребенка не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации рождения ребенка, умершего на первой неделе жизни (ст. 20 Закона об АГС).
(4) К наследованию согласно абз. 1 п. 1 ст. 1116 могут призываться не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы. Стоит напомнить, что в период действия ГК 1922 г. права иностранцев (в том числе наследственные) регулировали соглашения РСФСР с соответствующими государствами; в противном случае, а также при отсутствии специальных законов приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки (в том числе по наследству) могло быть только на основании постановления компетентных органов Правительства РСФСР (ст. 8 постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г. о введении в действие ГК 1922 г.); впрочем, в результате внесенного уже через несколько дней изменения в ст. 8 данного Вводного постановления приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки могло ограничиваться постановлением центральных органов Правительства РСФСР по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел (см.: Известия ВЦИК. 1922. 12 нояб.; 28 нояб.). В период действия ГК 1964 г. (ст. 567) отношения по наследованию с иностранным элементом определялись по закону той страны, где наследодатель имел постоянное место жительства (подчинялись принципу домицилия), за исключением наследования строений на территории СССР (включая форму, правила составления и отмену завещаний в отношении строений), которое подчинялось во всяком случае советскому закону. Согласно ст. 1224 ГК отношения по наследованию (включая теперь уже и вопросы завещания недвижимости) определяются по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, наследование недвижимости определяется по праву страны местонахождения данной недвижимости, а наследование недвижимости из государственного реестра Российской Федерации — по российскому праву.
2. Юридические лица в отличие от граждан могут наследовать только по завещанию (абз. 2 п. 1 ст. 1116). Наследниками могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, существующие на день открытия наследства. Последнее означает все правоспособные на день открытия наследства юридические лица, т.е. все те, которые созданы и не прекращены (формально — внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и не исключены из него — абз. 1 п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК; подробнее о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Место регистрации юридического лица значения не имеет, поэтому наследниками могут быть организации, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами. Учитывая, что юридические лица могут быть собственниками (абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 48, пп. 3 и 4 ст. 213 ГК) и несобственниками (абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК), завещание в пользу организации-несобственника означает, что наследство в случае его принятия поступает в хозяйственное ведение (оперативное управление) такой организации и одновременно в собственность ее учредителя. Закон не регулирует случаи разногласия между организацией-несобственником и ее учредителем (собственником) по поводу принятия (отказа от) наследства (иное дело — вопросы распоряжения имуществом и участия в других организациях — см. ст. 295, 297, 298 ГК, п. 2 ст. 6, ст. 18, 19 Закона об унитарных предприятиях, пп. 2, 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях). При возникновении подобного спора надлежит руководствоваться уставом организации-несобственника, который может предусматривать виды и (или) размер сделок, совершение которых требует согласования с собственником (см. абз. 2 п. 4 ст. 18, абз. 4 п. 1 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях). Если устав не позволяет решить спорный вопрос, учитывая, что в состав наследства входят не только права, но и обязанности, а также ответственность наследодателя (ч. 1 ст. 1112, ст. 1175 ГК), решающим целесообразно считать мнение учредителя (собственника), если по обязательствам организации-несобственника он во всяком случае несет субсидиарную ответственность (т.е. мнение учредителей казенного предприятия, частного и бюджетного учреждений — см. п. 5 ст. 115, абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК); в остальных случаях решающим должно быть мнение организации-несобственника (т.е. унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, и автономного учреждения — см. п. 7 ст. 114, абз. 5 п. 2 ст. 120 ГК).
3. Наследниками могут быть иностранные государства и международные организации. Данные субъекты международного публичного права, хотя и упоминаются в п. 2 ст. 1116 (т.е. отдельно от граждан и юридических лиц и наряду с Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями), тем не менее в отличие от Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований и наряду с юридическими лицами могут наследовать только по завещанию.
4. Публичные образования — Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования — могут наследовать по завещанию, а кроме того, приобретать имущество умершего в случае его выморочности (ст. 1151 ГК). Правовая природа приобретения выморочного имущества неоднозначна: в п. 2 ст. 1116 оно признается наследованием по закону, в наименовании ст. 1151 ГК говорится о наследовании выморочного имущества, а сама ст. 1151 ГК расположена именно в гл. 63 ГК (а не в гл. 64 или 65 ГК); одновременно такое наследование имеет целый ряд особенностей — не случайно, что в п. 2 ст. 1151 ГК говорится о переходе в порядке наследования по закону.
(1) Переход выморочного имущества отличается от наследования по завещанию тем, что не обусловлен волей наследодателя; от наследования по закону его отличает следующее: а) приобретатели выморочного имущества не образуют самостоятельной очереди наследников (хотя бы и последней — девятой — по счету) и не упоминаются в списке «очередников» находясь за этим списком, они поэтому являются «послеочередниками» (ср. абз. 1 п. 1 ст. 1141 со ст. 1151 ГК); б) приобретатели выморочного имущества не наследуют наряду с другими законными наследниками, поэтому и принцип равного долевого наследования (п. 2 ст. 1141 ГК) является здесь излишним; в) приобретение выморочного имущества не требует его принятия (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК) и исключает возможность отказа (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).
(2) Судьба выморочного имущества зависит от самого имущества: а) выморочное жилое помещение, расположенное на территории муниципального образования или в городах Москве или Санкт-Петербурге, переходит в соответствующую муниципальную собственность или в собственность субъекта РФ; б) все иное выморочное имущество — в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Отсюда управомоченными приобретателями выморочного имущества являются: а) Российская Федерация; б) муниципальные образования; в) города федерального значения (п. 1 ст. 124 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть иные субъекты РФ (республики, края, области, автономные образования) — они могут: а) наследовать только по завещанию; б) получать выморочное имущество от управомоченных приобретателей в порядке последующего его перераспределения между субъектами государственной и муниципальной собственности (п. 3 ст. 1151 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть и органы государства и местного самоуправления, которые могут только: а) представлять управомоченных приобретателей в соответствии с их компетенцией (ст. 125 ГК); б) наследовать по завещанию как юридические лица (абз. 2 п. 1 ст. 1116).
(3) Согласно п. 3 ст. 1151 ГК порядок перехода выморочного имущества к публичным субъектам и его учета, а также последующей передачи другим публичным субъектам определяет специальный закон (на сегодня все еще отсутствующий).
(4) Есть и другие особенности: например, с выморочностью наследства входящее в его состав исключительное право на произведение прекращается, и произведение переходит в общественное достояние (п. 2 ст. 1283 ГК); неясна судьба обременений выморочного имущества (ст. 1137-1139 ГК).
Выморочность — состояние, когда у имущества нет правообладателя, а у последнего нет правопреемников (по причинам, указанным в п. 1 ст. 1151 ГК). Данное состояние сопоставимо с бесхозяйностью. Различие между ними и их соотношение видятся следующими.
(1) Бесхозяйность относится только к вещам, является конструкцией вещного права, расположена в первой части ГК (гл. 14). Всякое приобретение права на бесхозяйные вещи — первоначальный способ приобретения права (собственности). Напротив, выморочность относится ко всякому наследству (не только к вещам), является конструкцией наследственного права, расположена в третьей части ГК (гл. 63); приобретение права на выморочное имущество (если, конечно, все-таки считать это наследованием) — производный способ приобретения права.
(2) Бесхозяйные вещи — вещи: а) которые не имеют собственника; б) собственник которых неизвестен или в) в соответствующих случаях отказался от права собственности (п. 1 ст. 225 ГК). Право на бесхозяйные вещи приобретается посредством их оккупации (захвата). Бесхозяйные движимые вещи согласно п. 2 ст. 225 ГК приобретаются в собственность по основаниям ст. 226, 227 и 228, 230 и 231, 233 ГК и только при невозможности их применения — в силу ст. 234 ГК. Бесхозяйная недвижимость приобретается в собственность в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 225 ГК. Оккупация бесхозяйных вещей не связана с фигурой конкретного приобретателя права. Обычно такие вещи приобретаются в частную собственность (включая случаи применения ст. 234 ГК — см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК), в отдельных же случаях закон отдает предпочтение муниципальной собственности (абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК). Приобретение права на бесхозяйные вещи является добровольным (лицо может отказаться от такой вещи с последствиями, предусмотренными законом, — см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК) и не имеет обратной силы. Напротив, основание приобретения права на выморочное имущество — смерть наследодателя (объявление его умершим) и предпосылки выморочности, предусмотренные п. 1 ст. 1151 ГК. Право на выморочное имущество приобретают только публичные субъекты (п. 2 ст. 1152 ГК). Приобретатель выморочного имущества приобретает его во всяком случае (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК), он не может отказаться ни от имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ни от возникшего у него права на вещь (так как отказаться от права собственности могут только граждане и юридические лица — ст. 236 ГК). Поэтому приобретатели выморочного имущества являются не только управомоченными, но и обязанными приобретателями. Приобретение права на выморочное имущество имеет обратную силу и связывается с днем открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК).
(3) Из двух оснований приобретения права на вещь — ввиду ее бесхозяйности и ввиду ее выморочности — приоритетно последнее: а) приобретение права по основанию выморочности — институт Особенной части (который, будучи специальным, отменяет правила о бесхозяйности, являющиеся общими); б) право по основанию выморочности, возникая с обратной силой, связывается с днем открытия наследства, при этом приобретение права на выморочную вещь не требует ни истечения срока (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК, а согласно п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК — также и ст. 234 ГК), ни соблюдения судебной процедуры (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, абз. 2 п. 2 ст. 226 ГК). Отсюда приобретение права на вещь по основанию выморочности ограничивает случаи приобретения права по основанию бесхозяйности, а если предположить, что к случаям выморочности и вовсе сводятся многие ситуации, когда вещь не имеет собственника, состояние бесхозяйности в основном придется связывать со случаями, когда собственник вещи неизвестен или отказался от своего права (см. п. 1 ст. 225 ГК).
(4) Для приобретателя выморочного имущества такое приобретение является хотя и обязательным, но далеко не всегда интересным (в том числе ввиду малоценности, изношенности, нерентабельности имущества). Учитывая заявительный порядок получения (выдачи) свидетельства о праве на выморочное имущество (абз. 2, 3 п. 1 ст. 1162 ГК), нельзя исключать, что его приобретатель не захочет знать о его существовании и не обратится за получением свидетельства, не проявят инициативы и компетентные органы и должностные лица (внутренних дел, жилищные, нотариальные и т.п.). В результате брошенное на произвол судьбы выморочное имущество рано или поздно перейдет к посторонним лицам: а) поступит в их незаконное владение (с перспективой трансформации в право собственности в силу ст. 234 ГК) или б) с утратой индивидуализирующих свойств перейдет в их собственность и составит неосновательное обогащение.
5. Поскольку кроме наследования есть и иные основания посмертного перехода имущества, от наследников следует отличать иных лиц, управомоченных законом на получение имущества умершего. Особенность этих лиц состоит в следующем: а) едва ли не во всех случаях это только граждане; б) они не всегда входят в круг наследников умершего в одних случаях, но в других — только и могут быть из определенного числа наследников; в) их право на получение имущества умершего ограничивает права наследников; г) на них самих не распространяются правила о наследовании (в том числе ст. 1116). Вот два примера из самого ГК.
(1) Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имеют: а) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; б) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183 ГК). Учитывая особое — социальное — назначение таких выплат, закон предоставляет право на их получение тем лицам, которые с его точки зрения являются наиболее нуждающимися в этом, при этом в решении данного вопроса он отказывается от присущего наследованию по закону принципа очередности в пользу двух самостоятельных критериев — получатель таких выплат должен принадлежать к числу: а) членов семьи умершего и при этом совместно проживать с ним (не важно, как долго); б) нетрудоспособных иждивенцев умершего (независимо от места проживания) (ср. п. 1 ст. 1183 со ст. 1148 ГК). С двумя этими критериями закон связывает два самостоятельных основания, порождающих право на получение таких выплат, а потому последнее может возникнуть как у тех лиц, которые могут быть наследниками по закону (любой очереди), так и у иных лиц. Последними могут быть как те лица, родство которых с умершим не имеет правового значения для их включения в число законных наследников (например, из-за значительной его отдаленности, лишения родительских прав), так и совершенно посторонние (например, получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением в случае смерти плательщика ренты — § 4 гл. 33 ГК).
(2) Государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, после смерти награжденного передаются другим лицам в порядке, установленном таким законодательством (п. 1 ст. 1185 ГК). Согласно п. 12 Положения о государственных наградах в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии таковых — подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поскольку при посмертном награждении награды и документы к ним переходят только к тем лицам, которые принадлежат к числу первоочередных законных наследников, можно предположить, что награды и документы к ним, полученные умершим прижизненно, могут переходить к иным законным наследникам. Однако поскольку во всяком случае речь идет о передаче наград и документов к ним хотя и наследникам, но вне связи с наследованием, а по самостоятельному основанию — на хранение как память, технический термин «наследник» следует связывать с фигурой того наиболее близкого родственника, который способен достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).
Статья 1117. Недостойные наследники
1. Статья 1117 посвящена недостойным наследникам, которые ввиду их недобросовестности: а) не имеют права наследовать в силу прямого указания закона (п. 1) или б) отстраняются от наследования по решению суда (п. 2), при этом первые («недостойные по закону») в одних случаях не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию, в других — только по закону (ср. абз. 1 и 2 п. 1), вторые («недостойные по суду») не могут наследовать только по закону. Недостойный наследник не вправе наследовать только после определенного наследодателя, поэтому данная мера — гражданско-правовая санкция, напротив, она не ограничивает наследственную правоспособность, так как не препятствует такому наследнику наследовать после других наследодателей. Впрочем, наименование ст. 1117 не соответствует ее содержанию и потенциалу, так как в действительности она касается: а) не только недобросовестных лиц, но и лиц, в чьих интересах действовало недобросовестное лицо, а также представляющих наследников, которые сами могут быть вполне добросовестными (абз. 1 п. 1 ст. 1117, п. 3 ст. 1146 ГК); б) не только наследников, но и отказополучателей (п. 5 ст. 1117 ГК).
2. Недостойными наследниками по закону являются лица, совершившие противоправные действия в отношении: а) наследодателя; б) кого-либо из наследников (как по завещанию, так и по закону); в) осуществления последней воли наследодателя-завещателя, выраженной в завещании (абз. 1 п. 1 ст. 1117). Данный перечень объектов совершения противоправных действий является исчерпывающим. Речь при этом идет только об умышленном действии, посредством которого недостойный наследник способствовал (пытался способствовать) призванию его самого (других лиц) к наследованию либо увеличению причитающейся ему (другим лицам) доли наследства. Отсюда противоправное действие, о котором говорится в абз. 1 п. 1 ст. 1117, квалифицируют два признака — объекта и субъективной стороны, поэтому недостойными наследниками не могут быть лица: а) совершившие противоправные действия не в отношении наследодателя (в том числе последней воли завещателя) или наследников, а в отношении любых других лиц; б) совершившие противоправные действия по неосторожности; в) малолетние и недееспособные, а также невменяемые (так как соответствующие возраст и состояние здоровья исключают их вину — ст. 28, 29 ГК, ст. 21 УК). В связи с правилом абз. 1 п. 1 ст. 1117 важны следующие уточнения.
(1) Правило абз. 1 п. 1 ст. 1117 подлежит распространительному толкованию. Хотя формально в нем говорится о противоправных умышленных действиях недостойного наследника, нельзя исключать и его противоправного умышленного бездействия (в отношении наследодателя или наследников). Противоправное умышленное деяние может быть законченным или незаконченным (соответственно если наследник способствовал или только пытался способствовать призванию к наследованию или увеличению доли наследства — ср. убийство и покушение на убийство наследодателя).
(2) Гражданское законодательство в отличие от законодательства уголовного не содержит определения вины, ее форм (умысла и неосторожности) и их разновидностей (ср. ст. 401 ГК со ст. 25, 26 УК), при этом число случаев, когда бы гражданско-правовые последствия связывались с определенной формой (видом) вины, не столь велико (см. п. 4 ст. 401, ст. 169, п. 4 ст. 227, п. 1 ст. 578, п. 1 ст. 693, ст. 697, п. 4 ст. 720, ст. 901, 948, п. 3 ст. 962, п. 1 ст. 963, п. 1 ст. 965, ст. 1083, п. 4 ст. 1090, п. 2 ст. 1104, п. 4 ст. 1108 ГК). Еще одним примером этому является правило абз. 1 п. 1 ст. 1117. Учитывая два обстоятельства: а) отсутствие в ГК собственного определения умысла и б) характер действий, о которых идет речь в абз. 1 п. 1 ст. 1117, — смысл умышленных действий недостойного наследника раскрывают правила ст. 2.2 КоАП и ст. 25 УК.
Совершая противоправные действия против наследодателя или наследников, недостойный наследник должен: а) осознавать противоправность своего поведения, предвидеть возможность или неизбежность наступления вредных последствий и желать их наступления (прямой умысел) или б) осознавать противоправность своего поведения, предвидеть возможность наступления вредных последствий, при этом не желать, но сознательно допускать эти последствия или относиться к ним безразлично (косвенный умысел). Противоправное поведение недостойного наследника обусловлено корыстью (стремлением к наследованию или увеличению доли наследства) или иной мотивацией, что, впрочем, принципиального значения не имеет. В самом деле: а) в абз. 1 п. 1 ст. 1117 говорится о противоправном умышленном действии, способствовавшем призванию к наследованию (увеличению доли наследства), а к изменению в вопросах получения наследства (размера доли наследства) приводит убийство не только из корысти, но и из мести, ревности, хулиганских побуждений и в других случаях (см. п. 2 ст. 105 УК); б) ограничение применения ст. 1117 только случаями корыстной мотивации оставит в стороне иные мотивы (не менее низменные и асоциальные), что было бы по крайней мере нелогично и неразумно.
(3) Умышленные противоправные деяния могут совершаться в собственных интересах недостойного наследника или в интересах других лиц (например, его детей или даже организации, участником которой он является). Совершивший их гражданин — недостойный наследник, который не может наследовать после соответствующего наследодателя, в чьих бы интересах он ни действовал, однако понятно, что вопрос о его недостойности как наследника возникает лишь в том случае, если к наследованию призывается он сам. Что же касается других лиц, в интересах которых он действовал, в разных ситуациях они могут: а) приобрести или не приобрести статус недостойного наследника (ср. их соучастие в совершении умышленных противоправных действий и их добросовестность); б) в последнем случае — унаследовать или не унаследовать имущество умершего (ср. устранение наследника по завещанию в интересах добросовестного законного наследника и принуждение к совершению завещания в пользу добросовестного лица, впоследствии эффективно оспоренного законными наследниками). Наконец, если вдруг противоправные умышленные действия совершил законный наследник из числа первых трех очередей в интересах своего потомка, последний не имеет права наследовать по праву представления в силу прямого указания п. 3 ст. 1146 ГК.
(4) Предусматриваемая абз. 1 п. 1 ст. 1117 санкция в виде невозможности наследования ни по закону, ни по завещанию является общей для всякого умышленного противоправного деяния вне зависимости от особенностей его юридической оценки (квалификации), а значит, такое деяние может содержать или не содержать признаки состава преступления. В свою очередь, общая фраза о необходимости подтверждения соответствующих обстоятельств в судебном порядке означает следующее:
(а) Данные обстоятельства могут быть установлены как в уголовном процессе (в отношении мошенника, вымогателя, лица, которое убило или довело до самоубийства наследника и т.п.), так и в гражданском (например, при предъявлении деликтного иска — ст. 1064 ГК, иска об оспаривании завещания — п. 2 ст. 1131 ГК), причем иногда это возможно только после открытия наследства (абз. 2 п. 2 ст. 1131 ГК).
(б) Данные обстоятельства должны быть исследованы в суде, при этом достаточно, чтобы они нашли свое подтверждение собранными по делу доказательствами, при этом не имеют значения индивидуальные особенности вынесенного судом приговора или принятого решения (например, не важно, привлечено ли лицо к уголовной ответственности и понесло ли наказание либо избежало этого из-за истечения срока давности уголовного преследования или амнистии). В условиях дефицита доказательств в уголовном процессе действует презумпция невиновности, опровержение которой — задача органов предварительного следствия, а ее неопровержение означает, что злоумышленник избежит уголовной ответственности, а вместе с этим — без возбуждения и вне рамок другого судебного (гражданского или уголовного) процесса — подлежит применению ст. 1117 (ст. 14 УПК). В гражданском же процессе действует презумпция недобросовестности, ее опровержение — задача ответчика (см. п. 2 ст. 1064 и более общий п. 2 ст. 401 ГК), а ее неопровержение чревато для него признанием недостойным наследником.
Особенность рассматриваемой категории недостойных наследников в сравнении с двумя другими, речь о которых пойдет ниже, состоит в том, что после совершения противоправного умышленного и подтвержденного в судебном порядке деяния они: а) не вправе наследовать во всяком случае по закону, а также по завещанию, совершенному до утраты ими права наследования; б) вправе наследовать по завещанию, совершенному после утраты ими права наследования (ср. предложения 1 и 2 абз. 1 п. 1 ст. 1117). Последнее возможно при двух условиях: а) если наследодатель остался жив (иначе он не смог бы завещать); б) если, несмотря на случившееся, великодушный наследодатель завещал недостойному наследнику имущество (простил его). Принципиально следующее: а) «прощение» возможно только через завещание — иные формы и способы «прощения», а также прочие обстоятельства, значимые для других отраслей права, для ст. 1117 значения не имеют (это, в частности, касается случаев примирения в соответствии со ст. 76 УК, истечения срока давности уголовного преследования — ст. 78 УК, амнистии — ст. 84 УК, снятия или погашения судимости — ст. 86 УК); б) «прощенный» наследник поэтому может наследовать только по завещанию и только завещанное ему имущество (если часть имущества осталась незавещанной, он не вправе ее наследовать, так как в этой части он «прощения не получил», а значит, продолжает оставаться недостойным наследником); в) «прощение» возможно только после того, как наследник утратил право наследовать, т.е. после того, как в судебном процессе были исследованы и подтверждены (доказаны) соответствующие обстоятельства; г) мотивация великодушного наследодателя значения не имеет, однако завещание, «прощающее» недостойного наследника (как и любое другое), может быть оспоримым или ничтожным (ст. 1131 ГК).
3. Еще одна категория недостойных наследников по закону — лица, лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117).
(1) Речь идет о первоочередных друг после друга законных наследниках (п. 1 ст. 1142 ГК) — родителях и их детях, при этом первые ввиду их недобросовестности лишаются родительских прав в отношении вторых (а вместе с этим — и права наследовать после них). Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: а) уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из роддома (отделения) или из иного лечебного (воспитательного) учреждения, учреждения социальной защиты населения, аналогичных организаций; в) злоупотребляют родительскими правами; г) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое (психическое) насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; д) страдают хроническим алкоголизмом (наркоманией); е) совершили умышленное преступление против жизни (здоровья) своих детей (супруга). Перечень оснований для лишения родительских прав, учитывая характер данной меры, является исчерпывающим (ст. 69 СК). Лишение родительских прав производится в судебном порядке, дело рассматривается по заявлению: а) одного из родителей (заменяющих их лиц); б) прокурора; в) органов (организаций), обязанных охранять права несовершеннолетних (в том числе органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). При рассмотрении дела с обязательным участием в нем прокурора и органа опеки и попечительства суд должен: а) решить вопрос о взыскании с лишенных родительских прав родителей (одного из них) алиментов на ребенка; б) уведомить прокурора при обнаружении в действиях родителей (одного из них) признаков состава преступления; в) в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения о лишении родительских прав направить выписку из решения в орган ЗАГС по месту регистрации рождения ребенка (ст. 70 СК).
(2) Родители, лишенные родительских прав: а) теряют все права, основанные на факте родства с ребенком (в том числе право на получение от него содержания — ст. 87 СК, на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей); б) не наследуют после своих детей только по закону (но могут наследовать по завещанию); в) не освобождаются от обязанности содержать ребенка. Напротив, ребенок сохраняет: а) право собственности на жилое помещение (право пользования жилым помещением); б) имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками (в том числе право на получение наследства). Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и лишенных родительских прав родителей (одного из них) решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством. Так, лишенные родительских прав граждане-наниматели и (или) проживающие совместно с ними члены семьи могут быть выселены из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если суд признает невозможным совместное проживание этих граждан с детьми (п. 2 ст. 91 ЖК). При лишении родительских прав обоих родителей (невозможности передать ребенка родителю, не лишенному родительских прав) ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. Через шесть месяцев со дня вынесения судом решения о лишении родителей (одного из них) родительских прав ребенок может быть усыновлен (ст. 71, гл. 19 СК), в этом случае вопросы наследования уже особо регулирует ст. 1147 ГК.
(3) С лишением родительских прав родители автоматически утрачивают право наследовать после детей по закону, которое автоматически восстанавливается при условии их восстановления в родительских правах ко дню открытия наследства. Это значит, что: а) никакого специального акта для утраты права наследовать (и восстановления в этом праве) нет и не требуется; б) восстановление в родительских правах возможно в любое время вплоть до дня открытия наследства (смерти ребенка) включительно (о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению лишенных родительских прав родителей (одного из них) при участии органа опеки и попечительства и прокурора, если родители (один из них) изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Одновременно с заявлением о восстановлении в родительских правах возможно рассмотрение требования о возврате ребенка родителям (одному из них). Восстановлению в родительских правах могут воспрепятствовать: а) решение суда (который с учетом мнения ребенка может отказать в иске о восстановлении, если это противоречит интересам ребенка); б) отказ самого ребенка, достигшего возраста 10 лет; в) состоявшееся и неотмененное усыновление ребенка (ст. 72 СК).
(4) Правило абз. 2 п. 1 ст. 1117, в котором говорится о лишении родительских прав и о возможном восстановлении в них, не касается: а) случаев ограничения родительских прав (ст. 73-76 СК); б) усыновителей, так как в отношении них закон предусматривает не лишение родительских прав с возможностью последующего их восстановления, а бесповоротную процедуру отмены усыновления (ст. 140, 141, подробнее — гл. 19 СК).
4. Недостойными наследниками по решению суда (а не по закону, как было в двух предыдущих случаях) являются лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117). Данная категория недостойных наследников (как и предыдущая) не наследует только по закону (но может наследовать по завещанию). Особенность данной категории недостойных наследников состоит в том, что: а) они являются обязанными содержать наследодателя в силу закона, одновременно управомоченными наследовать после него по закону; б) невыполнение указанной обязанности может стать препятствием для осуществления указанного права. Хотя в п. 2 ст. 1117 говорится о том, что суд отстраняет их от наследования, отстранение происходит не автоматически, а на основании фактического состава, состоящего из: а) требования со стороны любого заинтересованного лица о применении п. 2 ст. 1117; б) эффективного доказывания этим лицом факта злостного уклонения наследником от выполнения лежащих по закону обязанностей по содержанию наследодателя; в) судебного решения о признании наследника недостойным и отстранения его от наследования. Обязанность по содержанию закон возлагает на: а) родителей (в отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей — ст. 80, 85 СК); б) трудоспособных совершеннолетних детей (в отношении нетрудоспособных родителей — ст. 87 СК); в) супругов (в соответствии со ст. 89 СК); г) трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (в отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных, а в ряде случаев — и совершеннолетних нетрудоспособных братьев и сестер в соответствии со ст. 93 СК); д) дедушек и бабушек (в отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных, а в ряде случаев — совершеннолетних нетрудоспособных внуков в соответствии со ст. 94 СК); е) трудоспособных совершеннолетних внуков (в отношении нетрудоспособных дедушек и бабушек в соответствии со ст. 95 СК); ж) трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц (в отношении нетрудоспособных отчима и мачехи в соответствии со ст. 97 СК). Поскольку в п. 2 ст. 1117 речь идет о лицах, обязанных в силу закона содержать наследодателя, в свою очередь, категория «злостность», будучи оценочной и комплексной, субъективно означает наличие умысла, а объективно — постоянства (систематизма), не могут быть признаны недостойными наследниками: а) лица, не являющиеся в силу закона носителями обязанностей по содержанию наследодателя (например, несовершеннолетние дети в отношении родителей); б) лица, чье поведение не может признаваться виновным в принципе (малолетние, а также недееспособные в ходе осуществления обязанностей по содержанию наследодателя); в) лица, не исполнявшие свои обязанности в отношении наследодателя по невнимательности, небрежности и т.п. и (или) только эпизодически.
5. Особо в контексте ст. 1117 следует сказать о трех категориях граждан.
(1) Недостойными могут быть любые наследники, даже имеющие право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117). Это означает, что: а) право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК) ограничивает свободу завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК), но не блокирует применение ст. 1117; б) ст. 1117 касается в том числе и лиц, названных в п. 1 ст. 1149 ГК, т.е. несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также его нетрудоспособных иждивенцев; в то же время правило п. 4 ст. 1117 едва ли имеет в виду тех необходимых наследников, чей малолетний возраст или душевная болезнь исключают вопрос о вине (в том числе об умысле, необходимом для применения абз. 1 п. 1 ст. 1117); в) за отсутствием в законе иного указанные лица при наличии соответствующих предпосылок могут быть недостойными наследниками по любому из оснований, предусмотренных пп. 1 и 2 ст. 1117.
(2) Потомки законных наследников первых трех очередей, умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем, наследуют по праву представления (п. 1 ст. 1146 ГК). Однако согласно п. 3 ст. 1146 ГК они не могут быть представляющими наследниками, если представляемый ими умерший законный наследник не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 (т.е. имеются в виду случаи, когда он совершил умышленное противоправное действие в отношении наследодателя или наследников или был лишен родительских прав и не был в них восстановлен ко дню открытия наследства). Фактически это означает претерпевание представляющими наследниками (потомками) санкции за поведение представляемых ими лиц (родственников по восходящей линии). Напротив, на наследование по праву представления никак не влияет тот факт, что представляемый умерший законный наследник при жизни злостно уклонялся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (а значит, будь он жив, мог бы быть отстранен судом от наследования по закону — п. 2 ст. 1117).
(3) Недостойными могут быть не только наследники, но и отказополучатели (легатарии), т.е. лица, имеющие по воле завещателя право требования в отношении наследника по завещанию или по закону; речь, таким образом, идет не о наследниках (и не о наследовании), а об обязательстве, в котором легатарий — кредитор, а наследник — должник (п. 5 ст. 1117, ст. 1137 ГК). Предметом данного обязательства может быть совершение должником в пользу кредитора различных действий, как то: а) передача в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование входящей в состав наследства вещи; б) передача входящего в состав наследства имущественного права; в) приобретение и передача иного имущества; г) выполнение определенной работы (оказание услуги); д) осуществление периодических платежей; е) иные имущественные представления (п. 2 ст. 1137 ГК). За отсутствием в законе иного легатарий (как и наследник) может быть недостойным по закону (п. 1 ст. 1117) или по решению суда (п. 2 ст. 1117) с учетом тех же сделанных выше замечаний.
6. Поскольку недостойный наследник не имеет права наследовать, полученное им наследство (а в соответствующих случаях — только полученное им при наследовании по закону) составляет неосновательное обогащение и подлежит возврату (п. 3 ст. 1117). Данное правило имеет общий смысл и подлежит распространительному толкованию с учетом учения об исках и правилах их предъявления (например, доставшаяся недостойному наследнику индивидуально-определенная и сохранившаяся у него в натуре вещь подлежит истребованию по правилам не гл. 60 ГК, а ст. 301 ГК). «Высвободившееся» имущество наследуется в соответствии с общими основаниями наследования и предусматриваемыми в их рамках специальными механизмами (см. ст. 1121, 1141, 1146, 1161 ГК), в крайнем случае переходит как выморочное к публичному субъекту (ст. 1151 ГК). Поскольку правила ст. 1117 распространяются и на недостойных легатариев (п. 5 ст. 1117), последние должны: а) вернуть наследнику полученное от него имущество в натуре; б) возместить наследнику стоимость приобретения (если приобретенное имущество не сохранилось в натуре, а также если предметом легата было выполнение работы или оказание услуги, которые были выполнены или оказаны наследником).
7. При буквальном толковании категории «недостойный наследник», рассчитанной на случаи наследования, недостойными наследниками не могут признаваться лица, управомоченные законом на посмертное получение имущества по иному, чем наследование, основанию, а значит, в отношении них нельзя применить ст. 1117 без соответствующего ее изменения или без придания ей распространительного толкования. Однако первое составляет прерогативу законодателя, а второе сомнительно потому, что речь идет о гражданской санкции, смысл которой — в исключении из числа наследников лиц, недостойных наследовать, а всякое исключение, включая и это, распространительному толкованию не подлежит. Наконец, применение ст. 1117 к отношениям по посмертному переходу имущества по иному, чем наследование, основанию невозможно и в порядке аналогии закона, так как речь идет о разных по существу отношениях (в противном случае законодателю попросту не потребовалось бы формально противопоставлять друг другу отношения наследственные и наследственноподобные), к тому же в рассматриваемой ситуации нет пробела в правовом регулировании, при котором только и возможно обращение к п. 1 ст. 6 ГК. С учетом сказанного мать, лишенная родительских прав и не восстановленная в них ко дню открытия наследства, не наследует по закону после сына как недостойный наследник (абз. 2 п. 1 ст. 1117), но на этом основании ей нельзя отказать ни в наследовании по завещанию (совершенному в ее пользу сыном), ни в получении средств, указанных в п. 1 ст. 1183 ГК: с одной стороны, правило п. 1 ст. 1183 ГК посвящено не наследникам, с другой — в качестве нетрудоспособного иждивенца умершего можно предположить даже недобросовестную мать.